Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 3087/2020

ze dne 2020-11-11
ECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.3087.2020.1

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michaela

Pažitného, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci

žalobce Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého velkopřevorství, se

sídlem v Praze 1, Velkopřevorské náměstí 485/4, identifikační číslo osoby:

00569623, zastoupeného JUDr. Ondřejem Rathouským, advokátem se sídlem v Praze

1, Ovocný trh 1096/8, proti žalovaným 1) F. F., narozenému XY, bytem XY,

zastoupenému JUDr. Ludvíkem Suchánkem, advokátem se sídlem v Krnově, Revoluční

904/30, 2) České republice – Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem v Praze 3,

Husinecká 1024/11a, identifikační číslo osoby: 01312774, zastoupené Mgr.

Martinem Bělinou, advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní 370/4, o určení

vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 15 C

279/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne

28. května 2020, č. j. 11 Co 236/2017-564, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 1) nemá žádný z účastníků právo na

náhradu nákladů dovolacího řízení.

III. Žalobce je povinen nahradit žalované 2) náklady dovolacího řízení ve výši

4.114,- Kč k rukám jejího zástupce, Mgr. Martina Běliny, advokáta se sídlem v

Praze 8, Pobřežní 370/4, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Okresní soud v Bruntále (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 23. 2. 2017, č. j. 15 C 279/2013-288, ve znění opravného usnesení ze dne 22. 3. 2017,

č. j. 15 C 279/2013-297, určil, že Česká republika je vlastníkem pozemků parc. č. XY – trvalý travnatý porost, parc. č. XY – orná půda a parc. č. XY – trvalý

travnatý porost, zapsaných pro obec XY a katastrální území XY na listu

vlastnictví č. XY v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště XY – dále „předmětné

pozemky“ (výrok I.). Dále rozhodl o nákladech řízení ve vztahu mezi účastníky

tak, že žalobci se vůči žalovanému 1) náhrada nákladů řízení nepřiznává (výrok

II.) a žalované 2) uložil povinnost nahradit žalobci k rukám jeho zástupce

náklady řízení ve výši 58.066,60 Kč (výrok III.). Žalovanému 1) rovněž uložil

povinnost zaplatit České republice – Okresnímu soudu v Bruntále soudní poplatek

ve výši 5.000,- Kč (výrok IV.). Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobce, jenž se domáhá určení

vlastnického práva státu k předmětným pozemkům coby součásti svého historického

majetku podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů

(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění

nálezu Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13, publikovaného

pod č. 177/2013 Sb. (dále „zákon č. 428/2012 Sb.“), je oprávněnou osobou ve

smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb., která utrpěla majetkovou

křivdu odnětím pozemků podle zákona č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové

reformy, ve znění pozdějších předpisů. Nepřisvědčil přitom tvrzením žalovaných,

že žalobce pozbyl vlastnické právo již podle dekretů prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (dále

„dekret č. 108/1945 Sb.“), a č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném

rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého

a slovenského národa – dále „dekret č. 12/1945 Sb.“ (v kterémžto případě by se

na něj zákon č. 428/2012 Sb. nevztahoval). K převodu vlastnického práva k

předmětným pozemkům v letech 2004 a 2007 ze žalované 2) na žalovaného 1) došlo

v rozporu s ustanovením § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném do 31. 12. 2012,

a je tudíž stižen absolutní neplatností; vlastníkem historického církevního

majetku je tak nadále Česká republika. K odvolání žalované 2) Krajský soud v Ostravě (dále „odvolací soud“) rozsudkem

ze dne 28. 5. 2020, č. j. 11 Co 236/2017-564, rozsudek soudu prvního stupně, ve

znění opravného usnesení, změnil tak, že se žaloba na určení vlastnictví

žalované 2) k předmětným pozemkům zamítá (výrok I.) a žalobci uložil povinnost

nahradit náklady řízení, a to žalovanému 1) k rukám jeho zástupce ve výši

40.283,- Kč (výrok II.) a žalované 2) k rukám jejího zástupce ve výši 900,- Kč

(výrok III.).

Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení tak, že žalobce a

žalovaný 1) navzájem nemají právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok

IV.), a žalobci uložil povinnost nahradit žalované 2) k rukám jejího zástupce

náklady odvolacího řízení ve výši 3.507,- Kč (výrok V.). Odvolací soud, jenž ve věci rozhodoval v pořadí třetím rozsudkem po kasaci

svých předchozích rozhodnutí rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2019, sp. zn. 28 Cdo 4000/2018, a ze dne 7. 1. 2020, sp. zn. 28 Cdo 2620/2019 (označené

rozsudky, stejně jako dále citovaná rozhodnutí dovolacího soudu, jsou přístupné

na internetových stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz), konstatoval,

že je dle ustanovení § 243g odst. 1 věta první zákona č. 99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“), vázán

právním názorem dovolacího soudu vysloveným ve zmíněném kasačním rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 2620/2019, že žalobce není oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení §

18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., včetně dílčích právních závěrů, které

dovolací soud k rozhodnutí vedly, což dle odvolacího soudu znamená vázanost

rovněž vyhodnocením konfiskačních vyhlášek ze strany dovolacího soudu. Odvolací

soud proto přistoupil ke změně prvoinstančního rozhodnutí a žalobu zamítl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Splnění předpokladů

přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. spatřuje dovolatel v

tom, že rozsudek odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky, zda je žalobce ve

věci aktivně legitimován, respektive zda je osobou oprávněnou podle ustanovení

§ 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., která již sice byla dovolacím soudem

vyřešena, avšak podle názoru žalobce má být posouzena jinak. Předně s odkazem

na nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2020, sp. zn. II. ÚS 4029/19 (zmíněný

nález, stejně jako dále uvedená rozhodnutí Ústavního soudu, je přístupný na

internetových stránkách Ústavního soudu http://nalus.usoud.cz), namítá, že

rozsudek odvolacího soudu nebyl řádně odůvodněn, čímž bylo porušeno právo

žalobce na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a

svobod. Domnívá se, že pokud byl žalobce opakovaně již před rokem 1948 soudními

rozhodnutími označen za osobu národně a státně spolehlivou, potom jakýkoli

pokus o konfiskaci jeho majetku, je nutno se zřetelem k právnímu názoru

Ústavního soudu formulovanému v nálezu ze dne 31. 8. 1998, sp. zn. IV. ÚS

309/97, či ze dne 20. 10. 1999, sp. zn. II. ÚS 405/98, považovat za zneužití

konfiskačních dekretů. Dále uvádí, že ve vztahu k žalobci nebylo vydáno žádné

rozhodnutí zemského národního výboru podle ustanovení § 3 odst. 2 dekretu č. 12/1945 Sb., jímž by byl žalobce označen za zrádce a nepřítele republiky a jež

je nezbytným předpokladem konfiskace majetku; okresní národní výbory k

rozhodnutí o takové kategorizaci nebyly věcně příslušné (v této souvislosti

dovolatel odkazuje na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1994, sp. zn. IV. ÚS 89/94, a na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 1947,

sp. zn. 116/46). Konfiskační vyhlášky okresních národních výborů, jimiž měl být

konfiskován majetek žalobce, jsou tudíž dle mínění žalobce nicotné. Upozorňuje,

že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 12. 1946, sp. zn. 337/45,

se netýká osob právnických, pročež nemůže obstát ani rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 7. 1. 2020, sp. zn. 28 Cdo 2620/2019. Dovolatel rovněž nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že ke konfiskaci

majetku žalobce došlo na základě vyhlášky Okresního národního výboru v Opavě ze

dne 27. 9. 1945, neboť tato vyhláška byla jako nezákonná zrušena výměrem

Moravskoslezského zemského národního výboru ze dne 13. 5. 1946, což dle názoru

žalobce potvrdil i Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 28 Cdo 3555/2018, a následně v rozsudku ze dne 7. 1. 2020, sp. zn. 28 Cdo

2620/2019. Vyjadřuje přesvědčení, že ke konfiskaci majetku žalobce nemohlo

dojít ani na základě vyhlášky Okresního národního výboru v České Lípě ze dne

11. 10. 1945 z důvodu vyškrtnutí žalobce z uvedené vyhlášky zákonem předepsaným

postupem. Vyhlášku Okresního národního výboru v České Lípě ze dne 5. 4. 1948

pak dovolatel označuje za nevěrohodný dokument představující zneužití

konfiskačních dekretů a s ohledem na stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne

29. 5. 2013, sp. zn. Pl.

ÚS 10/13, podotýká, že soud je oprávněn zkoumat jeho

věcnou správnost, přičemž závěry vyslovené v usnesení Ústavního soudu ze dne

13. 9. 2019, sp. zn. II. ÚS 2426/19, se na projednávanou kauzu nevztahují,

neboť se týkají konfiskační vyhlášky vydané – na rozdíl od věci nyní posuzované

– před tzv. rozhodným obdobím. Připomíná, že i pokud by však na základě zmíněné

vyhlášky ze dne 5. 4. 1948 mělo dojít ke konfiskaci majetku žalobce,

představuje takový postup majetkovou křivdu ve smyslu ustanovení § 5 písm. j)

zákona č. 428/2012 Sb. Dodává také, že samotný komunistický režim zastával

názor, že majetek žalobce nebyl konfiskován. Na podporu svých tvrzení dovolatel

předložil právní stanovisko vypracované S. B. Závěrem dovolatel navrhl, aby

dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k

dalšímu řízení. Žalovaný 1) se k dovolání žalobce nevyjádřil. Žalovaná 2) ve svém podrobném vyjádření označila dovolání žalobce za

nepřípustné a nedůvodné. Upozornila, že z ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu (reprezentované usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2020, sp. zn. 28

Cdo 565/2020, ze dne 15. 4. 2020, sp. zn. 28 Cdo 324/2020, ze dne 12. 2. 2020,

sp. zn. 28 Cdo 3802/2019, a ze dne 19. 2. 2020, sp. zn. 28 Cdo 3923/2019) se

podává, že účinky konfiskace dle dekretu č. 12/1945 Sb. nastávaly i ve vztahu k

majetku dotčenému nárokem dle poválečných restitučních předpisů, přičemž z

případného restitučního nároku dle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb.,

o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní

správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých

organisací a ústavů, ve znění pozdějších předpisů, respektive prováděcího

zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z

doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku

vzcházejících, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 128/1946 Sb.“),

nelze dovozovat vznik nároku na naturální restituci dle zákona č. 428/2012 Sb. Nadto zdůraznila, že žalobcem předložená rozhodnutí dle zákona č. 128/1946 Sb. se netýkají nemovitých věcí, které jsou předmětem projednávané věci. S odkazem

na nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 1998, sp. zn. IV. ÚS 309/97, a na

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2020, sp. zn. 28 Cdo 1580/2020, pak

dodává, že v případě žalobce se nejedná o zneužití dekretu č. 12/1945 Sb.;

navíc i případné zneužití tohoto dekretu by bylo dotčeno restituční výlukou ve

smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 428/2012 Sb. [viz nález

Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2056/18, a usnesení

Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2019, sp. zn. II. ÚS 2426/19; naopak stanovisko

pléna Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13, se dle mínění

žalované 2) vztahuje k posuzování zneužití dekretu č. 12/1945 Sb. z hlediska

restitučních titulů uvedených v ustanovení § 5 zákona č. 428/2012 Sb.]. Dále má

za to, že žalobce byl konfiskačními vyhláškami Okresního národního výboru v

České Lípě ze dne 11. 10. 1945 a ze dne 5. 4.

1948 označen za osobu německé či

maďarské národnosti ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) dekretu č. 12/1945 Sb., přičemž námitky žalobce stran dopadu ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) dekretu č. 12/1945 Sb. pouze na osoby fyzické, absence rozhodnutí zemského

národního výboru dle ustanovení § 3 odst. 2 dekretu č. 12/1945 Sb. a

neúčinnosti daných konfiskačních vyhlášek vůči žalobci směřují k přezkumu vad,

nicotnosti či věcné nesprávnosti konfiskačních vyhlášek, jenž ovšem soudu

nepřísluší, což žalovaná 2) dokládá poukazem na ve vyjádření specifikovanou

konstantní judikaturu dovolacího soudu. Žalovaná 2) se též domnívá, že ve vztahu k otázce „přeškrtnutí“ žalobce v

konfiskační vyhlášce Okresního národního výboru v České Lípě ze dne 11. 10. 1945 nelze na základě provedených důkazů dovodit, zda toto „přeškrtnutí“ mohlo

vyvolat účinky ve smyslu argumentace žalobce, neboť není zřejmé, kdo, kdy a z

jakého důvodu namítané „přeškrtnutí“ provedl. Co se týče konfiskační vyhlášky

Okresního národního výboru v Opavě ze dne 27. 9. 1945, žalovaná 2) vyzdvihuje,

že zrušení zmíněné vyhlášky z procesních důvodů nemá žádný vliv na konfiskaci

majetku žalobce dle konfiskačních vyhlášek Okresního národního výboru v České

Lípě ze dne 11. 10. 1945 a ze dne 5. 4. 1948. K tvrzení dovolatele, že ani

samotný komunistický režim nezastával názor o konfiskaci majetku žalobce,

žalovaná 2) odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 28 Cdo 1012/2020, ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. 28 Cdo 4116/2019, a ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 28 Cdo 3669/2019, s tím, že majetek žalobce byl konfiskován dle

dekretu č. 12/1945 Sb. k datu jeho účinnosti 23. 6. 1945, na čemž nemůže ničeho

změnit ani pozdější mylný náhled státních orgánů na vlastnický režim tohoto

majetku, jak vyplývá i z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2019, sp. zn. 28 Cdo 1754/2019. S ohledem na předestřené pak navrhla, aby dovolací soud

dovolání odmítl. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) o dovolání

rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 30. 9. 2017, neboť

dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 28. 5. 2020

(srovnej čl. II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.); po zjištění, že dovolání bylo

podáno proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, u něhož to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.), oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v

zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1, věta první, o. s. ř.) a že je splněna i podmínka

povinného zastoupení dovolatele advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), zabýval se

tím, zda je dovolání žalobce přípustné (§ 237 o. s. ř.). Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné

proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí,

jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolatel předkládá k řešení hlavní právní otázku, zda žalobce je ve smyslu

ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. oprávněnou osobou, přičemž v

jejím rámci vymezuje další dílčí právní otázky, jimiž argumentuje proti

správnosti závěru přijatého odvolacím soudem, že k odnětí vlastnického práva

právnímu předchůdci žalobce došlo na základě konfiskace ještě před rozhodným

obdobím. Má za to, že dovolací soud by se měl při novém posouzení jak otázky

hlavní, tak i těch dílčích, odchýlit od řešení přijatých v této právní věci v

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2020, sp. zn. 28 Cdo 2620/2019. Dovolání žalobce není pro žádnou z jím vymezených právních otázek přípustné

primárně již z toho důvodu, že shora označený (kasační) rozsudek dovolacího

soudu vymezené právní otázky neřešil poprvé, ale s přihlédnutím k dřívější

rozhodovací praxi Nejvyššího soudu (a taktéž i Ústavního soudu), jejíž závěry

již lze mít za ustálené. Protože se odvolací soud od této rozhodovací praxe

odchýlil, zrušil dovolací soud rozsudkem ze dne 7. 1. 2020, č. j. 28 Cdo

2620/2019-452, (v pořadí druhý) rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 4. 2019, č. j. 11 Co 136/2017-425, a věc vrátil Krajskému soudu v Ostravě k

dalšímu řízení. Východisko pro posouzení, zda majetková křivda na žalobci byla

spáchána v rozhodném období vymezeném v ustanovení § 1 zákona č. 428/2012 Sb. (od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990) či před rozhodným obdobím, představuje právní

názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2020, č. j. 28 Cdo

2620/2019-452. Tímto právním názorem byl odvolací soud zavázán, a pokud jej v

dovoláním napadeném (v pořadí třetím) rozsudku respektoval, je na místě

konstatování, že se od ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu (a ani

Ústavního soudu) neodchýlil. Dovolací soud současně neshledává žádný důvod, pro

který by otázky ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu (a Ústavního

soudu) řešené, jež jsou stricto sensu otázkami předběžnými pro formulování

závěru, zda žalobce je osobou oprávněnou ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1

zákona č. 428/2012 Sb., měly být v přítomné právní věci řešeny odlišně. Proto

pro dovolatele nemůže být překvapivé, že z podnětu nyní podaného dovolání jsou

dovolacím soudem formulovány totožné závěry jako v rozsudku Nejvyššího soudu ze

dne 7. 1. 2020, č. j. 28 Cdo 2620/2019-452, doplněné o reakci na argumenty

dovolatele, které v předchozím dovolacím řízení z povahy věci [předchozí

dovolání bylo podáno žalovanou 2) zaznít nemohly. Přípustnost dovolání nezakládá řešení otázky korespondující argumentaci

žalobce, že v době nabytí účinnosti dekretu č. 12/1945 Sb. byla ještě podstatná

část jeho majetku dotčena právními úkony z doby nacistické okupace ve prospěch

Německé říše a jí ustavených subjektů, přičemž tento majetek byl žalobci vrácen

postupem podle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti

některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě

majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a

ústavů, ve znění pozdějších předpisů (dále „dekret č. 5/1945 Sb.“) a zákona č.

128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby

nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku

vzcházejících, ve znění pozdějšího předpisu (dále „zákon č. 128/1946 Sb.“), po

zjištění, že v případě žalobce se jedná o osobu národně a státně spolehlivou. Judikatura Ústavního soudu i Nejvyššího soudu je ustálena v závěru, že právním

důvodem konfiskace majetku podle dekretu č. 12/1945 Sb. (jakož i podle dekretu

presidenta republiky č. 108/1945 Sb.) byl dekret samotný; docházelo k ní tudíž

k datu jeho účinnosti (dnem 23. 6. 1945, respektive dnem 30. 10. 1945), k němuž

se předmětné nemovitosti staly majetkem Československého státu, přičemž

následné konfiskační rozhodnutí (vyhláška či výměr okresního národního výboru,

příp. okresní správní komise) mělo jen deklaratorní charakter (srovnej např. nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. II. ÚS 317/96, nález

Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 129/99, či stanovisko pléna

Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 21/05, publikované pod

č. 477/2005 Sb.; dále přiměřeně srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne

26. 4. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4716/2016, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5583/2016, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2017,

sp. zn. 28 Cdo 4922/2016). Z judikatury dále vyplývá, že k převzetí majetku československým státem

konfiskací podle dekretů č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb., směřující vůči

osobám poškozeným nacistickým režimem, docházelo i v případech, kdy tento

majetek přešel na Německou říši v době nesvobody (od 29. 9. 1938 do 8. 5. 1945)

a v době vydání konfiskačního rozhodnutí nebyl oprávněné osobě ve smyslu

poválečných právních předpisů dosud restituován (srovnej např. nález Ústavního

soudu ze dne 16. 12. 2004, sp. zn. III. ÚS 107/04, jehož závěry nalezly odraz i

v judikatuře dovolacího soudu – srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2019, sp. zn. 28 Cdo 3427/2018). Byť pak Nejvyšší soud za konkrétních okolností přiznává restituční nárok rovněž

osobám, jimž náležel nárok podle dekretu č. 5/1945 Sb., resp. zákona č. 128/1946 Sb., jakožto subjektům, jejichž majetek byl dotčen převody (přechody)

v období německé okupace, přičemž se ne vždy vyžaduje formálně korektní

(sledující postupy předvídané poválečnými restitučními předpisy) uplatnění

takového nároku (srov. zejména rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2001,

sp. zn. 28 Cdo 1746/99, či usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2000, sp. zn. II. ÚS 3/2000), nelze přehlížet, že se tyto závěry váží výlučně k aplikaci

zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (viz jeho § 3 odst. 2),

resp. v režimu restitucí zemědělského majetku dle zákona č. 229/1991 Sb., o

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, k aplikaci

zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se

zákonem č. 229/1991 Sb. (viz jeho § 2 odst. 1). Uvedené právní předpisy,

upravující restituční nároky fyzických osob, totiž na rozdíl od jiných

restitučních předpisů, včetně zákona č.

428/2012 Sb., za oprávněné osoby

výslovně označovaly subjekty, jimž svědčil nárok podle zmiňovaných poválečných

restitučních norem. Prostý přenos závěrů judikatury do kauz řešených v režimu

jiné restituční normy, v níž není obdobné pravidlo obsaženo, se přitom jeví

nepřijatelným, poněvadž by tím mohlo být mimo meze konkrétního restitučního

předpisu rozšiřováno období, v němž nastalé křivdy se zákonodárce skrze

restituční normu jal zmírnit (k tomu srov. zejména usnesení Ústavního soudu ze

dne 29. 9. 1999, sp. zn. II. ÚS 18/97). Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel argumentací o nabytí vlastnického práva k

majetku odňatému jeho právnímu předchůdci v době nesvobody postupem podle

dekretu č. 5/1945 Sb. a zákona č. 128/1946 Sb. zcela pomíjí shora označené

judikatorní závěry Nejvyššího soudu, jakož i Ústavního soudu, jež jsou i

recentní rozhodovací praxí dovolacího soudu přijímány (k tomu srovnej usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2020, sp. zn. 28 Cdo 3802/2019, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2020, sp. zn. 28 Cdo 3923/2019, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2020, sp. zn. 28 Cdo 565/2020, a usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2020, sp. zn. 28 Cdo 324/2020). Proces obnovení

vlastnického práva právního předchůdce žalobce, byť by byl v souladu s dekretem

č. 5/1945 Sb. a zákonem č. 128/1946 Sb. zahájen, nemohl být do 25. 2. 1948

dokončen vzhledem k tomu, že majetek (předmětné pozemky), o nějž v tomto řízení

jde, byl konfiskován ke dni 23. 6. 1945, kdy nabyl účinnosti dekret č. 12/1945

Sb. Odkaz dovolatele na závěry citované v nálezu Ústavního soudu ze dne 31. 8. 1998, sp. zn. IV. ÚS 309/97, a v nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 10. 1999,

sp. zn. II. ÚS 405/98, nejsou do poměrů projednávané věci přenositelné, neboť v

režimu jiných restitučních předpisů (z povahy věci nemohlo jít o zákon č.

428/2012 Sb.) byl posuzován nárok oprávněných (fyzických) osob a právní

posouzení věci vycházelo z diametrálně odlišných skutkových okolností. Navíc, v

obou projednávaných věcech byl postup znamenající politickou perzekuci či

porušující lidská práva spojen se zneužitím dekretů č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb., což jsou situace, na něž dopadá – jak bude dále vyloženo –

výlukový důvod upravený v ustanovení § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 428/2012 Sb. Přípustnost dovolání žalobce nezakládá ani řešení dílčí (k hlavní otázce

aktivní legitimace žalobce k podání určovací žaloby ve smyslu ustanovení § 18

odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.) předběžné otázky, zda ke konfiskaci majetku

podle dekretu č. 12/1945 Sb. bylo nezbytné, aby žalobce byl jako zrádce a

nepřítel republiky takto kategorizován ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 dekretu

č. 12/1945 Sb. Absence příslušného rozhodnutí zemského národního výboru o tom,

že by byl jeho právní předchůdce takto kategorizován, spojuje žalobce s

nedostatkem podmínky pro vydání konfiskační vyhlášky. Současně má za to, že

řešení této otázky nebylo možné nalézt v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

ze dne 31. 12. 1946, sp. zn. 337/1945, na něž dovolací soud odkázal v rozsudku

ze dne 7. 1. 2020, č. j. 28 Cdo 2620/2019-452. Při řešení této otázky považuje dovolací soud za potřebné zopakovat obecné

judikatorně pevně ukotvené východisko pro posouzení podmínek konfiskace majetku

podle dekretu č. 12/1945 Sb. nebo podle dekretu č. 108/1945 Sb., jež je

definováno konkluzí, že právním důvodem konfiskace majetku podle dekretu č. 12/1945 Sb. (jakož i podle dekretu presidenta republiky č. 108/1945 Sb.) byl

dekret samotný; docházelo k ní tudíž k datu jeho účinnosti (dnem 23. 6. 1945,

respektive dnem 30. 10. 1945), k němuž se předmětné nemovitosti staly majetkem

Československého státu, přičemž následné konfiskační rozhodnutí (vyhláška či

výměr okresního národního výboru, příp. okresní správní komise) mělo jen

deklaratorní charakter (srovnej např. nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. II. ÚS 317/96, nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 129/99, či stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 21/05, publikované pod č. 477/2005 Sb.; dále přiměřeně srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4716/2016,

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5583/2016, či

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2017, sp. zn. 28 Cdo 4922/2016). K otázce posuzování případných vad konfiskačního řízení se pak Ústavní soud

vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 21/05, jež

při řešení otázky, zda ke konfiskaci podle dekretu č. 12/1945 Sb. či dekretu č. 108/1945 Sb., došlo z hlediska restitučních předpisů v rozhodném období,

nalezlo odraz i v judikatuře dovolacího soudu (srovnej usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 28 Cdo 4351/2008, usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. 28 Cdo 142/2009, ústavní stížnost proti němuž

Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 12. 7. 2011, sp. zn. I. ÚS 1325/10,

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11.

2008, sp. zn. 28 Cdo 3503/2006,

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2009, sp. zn. 28 Cdo 1417/2009,

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2009, sp. zn. 28 Cdo 349/2009, ústavní

stížnost proti němuž Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 11. 11. 2010, sp. zn. III. ÚS 2223/09, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2009, sp. zn. 28

Cdo 3886/2009, ústavní stížnost proti němuž Ústavní soud odmítl usnesením ze

dne 20. 4. 2010, sp. zn. I. ÚS 67/10). Ústavní soud v tomto stanovisku dovodil,

že skutečnosti nastalé před 25. 2. 1948 a jejich právní následky, nelze-li na

ně v taxativně stanovených případech aplikovat příslušná ustanovení

restitučních zákonů, jsou dokonanými skutečnostmi jak z pohledu práva

mezinárodního, tak i z pohledu práva vnitrostátního. Připustil však současně,

že soudy v restitučním řízení jsou zcela výjimečně oprávněny posuzovat dopad

správních aktů přijatých v rozhodném období z hlediska v úvahu připadajících

restitučních titulů, přičemž, došlo-li jimi k dokončení sporu, který započal

před počátkem rozhodného období, jest za restituční důvod považovat zneužití

dekretu prezidenta republiky – např. svévolnou anulací rozhodnutí vydaného ve

prospěch vlastníků, resp. jejich právních nástupců (srovnej např. nález

Ústavního soudu ze dne 31. 8. 1998, sp. zn. IV. ÚS 309/97 ze dne 31. 8. 1998). Konfiskaci majetku podle dekretu č. 12/1945 Sb., popřípadě podle dekretu č. 108/1945 Sb. nemůže zpochybnit ani argumentace, jejíž podstatou je zpochybnění

věcné správnosti konfiskační vyhlášky. K přezkumu věcné správnosti správního

aktu (mimo rámec správního soudnictví či za stanovených podmínek nyní i v

řízení dle části páté o. s. ř.) soud totiž povolán není (k tomu přiměřeně

srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 1997, sp. zn. 2 Cdon

1393/97, a ze dne 17. 12. 1998, sp. zn. 3 Cdon 1091/96, publikované ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 9/1999 a č. 11/2000, a judikaturu z

nich vycházející). Neobstojí však ani námitky stran nicotnosti konfiskační

vyhlášky, kdy za nicotný by bylo lze označit správní akt vydaný absolutně věcně

nepříslušným (nekompetentním) správním orgánem (srovnej např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 1200/2014, ústavní stížnost

proti němu podanou Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 3780/2014). Konfiskace podle dekretu č. 12/1945 Sb. a dekretu č. 108/1945 Sb. tedy byla

zákonným aktem, jejž nelze posuzovat z hlediska vad, nicotnosti či věcné

nesprávnosti na něj navazujících správních (deklaratorních) rozhodnutí, není-li

to zákonem výslovně připuštěno (srovnej např. ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.). Podle citovaného dekretu přitom

zpravidla docházelo ke konfiskaci přímo ze zákona bez správního řízení, byl-li

vlastník věci jako osoba, jejíž majetek konfiskaci podléhal, ze strany státních

orgánů takto označen (srovnej usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2003, sp. zn. II.

ÚS 155/03) a jestliže on sám nenavrhl, aby bylo rozhodnuto ve správním

řízení, nebo vydání takového deklaratorního aktu neuznal za potřebné sám

správní úřad. Tvrzení o vadách v konfiskačním řízení vydaného rozhodnutí tak

samo o sobě není s to účinky konfiskace zpochybnit, neboť právním titulem

přechodu vlastnického práva zde není tento správní akt, nýbrž dekret samotný

(srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2017, sp. zn. 28 Cdo

5581/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2019, sp. zn. 28 Cdo

4218/2017). Návětí ustanovení § 1 odst. 1 dekretu č. 12/1945 Sb. neobsahuje označení

orgánu, který ve věci konfiskací v tam uvedených případech písmen a), b) a

rovněž i c), tj. i ve věcech konfiskace majetku akciových a jiných společností

a korporací, jejichž správa úmyslně a záměrně sloužila německému vedení války

nebo fašistickým a nacistickým účelům, rozhoduje. Proto se k určení věcně

příslušného správního orgánu k vydání rozhodnutí o konfiskaci uplatní pravidlo

obsažené v ustanovení § 6 nařízení č. 8/1928 Sb., tj. v první stolici věcná

příslušnost okresních národních výborů (na územích okresů, kde pro převážnou

většinu obyvatelstva státně nespolehlivého nemohl být ustaven národní výbor,

okresních správních komisí s pravomocí rovnocennou pravomoci národních výborů –

viz ustanovení § 6 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 45/1945 Sb.). Pouze v případech

posouzení, zda majetek určité osoby konfiskaci podléhá proto, že osoba

(lhostejno, zda fyzická nebo právnická) byla označena za zrádce nebo nepřítele

československého státu, rozhodoval zemský národní výbor, popřípadě ministerstvo

zemědělství (v dohodě s ministerstvem vnitra), z podnětu příslušného okresního

národního výboru (srovnej ustanovení § 1 odst. 3 a § 3 odst. 2 dekretu č. 12/1945 Sb.). Zemský národní výbor měl však v souladu s ustanovením § 3 odst. 2

dekretu č. 12/1945 Sb. kompetenci toliko rozhodnout o tom, zda určitá fyzická

či právnická osoba do kategorizace „zrádce a nepřítel republiky“ náleží či

nikoliv. Ke konfiskaci majetku takto kategorizovaným osob byl ovšem věcně

příslušný okresní národní výbor, popřípadě okresní správní komise. Sluší se přitom odkázat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 12. 1946, sp. zn. 337/45, uveřejněné pod číslem 1512/1946 Sb. Boh. A, v němž je

podán velmi podrobný výklad o věcně příslušném orgánu k rozhodování ve smyslu

ustanovení § 1 odst. 1 dekretu č. 12/1945 Sb. I když se Nejvyšší správní soud v

uvedeném případě zabýval otázkou, který věcně příslušný orgán rozhoduje v

případě konfiskace majetku o tom, zda konfiskací dotčená osoba je německé nebo

maďarské národnosti ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) dekretu č. 12/1945 Sb. (a jako věcně příslušný označil okresní národní výbor), vyslovil v

této souvislosti obecnější tezi vycházející z ustanovení § 6 nařízení č. 8/1928

Sb., tj. že v případech, kdy pro vydání určitého rozhodnutí zákonodárce

nestanovil žádnou výjimečnou kompetenci, přísluší rozhodování úřadům, které

jsou k tomu povolány podle všeobecných předpisů kompetenčních.

V tomto je smysl

odkazu na uvedené rozhodnutí dovolacím soudem v předchozím kasačním rozsudku. Ve světle citované judikatury Nejvyššího soudu, jakož i Ústavního soudu, proto

nemohou obstát námitky dovolatele, že konfiskační vyhlášky Okresního národního

výboru v České Lípě ze dne 11. 10. 1945 a ze dne 5. 4. 1948 a konfiskační

vyhláška Okresního národního výboru v Opavě ze dne 27. 9. 1945 neměly vůči

právnímu předchůdci žalobce žádné účinky, a že tedy na jejich základě nedošlo

ke konfiskaci majetku žalobce (a tedy ani předmětných pozemků). Znovu je třeba

jako obecné východisko pro posouzení, zda byl majetek podle dekretu č. 12/1945

Sb. konfiskován či nikoliv, připomenout, že právním důvodem konfiskace

provedené podle dekretu č. 12/1945 Sb., je dekret samotný a k přechodu

konfiskovaného majetku na stát došlo dnem jeho účinnosti, tj. dnem 23. 6. 1945,

přičemž nelze (nesprávně) - jak to činí dovolatel - dovozovat zachování

vlastnického práva právního předchůdce žalobce z domnělých či skutečných

věcných či procedurálních nedostatků konfiskačních řízení, jež vyústila ve

vydání citovaných vyhlášek. Pokud jde o vyhlášku Okresního národního výboru v České Lípě ze dne 11. 10. 1945, pak argument dovolatele, že ze seznamu osob, jejichž majetek v obci XY

konfiskaci podléhá, byl žalobce vyškrtnut, se váže k věcné správnosti takové

listiny. Relevanci přitom nelze upřít tvrzení žalované 2), že „dle zjištěného

skutkového stavu není zřejmé, kdo, kdy a z jakého důvodu přeškrtnutí provedl.“

Argumentace dovolatele, jejíž podstatou je zpochybnění věcné správnosti

konfiskačního výměru, zde nemůže být relevantní proto, že k přezkumu věcné

správnosti správního aktu (mimo rámec správního soudnictví či za stanovených

podmínek nyní i v řízení podle části páté občanského soudního řádu), jak již

bylo odkazem na relevantní judikaturu dovolacího soudu připomenuto, soud

povolán není. Pokud jde o konfiskační vyhlášku Okresního národního výboru v Opavě ze dne 27. 9. 1945, pak její zrušení výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru

ze dne 13. 5. 1946 pro nezákonnost by nemohlo představovat nic jiného, než vadu

konfiskačního řízení reflektující nedodržení postupu podle ustanovení § 3 odst. 2 dekretu č. 12/1945 Sb. v případech, kdy konfiskaci podléhá majetek osob

označených jako zrádci a nepřátelé Československé republiky (včetně právnických

osob, jejichž správa záměrně a aktivně sloužila německému nebo maďarskému

vedení války nebo fašistickým a nacistickým účelům, kterýmžto označením byl

kategorizován i žalobce), přičemž o tom, zda konkrétní osoba do této kategorie

spadá, rozhoduje zemský národní výbor k návrhu okresního národního výboru. Výměr Moravskoslezského zemského národního výboru ze dne 13. 5. 1946 by tedy

bylo možné považovat za správní akt vydaný k tomu věcně příslušným orgánem,

neboť platí závěr, že ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 dekretu č. 12/1945 Sb. byl zemský národní výbor oprávněn z důvodů v něm uvedených o zrušení

konfiskační vyhlášky vydané okresním národním výborem rozhodnout (k tomu blíže

srovnej důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 28 Cdo

3555/2018).

Ani zrušení konfiskační vyhlášky Okresního národního výboru v Opavě

ze dne 27. 9. 1945 však nemělo za následek zrušení konfiskace majetku žalobce

jako takové. Ostatně, navíc platí, že účinky konfiskačního výměru vydaného

podle § 1 odst. 1 dekretu č. 12/1945 Sb. jsou spojeny s individualizací osoby,

jejíž majetek (bez bližšího určení) konfiskaci podléhá, a teoreticky by tak ke

konfiskaci postačovalo vydání výměru jediného týkajícího se právního předchůdce

žalobce, pokud by splňoval relevantní kritérium, že byl vydán orgánem k tomu

věcně příslušným. Nemohou obstát ani námitky žalobce o nedostatku některých náležitostí

konfiskační vyhlášky Okresního národního výboru v České Lípě ze dne 5. 4. 1948,

neboť ani případné vady konfiskačního rozhodnutí nelze v civilním soudním

řízení přezkoumávat. Takové vady přitom nezpůsobují ani nicotnosti označeného

konfiskačního výměru, kdy za nicotný by bylo lze označit správní akt vydaný

absolutně věcně nepříslušným (nekompetentním) správním orgánem (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 1200/2014, ústavní

stížnost proti němu podanou Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 21. 4. 2015,

sp. zn. II. ÚS 3780/2014). O takový případ v nyní projednávané věci nejde,

neboť podle ustanovení § 1 odst. 1 dekretu č. 12/1945 Sb. jsou k vydání

deklaratorního rozhodnutí o konfiskaci majetku osob (ve všech případech v

citovaném ustanovení uvedených) věcně příslušné okresní národní výbory (k tomu

srovnej odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 12. 1946,

sp. zn. 337/45). Sluší se dodat, že nemůže obstát ani argumentace dovolatele (ve vztahu ke

konfiskační vyhlášce vydané Okresním národním výborem v České Lípě ze dne 5. 4. 1948 s číslem jednacím roku 1946) o zneužití dekretu č. 12/1945 Sb. totalitní

mocí ve snaze zabavit majetek žalobce. Nebyla-li totiž v souvislosti s

konfiskací podle dekretů č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. svévolně anulována či

nahrazena rozhodnutí vydaná již dříve ve prospěch původního vlastníka (opačný

skutkový závěr se z provedeného dokazování nepodává), nelze z výše uvedeného

postupu státu usuzovat ani na majetkovou křivdu ve smyslu zákona č. 428/2012

Sb. [viz § 5 písm. j) tohoto zákona]; případy zneužití dekretů č. 12/1945 Sb. nebo č. 108/1945 Sb. v rozhodném období jsou nadto zjevně dotčeny restituční

výlukou ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 428/2012 Sb. (srovnej k tomu z aktuální judikatury Ústavního soudu též bod 25. odůvodnění

jeho usnesení ze dne 13. 9. 2019, sp. zn. II. ÚS 2426/19). Oponuje-li dovolatel

tomu, že výlukový důvod upravený v ustanovení § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 428/2012 Sb. se nemůže vztahovat na problematiku zneužití konfiskačních

rozhodnutí vydaných v rozhodném období, pak opak je pravdou. Všechny výlukové

důvody upravené ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. brání naturální

restituci původního církevního majetku, jenž byl oprávněné osobě (nebo jejímu

právnímu předchůdci) odňat v rozhodném období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990 za

okolností uvedených v ustanovení § 5 zákona č. 428/2012 Sb.

Pokud by totiž k

odnětí majetku došlo před uvedeným obdobím (bez ohledu na uplatněný restituční

titul), pak zcela zjevně k zapovězení možnosti naturální restituce majetku

postačuje absence podmínky upravené v ustanovení § 1 zákona č. 428/2012 Sb. Sluší se v této souvislosti poukázat na nález Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2056/18, a v něm vyjádřený závěr o vztahu ustanovení § 5

písm. j) zákona č. 428/2012 Sb. a ustanovení § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 428/2012 Sb. (viz bod 38. odůvodnění citovaného nálezu). Dovodil-li v nálezu

Ústavní soud, že „důvod restituce podle § 5 písm. j) zákona o majetkovém

vyrovnání nepředstavuje zvláštní ustanovení, které by nepodléhalo výlukovému

ustanovení, podle nějž se křivdy vzniklé na základě konfiskace podle dekretu

presidenta republiky neodčiňují“, je tím odůvodněn nejen závěr, že případy

zneužití dekretu č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. nelze subsumovat pod

restituční titul upravený v ustanovení § 5 písm. j) zákona č. 428/2012 Sb., ale

i konkluze, že výlukové důvody uvedené v ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. se vztahují na majetkové křivdy spáchané v rozhodném období. Do aplikačních poměrů zákona č. 428/2012 Sb. se nijak nepromítá dovolatelem

citovaná pasáž odůvodnění plenárního nálezu Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013,

sp. zn. Pl. ÚS 10/13 (bod 208. odůvodnění nálezu pléna) podávající shrnutí

judikatury Ústavního soudu vážící se restitučnímu titulu založeného na vzniku

majetkové křivdy rozhodnutím vydaným v době nesvobody, jež bylo důsledkem

politické perzekuce nebo postupu porušujícího uznávaná lidská práva a svobody. Je zřejmé, že se jedná o judikaturu Ústavního soudu vážící se k uplatnění

restitučních nároků osob podle jiných restitučních předpisů (viz § 3 odst. 2

zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, resp. v režimu restitucí

zemědělského majetku podle zákona č. 229/1991 Sb., a § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb.). Jak již bylo výše připomenuto, prostý přenos závěrů judikatury

do kauz řešených v režimu jiné restituční normy, v níž není obdobné pravidlo

obsaženo, se přitom shledává nepřijatelným, protože by tím mohlo být mimo meze

konkrétního restitučního předpisu rozšiřováno období, v němž nastalé křivdy se

zákonodárce skrze restituční normu jal zmírnit (k tomu srovnej zejména usnesení

Ústavního soudu ze dne 29. 9. 1999, sp. zn. II. ÚS 18/97). Nelze rovněž

přehlédnout skutečnost, jež byla rovněž výše připomenuta, tj. že zákon č. 428/2012 Sb. v ustanovení § 8 odst. 1 písm. h) zapovídá jakýkoliv přezkum

účinků konfiskace provedené dekrety č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb., což v

konečném důsledku znamená, že by na jeho základě nemohla být odčiněna ani

majetková křivda uvedená v ustanovení § 5 písm. j) zákona č. 428/2012 Sb.,

pokud by spočívala ve zneužití některého z označených dekretů. Sluší se ovšem,

byť nad rámec právě vyřčeného, uvést, že v posuzovaných poměrech projednávané

věci dekret č. 12/1945 Sb.

žádnou ze tří vydaných konfiskačních vyhlášek tak

jako tak zneužit nebyl, neboť žádná z konfiskačních vyhlášek (tedy zejména

vyhláška Okresního národního výboru v České Lípě ze dne 5. 4. 1948, jež byla

jako jediná vydána v rozhodném období) nebyla správním aktem, jímž by došlo k

dokončení sporu, který započal před počátkem rozhodného období a přivodil by

např. svévolnou anulaci rozhodnutí vydaného ve prospěch vlastníků, resp. jejich

právních nástupců. Přípustnost dovolání nezakládají ani námitky dovolatele formulované v tom

smyslu, že ani komunistický režim po roce 1948 nijak nezpochybnil, že majetek

žalobce nebyl konfiskován, o čemž svědčí právní dispozice s částí tohoto

majetku provedené v 80. letech minulého století, jakož i potvrzení tehdejších

státních orgánů. Žalobce má současně za to, že k odnětí jeho majetku státem

došlo postupem podle zákona č. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy,

a podle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, přičemž poukazuje na

ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 142/1947 Sb., které z dosahu citovaného

zákona vylučuje majetek, jenž byl konfiskován podle dekretu č. 12/1945 Sb. nebo

dekretu č. 108/1945 Sb. K problematice snahy státu osobovat si v rozhodném období vlastnické právo

církevní právnické osoby k majetku, jenž byl konfiskován na základě dekretu č,

12/1945 Sb., již judikatura dovolacího soudu přijala ten závěr, že ani případný

pozdější (oproti výše uvedené konkluzi o přechodu majetku právního předchůdce

dovolatele na stát již ke dni 23. 6. 1945, odchylný) náhled státních orgánů na

vlastnický režim předmětného majetku na výše uvedeném úsudku (o tom, že k

odnětí dovolatelem nárokovaných pozemků došlo před rozhodným obdobím) nemůže

ničeho změnit. Stát by takto totiž „rozhodoval“ o majetku (jeho výkupu), jenž

mu v té době již vlastnicky náležel a výkupu tudíž ani nepodléhal [srovnej § 16

odst. 1 zákona č. 142/1947 Sb., § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 46/1948 Sb.] - k

tomu z judikatury dovolacího soudu srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 27. 8. 2019, sp. zn. 28 Cdo 1313/2019, ze dne 16. 7. 2019, sp. zn. 28 Cdo

1754/2019, ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 28 Cdo 2402/2019, ze dne 28. 11. 2019,

sp. zn. 28 Cdo 3669/2019, ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 28 Cdo 1012/2020, nebo ze

dne 5. 5. 2020, sp. zn. 28 Cdo 4116/2019. Argumentaci dovolatele, prioritně by

měly být vzaty v úvahu postupy a rozhodnutí orgánů nedemokratického státu

(který často nijak nelpěl na dodržování vlastních norem), zatímco rozhodnutí

demokratického právního státu předcházející datu 25. 2. 1948 zohledněno být

nemá, bylo by i v nyní projednávané věci (a za daných skutkových okolností)

možné přitakat jen stěží. Žalobce dále přípustnost dovolání obsahově vymezuje argumentem o porušení jeho

práva na spravedlivý proces ve smyslu článku 36 odst. 1 Listiny základních práv

a svobod, jenž by měl spočívat v deficitu odůvodnění rozsudku odvolacího soudu,

jenž má ústavní rozměr (cituje přitom z nálezu Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2020, sp. zn. II. ÚS 4029/19).

Namítá, že rozsudek odvolacího soudu je paušálně

odůvodněn odkazem na právní závěry vyjádřené v (kasačním) rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 7. 1. 2020, č. j. 28 Cdo 2620/2019-452, a žalobci tak nezbývá, že

v nyní projednávaném dovolání reagovat na právní konkluze dovolacího soudu, jež

žalobce považuje za vadné. Má přitom za to, že právu na spravedlivý proces

odpovídá požadavek, aby se soud v odůvodnění rozhodnutí vypořádal i s

konkurujícími právními názory předestřené účastníkem řízení. I pokud by bylo možné přitakat mínění dovolatele, že námitka o porušení práva

na spravedlivý proces zakládá přípustnost dovolání v intencích výrokové věty

třetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16, jež bylo publikováno pod číslem 460/2017 Sb. (pro nesoulad závěru

obecného soudu s judikaturou Ústavního soudu), a nebylo by lze posuzovat

tvrzenou nepřezkoumatelnost rozsudku odvolacího soudu jako vadu řízení, k níž

může dovolací soud ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o. s. ř. přihlédnout jen

tehdy, bylo-li by dovolání z jiných důvodů přípustné (což není případ, jenž by

se uplatnil v přítomné právní věci) - srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 9. 9. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3332/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 25. 11. 2014, sp. zn. 22 Cdo 4553/2014, nelze důvodnosti tvrzené námitky

přisvědčit. V souvislosti s uplatněnou námitkou o ústavním deficitu odůvodnění odvolacího

soudu je třeba vzít v úvahu závěr formulovaný rozhodovací praxí dovolacího

soudu, že „měřítkem toho, zda rozhodnutí soudu prvního stupně je či není

přezkoumatelné, nejsou požadavky odvolacího soudu na náležitosti odůvodnění

rozhodnutí soudu prvního stupně, ale především zájem účastníků řízení na tom,

aby mohli náležitě použít v odvolání proti tomuto rozhodnutí odvolací důvody. I

když rozhodnutí soudu prvního stupně nevyhovuje všem požadavkům na jeho

odůvodnění, není zpravidla nepřezkoumatelné, jestliže případné nedostatky

odůvodnění nebyly – podle obsahu odvolání – na újmu uplatnění práv odvolatele. Obdobně pak lze říci, že i když rozhodnutí odvolacího soudu nevyhovuje všem

požadavkům na jeho odůvodnění, není zpravidla nepřezkoumatelné, jestliže

případné nedostatky odůvodnění nebyly – podle obsahu dovolání – na újmu

uplatnění práv dovolatele“ (k tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 25. 6. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2543/2011, jenž byl uveřejněn pod číslem

100/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V posuzovaném případě

odůvodnění rozsudku odvolacího soudu představovalo dostatečnou oporu k tomu,

aby dovolatel měl možnost v dovolání čítajícím 32 stran proti němu uplatnit své

námitky, což také učinil. Skutečnost, že dovolatel formuloval své dovolací

námitky na základě jím kritizovaných závěrů kasačního rozsudku Nejvyššího soudu

ze dne 7. 1. 2020, č. j. 28 Cdo 2620/2019-452, jež odvolací v intencích

závazného právního názoru pro další řízení zcela převzal do odůvodnění

aktuálním dovoláním napadeného rozsudku, nesvědčí pro tvrzení o ústavním

deficitu odůvodnění rozsudku odvolacího soudu.

Ostatně nelze rovněž pustit ze

zřetele, že odvolací soud na nově uplatněné žalobcovy námitky obsažené v bodě

18. odůvodnění rozsudku odvolacího soudu reagoval (viz bod 19. odůvodnění

rozsudku odvolacího soudu), a jejich nedůvodnost či irelevanci vyhodnotil v

komparaci s právním názorem vyjádřeným v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2020, č. j. 28 Cdo 2620/2019, jímž byl ve smyslu ustanovení § 243g odst. 1,

věta první, o. s. ř. procesně vázán. Relevanci žalobcovy námitky, že se odvolací soud nezabýval jeho odlišným

právním náhledem na věc (konkurujícím závaznému právnímu názoru dovolacího

soudu), nelze přisvědčit ani s ohledem na závěry Ústavního soudu, jako i

Evropského soudu pro lidská práva, jež se do poměrů projednávané věci promítají

tak, že odvolací soud dostál své povinnosti dovoláním dotčený rozsudek

přiměřeně, a to i popřípadě za použití odpovědi implicitní, odůvodnit. Sluší se tudíž připomenout, že Ústavní soud konstantně judikuje, že ústavně

zaručenému právu na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů svá

rozhodnutí řádně odůvodnit a v tomto rámci se adekvátně, co do myšlenkových

konstrukcí racionálně logickým způsobem, vypořádat s argumentačními tvrzeními

uplatněnými účastníky řízení (srovnej např. nálezy Ústavního soudu ze dne 4. 9. 2002, sp. zn. I. ÚS 113/02, ze dne 23. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 521/05, ze dne

17. 4. 2008, sp. zn. I. ÚS 3184/07, a ze dne 30. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS

74/06). Zmíněnému pojmu adekvátně je potom ve smyslu judikatury Ústavního soudu

nutno z pohledu mezí nezávislého soudního rozhodování (srovnej článek 82 odst. 1 Ústavy České republiky) rozumět tak, že se požaduje přiměřeně dostatečná míra

odůvodnění, tj. „rozsah této povinnosti se může měnit podle povahy rozhodnutí a

musí být posuzován ve světle okolností každého případu“ s tím, že závazek

odůvodnit rozhodnutí „nemůže být chápán tak, že vyžaduje podrobnou odpověď na

každý argument“ (srovnej např. nálezy Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2005, sp. zn. IV. ÚS 201/04, ze dne 29. 1. 2007, sp. zn. IV. ÚS 787/06, nebo ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 961/09). Rozsah reakce na konkrétní námitky je tedy co

do šíře odůvodnění spjat s otázkou hledání míry, případně (za podmínek tomu

přiměřeného kontextu) i s akceptací odpovědi implicitní, resp. i s otázkou

případů hraničních, když je nutno reflektovat, že lze požadovat pouze takovou

míru přesnosti, jakou povaha předmětu úvahy připouští (srovnej nález Ústavního

soudu ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. IV. ÚS 919/14, bod 14.). Toto stanovisko

zastává i Evropský soud pro lidská práva (srovnej jeho rozhodnutí ve věci V. d. H. proti Nizozemsku ze dne 19. 4. 1994, č. 16034/90, bod 61, ve věci R. T. proti Španělsku ze dne 9. 12. 1994, č. 18390/91, bod 29, ve věci H. B. proti

Španělsku ze dne 9. 12. 1994, č. 18064/91, bod 27, a ve věci H. a další proti

Francii ze dne 19. 2. 1998, č. 20124/92, bod 42; citovaná rozhodnutí jsou

přístupná na internetových stránkách Evropského soudu pro lidská práva

www.echr.coe.int). Zbývá dodat, že do poměrů projednávané věci nelze promítnout dovolatelem

odkazované závěry nálezu Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2020, sp.

zn. II. ÚS

4029/2019. Ústavní soud tezi o povinnosti soudu vypořádat se i s jinými

(alternativními) právními názory, jež mu byly předloženy, vyjádřil v podmínkách

přezkumu ústavnosti postupu soudu prvního stupně (v bagatelní právní věci),

jenž zasáhl do práva stěžovatele na spravedlivý proces tím, že rezignoval na

jakékoliv vysvětlení odklonu od právních závěrů obsažených v rozhodnutích

jiných soudů v obdobných věcech (srovnej bod 32. odůvodnění citovaného nálezu). Je tudíž zřejmé, že závěry citovaného nálezu se týkají prosazení zásady

obsažené v ustanovení § 13 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jež nebyla

postupem obecného soudu zohledněna, a nelze jejich prostřednictvím podrobit

kritice postup odvolacího soudu, který odlišný právní názor účastníka řízení

neakceptoval proto, že byl vázán právním názorem dovolacího soudu vyjádřeným v

kasačním rozhodnutí, jenž byl, kromě jiného, vyjádřením sjednocující role

Nejvyššího soudu při formování judikatury obecných soudů, kterážto mu v souladu

s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění

pozdějších předpisů, náleží. Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobce není přípustné, a proto Nejvyšší soud

dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl. Protože dovolatel výslovně neuvedl, že by dovoláním brojil jen proti některému

z výroků rozsudku odvolacího soudu, zabýval se dovolací soud přípustností

dovolání i ve vztahu k výrokům II. a III. o nákladech prvostupňového řízení a

ve vztahu k výrokům IV. a V. o nákladech odvolacího řízení. Proti označeným

výrokům rozsudku odvolacího soudu však není dovolání objektivně – ze zákona –

přípustné [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř., ve znění účinném od 30. 9. 2017].

V souladu s ustanovením § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. rozhodnutí o

náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobce povinnost uloženou tímto rozhodnutím, může se žalovaná 2)

domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

V Brně dne 11. 11. 2020

JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.

předseda senátu