Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 3343/2016

ze dne 2017-01-25
ECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.3343.2016.1

28 Cdo 3343/2016

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v

právní věci žalobce města Jáchymov, se sídlem v Jáchymově, nám. Republiky 1, IČ

002 54 622, zastoupeného JUDr. Janou Wenigovou, advokátkou se sídlem v

Karlových Varech, Vítězná 795/10, proti žalované České republice - Státnímu

pozemkovému úřadu, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČ 013 12 774, o

zaplacení částky 276.467,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v

Karlových Varech pod sp. zn. 41 C 69/2014, o dovolání žalobce proti usnesení

Krajského soudu v Plzni ze dne 29. dubna 2016, č. j. 61 Co 116/2016-203, takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. dubna 2016, č. j. 61 Co

116/2016-203, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobce se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu domáhal, aby

žalované byla uložena povinnost zaplatit mu částku 276.467,40 Kč „se zákonným

úrokem z prodlení z této částky od 10. 12. 2013 do zaplacení ve výši 8,05 %“.

Návrh odůvodnil tím, že „na základě § 2 a § 2a zákona č. 172/1991 Sb., o

přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, se stal

vlastníkem pozemků uvedených v příloze č. 1 tohoto návrhu, jejichž celková

výměra činí 460.779 m2, tj. 46,0779 hektarů“, že „o určení vlastnictví bylo

vedeno řízení u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 41 C 70/2013“,

že žalovaná držela předmětné nemovitosti od 1. 7. 2000 bez právního důvodu, že

„její povinností je vydat žalobci náhradu za užívání uvedených pozemků ve výši

obvyklého nájemného, které v daném území činí 2.000,- Kč/ha/rok zemědělské

půdy, takže za období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2013, za niž žalobce požaduje

náhradu, se obohatila o částku 276.467,40 Kč, a že dopisem ze dne 5. 12. 2013

vyzval žalovanou k zaplacení bezdůvodného obohacení ve lhůtě 3 dnů, což se

nestalo.

Okresní soud v Karlových Varech rozsudkem ze dne 21. 1. 2016, č. j. 41 C

69/2014-169, ve znění usnesení ze dne 22. 2. 2016, č. j. 41 C 69/2014-172,

uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 235.827,- Kč „spolu s úrokem

z prodlení z této částky od 10. 12. 2013 do zaplacení ve výši 8,05 %“ (výrok

I.), žalobu co do částky 40.640,40 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z

této částky od 10. 12. 2013 do zaplacení ve výši 8,05 % zamítl (výrok II.) a

rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci „náhradu nákladů řízení“ ve

výši 85.102,50 Kč k rukám zástupkyně žalobce (výrok III.) a České republice -

Okresnímu soudu v Karlových Varech na nezálohovaných nákladech státu -

znalečném částku 3.120,- Kč (výrok IV.). Soud prvního stupně vzal za nesporná

tvrzení účastníků, že „vlastnictví předmětných pozemků žalobce nabyl na základě

rozsudku zdejšího soudu ze dne 30. 1. 2014, č. j. 41 C 70/2013-102“, že výměra

předmětných pozemků (jež nikterak nespecifikoval) je 460.779 m2, tj. 46,0779

hektarů, že předmětné pozemky do jejich vydání žalobci užívala žalovaná a že

výzva žalobce k vydání bezdůvodného obohacení byla žalované doručena dne 5. 12. 2013. Poté, co citoval ustanovení § 130, § 131, § 451, § 458 odst. 1 a 2 a §

107 odst. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do

31. 12. 2013 (dále jen „obč. zák.“), dospěl k závěru, že uplatněný nárok

žalobce na vydání bezdůvodného obohacení je částečně důvodný. Ohledně způsobu

výpočtu a určení výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně žalované vyšel

soud prvního stupně ze znaleckého posudku jím ustanoveného znalce z oboru

ekonomiky - odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky a lesní porosty,

oceňování pozemků a trvalých porostů, škody na lesních porostech, Ing. D. B.,

který stanovil jako obvyklé nájemné z předmětných pozemků v daném místě a čase

částku 1.706,- Kč ha/rok, tedy celkem za období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2013

částku 235.827,- Kč. Žalovanou vznesené námitce promlčení uplatněného nároku

odůvodněné tím, že o nájmu předmětných pozemků musel vědět minimálně od doby,

kdy se v řízení o určení vlastnictví k nim obeznámil s nájemními smlouvami,

jimiž žalovaná předmětné pozemky pronajímala, soud nepřisvědčil, neboť teprve

právní mocí rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 30. 1. 2014, č. j. 41 C 70/2013-102, bylo najisto postaveno, že došlo k bezdůvodnému obohacení,

a kdo se na úkor žalobce obohatil; k promlčení nároku žalobce tak nedošlo v

subjektivní ani v objektivní promlčecí době, když žalobu podal dne 23. 12. 2013. Za důvodnou soud nepovažoval ani námitku žalované, že nárok žalobce je v

rozporu s dobrými mravy, jelikož žalovaná mu dobrovolně předmětné pozemky

nevydala, a nezbylo mu tudíž, než se svého vlastnictví domáhat soudní cestou. Podle názoru soudu prvního stupně nemůže obstát ani námitka žalované, že

předmětné pozemky mohla pronajímat pouze za regulované nájemné, neboť

skutečnost, že žalovaná se při pronájmu pozemků řídila interními pokyny, nemůže

jít k tíži žalobce, jelikož z ustanovení § 22 odst. 9 zákona č.

229/1991 Sb., o

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění

zákona č. 254/2011 Sb., vyplývá, že roční nájemné za pozemky náležející do

zemědělského půdního fondu činilo 1 % z ceny pozemku pouze v případě, že se

vlastník s nájemcem nedohodli jinak. Přisvědčil proto žalobci, že „pokud by měl

předmětné pozemky v držení, když vlastnictví k nim na něj přešlo podle zákona

č. 172/1991 Sb. dnem 1. 7. 2000, mohl jejich pronájmem dosáhnout obvyklého

nájemného ve výši stanovené znaleckým posudkem“.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 29. 4. 2016, č. j. 61 Co 116/2016-206,

odvolací řízení o odvolání žalované „ve vztahu k výroku II.“ rozsudku soudu

prvního stupně pro zpětvzetí odvolání zastavil a rozhodl, že „žádný z účastníků

nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení ve vztahu k odvolání do výroku

II.“. Dalším usnesením ze dne 29. 4. 2016, č. j. 61 Co 116/2016-203, Krajský

soud v Plzni rozsudek soudu prvního stupně v napadeném výroku I. a „v

souvisejících výrocích o nákladech řízení ve výroku III. a IV. zrušil a věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení“. Odvolací soud nepovažoval právní

závěry soudu prvního stupně za správné; ohledně vznesené námitky promlčení

uplatněného nároku žalobce na vydání bezdůvodného obohacení na rozdíl od něj

dovodil, že podal-li žalobce žalobu k soudu dne 23. 12. 2013, měl již minimálně

v tomto okamžiku vědomost o tom, že k bezdůvodnému obohacení došlo, a kdo se na

jeho úkor obohatil. To je zřejmé i z toho, že již výzvou, doručenou žalované

dne 5. 12. 2013, ji vyzval k vydání bezdůvodného obohacení, a nelze přehlédnout

ani jeho tvrzení o tom, že se v řízení vedeném u Okresního soudu v Karlových

Varech pod sp. zn. 41 C 70/2013 dozvěděl dne 5. 11. 2013 a dne 12. 12. 2013 o

tom, že žalovaná s předmětnými pozemky právně nakládá, a vůči komu tak činí,

když k těmto datům byly o tomto hospodaření předloženy doklady. Soudu prvního

stupně proto uložil, aby se znovu touto námitkou žalované zabýval a najisto

postavil, kdy se žalobce skutečně dozvěděl o tom, že došlo k bezdůvodnému

obohacení, a kdo za ně odpovídá (§ 107 odst. 1 obč. zák. a rozhodnutí

Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2758/2006). Pokud by nárok žalobce na vydání

bezdůvodného obohacení promlčen nebyl, je třeba se podle odvolacího soudu

zabývat i námitkou žalované, že tento nárok je v rozporu s dobrými mravy, když

předmětné pozemky sice na žalobce přešly podle zákona č. 172/1991 Sb., ve znění

zákona č. 114/2000 Sb., dnem 1. 7. 2000, avšak žaloba na určení vlastnického

práva jím byla podána až v roce 2013 těsně před uplynutím lhůty stanovené tímto

zákonem (tj. do 31. 3. 2013). Při posouzení této otázky bude zapotřebí, aby

soud prvního stupně vzal v úvahu dobu, po kterou se žalobce o svůj majetek

nezajímal (byť určitý čas byl zapotřebí k přípravě podkladů), a důvody, pro

které tak nečinil; současně odvolací soud zdůraznil, že žalovaná se o předmětné

pozemky starala s péčí řádného hospodáře, když je pronajímala, což bylo možné

jen za regulované nájemné. Pokud pak jde o výši bezdůvodného obohacení

(nebyl-li by nárok na jeho vydání promlčen a nebyl-li by v rozporu s dobrými

mravy), odvolací soud s odkazem na ustanovení § 451 obč. zák. na rozdíl od

soudu prvního stupně dovodil, že není rozhodující, jakou hodnotu pozbyl

oprávněný z titulu bezdůvodného obohacení, ale o kolik se zvýšil majetek

povinného. Z toho vyplývá, že jako bezdůvodné obohacení lze po žalované

požadovat pouze ty hodnoty, kterých se jí dostalo, tzn. požadovat nájemné,

které žalovaná od subjektů, s nimiž nájemní smlouvy uzavřela, fakticky získala.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním (směřujícím podle svého

obsahu proti výroku, jímž zrušil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci

samé, tj. ve výroku I.), jež má za přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř.,

neboť napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázek hmotného práva, při jejichž

řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu, a to otázky počátku běhu subjektivní promlčecí doby, otázky, zda v

případě „uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení vůči státu z

neoprávněné držby nemovitostí, které žalobce získal na základě zákona č. 172/1991 Sb., jde o výkon práva v rozporu s dobrými mravy, a otázky výše

bezdůvodného obohacení. Dovolatel uplatnil dovolací důvod podle ustanovení §

241a odst. 1 o. s. ř., jehož naplnění spatřuje v tom, že odvolací soud

nesprávně určil počátek běhu dvouleté promlčecí doby, neboť dovolací soud

ustáleně judikuje, že pro počátek běhu této doby je rozhodný moment, kdy se

oprávněný skutečně dozví, že byl na jeho úkor získán majetkový prospěch, a kdo

se takto obohatil (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2692/2015,

sp. zn. 28 Cdo 539/2012 a sp. zn. 2 Cz 35/77), rovněž však konstantně vyjadřuje

právní názor, že teprve soudní výrok deklaratorního rozhodnutí má účinky

počátku běhu promlčecí doby (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo

766/2002), přičemž „judikaturní směr“ v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28

Cdo 172/2013 potvrzuje, že „okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí, v daném

případě rozhodnutí o nařízení exekuce, jsou najisto postaveny práva a

povinnosti účastníků, v daném případě pak především určení osoby, jíž má

povinný poskytnout plnění. Až od tohoto okamžiku je tak povinný obeznámen se

všemi skutečnostmi, které v případě, že toto plnění je možné pokládat z

hlediska hmotného práva za bezdůvodné obohacení, jsou rozhodné pro uplatnění

nároku na jeho vydání (tj. s tím, že na jeho úkor došlo k získání bezdůvodného

obohacení a kdo je získal)“. Pakliže v dané věci nabyl rozsudek o určení

vlastnického práva žalobce k pozemkům, k nimž se váže vznik bezdůvodného

obohacení, právní moci dne 20. 3. 2014, pak podle dovolatele není správný závěr

odvolacího soudu, že je třeba najisto postavit, kdy počala běžet promlčecí

doba, neboť „tento okamžik je již najisto postaven“. Ohledně druhé nastíněné

otázky dovolatel s poukazem na ustálenou judikaturu dovolacího soudu vztahující

se k výkonu práva v rozporu s dobrými mravy (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu

sp. zn. 21 Cdo 4855/2007, sp. zn. 28 Cdo 1547/2013, sp. zn. 28 Cdo 3513/2013 a

sp. zn. 28 Cdo 3467/2013) namítá, že stát vedl pozemkové evidence, že jeho

dobrá víra v držbě nemovitostí, které byly obcím „převedeny zpět“ zákonem č. 172/1991 Sb., je zásadně vyloučena (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28

Cdo 2699/2014 a sp. zn. 28 Cdo 19/2014) a že domáhá-li se žalobce vůči státu

„vydání nároků z neoprávněné držby ve formě bezdůvodného obohacení, k čemuž je

povinen ustanovením § 38 odst. 6 zákona o obcích, lze sotva soudit, že jde o

výkon práva v rozporu s dobrými mravy“.

Právní názor odvolacího soudu, že jeho

postup je v rozporu s dobrými mravy, je tudíž taktéž nesprávný. Pokud pak jde o

výši bezdůvodného obohacení, nesouhlasí dovolatel s názorem odvolacího soudu,

že může požadovat pouze ty hodnoty, kterých se žalované skutečně dostalo ve

formě nájemného, a naopak má za to, že na danou věc je třeba aplikovat závěry,

k nimž dovolací soud dospěl v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo

3946/2015, tedy, že výše náhrady za bezdůvodné bohacení se poměřuje zpravidla

obvyklou hladinou nájemného v daném místě a čase, přičemž bylo-li nájemné v

posuzovaném období regulovanou cenou, nemůže výše bezdůvodného obohacení

přesáhnout částku omezenou cenovými předpisy. Současně dodal, že v rozhodném

období cenová regulace pro nájem obecní půdy neplatila, takže výše bezdůvodného

obohacení byla správně určena znaleckým posudkem, který vychází z průměrných

cen nájmů zemědělské půdy v čase a místě obvyklých. Dovolatel navrhl, aby

dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaná se v písemném vyjádření k dovolání ztotožnila s právními závěry

odvolacího soudu a navrhla, aby dovolání bylo zamítnuto.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolání projednal a rozhodl

o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1.

1. 2013 do 31. 12. 2013 [srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

některé další zákony (dále jen „o. s. ř.“)], a po zjištění, že dovolání bylo

podáno včas, osobou k tomu oprávněnou (účastníkem řízení), řádně zastoupenou

advokátem, shledal dovolání přípustným podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť

napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázek hmotného práva,

z nichž při řešení otázky výše náhrady za bezesmluvní užívání pozemků ve

vlastnictví jiného subjektu (obce) se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu, a otázka, zda uplatněním nároku obce na

vydání bezdůvodného obohacení může jít o výkon práva v rozporu s dobrými mravy

(§ 3 odst. 1 obč. zák.), nebyla v rozhodování dovolacího soudu dosud vyřešena.

Po přezkoumání napadené části výroku usnesení odvolacího soudu ve smyslu

ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s.

ř.) dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání je k řešení uvedených otázek

hmotného práva opodstatněné a že jinak není přípustné.

Nesprávné právní posouzení věci může spočívat v tom, že odvolací soud věc

posoudil podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo

právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný

skutkový stav nesprávně aplikoval.

Protože ke vzniku práva na vydání bezdůvodného obohacení mělo dojít před 1.

lednem 2014, řídí se práva a povinnosti účastníků zákonem č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „obč. zák.“ (srov.

část pátou, hlavu II. - ustanovení přechodná a závěrečná - díl 1, oddíl 1, §

3028 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

K řešení otázky počátku běhu subjektivní promlčecí doby k uplatnění nároku na

vydání bezdůvodného obohacení (§ 107 odst. 1 obč. zák.) dovolání přípustné

není, neboť tuto otázku řešil odvolací soud v souladu s ustálenou praxí

dovolacího soudu. Ta dovodila, že pro stanovení počátku běhu dvouleté

subjektivní promlčecí doby ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1 obč. zák. je

rozhodný okamžik, kdy se oprávněný v konkrétním případě skutečně dozví o tom,

že došlo na jeho úkor k získání bezdůvodného obohacení a kdo je získal. Jinak

řečeno pro počátek subjektivní promlčecí doby k uplatnění práva na vydání

plnění z bezdůvodného obohacení je rozhodující subjektivní okamžik, kdy se

oprávněný dozví takové okolnosti, které jsou relevantní pro uplatnění jeho

práva u soudu. Touto vědomostí se míní znalost skutkových okolností, z nichž

lze odpovědnost za bezdůvodné obohacení dovodit (shodné stanovisko zaujal již

Nejvyšší soud SSR v rozsudku ze dne 17. 12. 1978, sp. zn. 2 Cz 35/77,

publikovaném ve Sborníku stanovisek, zpráv o rozhodování soudů a soudních

rozhodnutí Nejvyšších soudů ČSSR, ČSR a SSR, svazek IV, str. 649; dále srov.

např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2000, sp. zn. 25 Cdo 2581/98, ze

dne 27. 3. 2003, sp. zn. 33 Odo 766/2002, a ze dne 4. 12. 2013, sp. zn. 28 Cdo

539/2012, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. 28 Cdo

2949/2012, a ze dne 1. 12. 2015, sp. zn. 28 Cdo 2692/2015).

Jestliže v dané věci bylo zjištěno, že žalobce vyzval žalovanou dopisem,

doručeným jí dne 5. 12. 2013, k vydání bezdůvodného obohacení a že návrh na

vydání elektronického platebního rozkazu podal u soudu prvního stupně dne 23.

12. 2013, přičemž však tvrdil, že se dne 5. 11. 2013 a dne 12. 12. 2013 v

řízení vedeném u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 41 C 70/2013

dozvěděl o tom, že žalovaná s předmětnými pozemky právně nakládá a vůči komu

tak činí, o čemž k důkazu předložila soudu nájemní smlouvy, které s nájemci

uzavřela, pak je správný právní názor odvolacího soudu, že subjektivní

promlčecí doba podle ustanovení § 107 odst. 1 obč. zák. nepočala běžet dnem 20.

3. 2014, tj. dnem právní moci rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze

dne 30. 1. 2014, č. j. 41 C 70/2013-102, jímž bylo určeno, že žalobce je

vlastníkem předmětných nemovitostí, nýbrž dnem, kdy se žalobce skutečně

dozvěděl o tom, že na jeho úkor došlo k bezdůvodnému obohacení, a kdo se

bezdůvodně obohatil. Námitce žalobce, že odvolací soud se v řešení otázky

počátku běhu subjektivní promlčecí doby odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu, proto přisvědčit nelze. Poukaz dovolatele na rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2003, sp. zn. 33 Odo 766/2002, a na usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2013, sp. zn. 28 Cdo 172/2013, je nepřípadný,

neboť šlo o skutkově i právně odlišné věci.

K řešení první právní otázky, pro niž bylo dovolání připuštěno, poukazuje

dovolací soud především na svoji ustálenou rozhodovací praxi, která opakovaně

vyslovila závěr, že ke znovunabytí vlastnictví obcí k tzv. historickému majetku

docházelo ex lege již účinností zákona č. 172/1991 Sb. (a následně účinností

zákona č. 114/2000 Sb. k tzv. přídělovému majetku podle § 2a zákona č. 172/1991

Sb., ve znění zákona č. 114/2000 Sb., tj. dnem 1. 7. 2000), že lhůta stanovená

obcím k podání návrhu na zápis nemovitostí do evidence nemovitostí [viz § 8

zákona č. 172/1991 Sb., ve znění účinném do 28. 6. 2012, podle kterého byly

obce povinny do jednoho roku po nabytí vlastnictví k nemovitým věcem podle

tohoto zákona učinit návrh příslušnému středisku geodézie na zápis těchto

nemovitých věcí do evidence nemovitostí (resp. do katastru nemovitostí)] byla

lhůtou toliko pořádkovou, přičemž zápis vlastnického práva katastru nemovitostí

(dříve do evidence nemovitostí) má účinky toliko deklaratorní, a že s neplněním

této povinnosti nebyla spojena žádná sankce. Zákonem č. 173/2012 Sb. (jenž

nabyl účinnosti dne 29. 6. 2012) byl zákon č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, novelizován mimo jiné v jeho ustanovení § 8 tak, že původní znění

upravující lhůtu k podání návrhu na zápis do katastru nemovitostí bylo

nahrazeno novým zněním, jímž teprve byla jednoznačně stanovena nejzazší lhůta,

do kdy je obec povinna podat návrh na zápis vlastnického práva do katastru

nemovitostí nebo žalobu na určení vlastnického práva u soudu, a současně jím

byla stanovena fikce zpětného přechodu vlastnického práva na stát k 1. 4. 2013,

pokud tak obec ve stanovené lhůtě neučiní. Tím zákonodárce současně vyloučil

možnost vydržení vlastnického práva státem v důsledku nedodržení původně

stanovené lhůty (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 6. 2014, sp. zn. 28

Cdo 19/2014, ze dne 3. 4. 2014, sp. zn. 28 Cdo 751/2014, či ze dne 26. 11.

2002, sp. zn. 30 Cdo 2232/2000, a dále usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2.

2014, sp. zn. 28 Cdo 2586/2013, nebo ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. 28 Cdo

3502/2013; shodně též nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. II. ÚS

2876/12, nebo ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. III. ÚS 2176/13).

Nejvyšší soud dále v rozsudku ze dne 12. 12. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3028/2012,

poukázal na to, že „právo - vigilantibus iura - vyžaduje ke svému životu

určitou aktivitu, a to především ze strany těch osob, jež se cítí být jeho

nositeli“, což se týká i přechodu vlastnického práva obce k majetku podle

zákona č. 172/1991 Sb., ve znění zákona č. 114/2000 Sb., neboť i zákonný

přechod vlastnictví „má svou realizační fázi tak, aby bylo jasné, z koho na

koho a jaké věci přecházejí“. Ústavní soud pak v nálezu ze dne 9. 1. 2014, sp.

zn. III. ÚS 2176/13, uvedl, že nelze odhlédnout od faktu, že stát nesl a nese

odpovědnost za vedení evidence věcných práv k nemovitostem.

Podle ustanovení § 458 obč. zák. musí být vydáno vše, co bylo nabyto

bezdůvodným obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že obohacení

záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada (odstavec 1). S

předmětem bezdůvodného obohacení musí být vydány i užitky z něho, pokud ten,

kdo obohacení získal, nejednal v dobré víře (odstavec 2). Ten, kdo předmět

bezdůvodného obohacení vydává, má právo na náhradu nutných nákladů, které na

věc vynaložil (odstavec 3).

K otázce výše náhrady za bezesmluvní užívání nemovitosti ve vlastnictví jiného

lze z ustálené judikatury Nejvyššího soudu odkázat zejména na rozsudek ze dne

15. 6. 1999, sp. zn. 25 Cdo 2578/98, uveřejněný pod č. 53/2000 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, na rozsudek ze dne 15. 4. 2004, sp. zn. 33 Odo

668/2002, nebo rozsudek ze dne 28. 11. 2007, sp. zn. 33 Odo 412/2005, v nichž

byl přijat a odůvodněn závěr, že výše peněžité náhrady podle ustanovení § 458

odst. 1 obč. zák. musí vycházet z finančního ocenění prospěchu, který uživateli

vznikl, a že majetkovým vyjádřením tohoto prospěchu je peněžitá částka, která

odpovídá částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase na užívání věci,

zpravidla formou nájmu, a kterou by nájemce byl povinen plnit podle platné

nájemní smlouvy; důvodně se tedy tato náhrada poměřuje s obvyklou hladinou

nájemného. Bylo-li nájemné v posuzovaném období regulovanou cenou, nemůže výše

bezdůvodného obohacení přesáhnout částku omezenou cenovými předpisy (srov.

např. též rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2008, sp. zn. 30 Cdo

5484/2007, ze dne 2. 9. 2009, sp. zn. 28 Cdo 2777/2009, a ze dne 14. 4. 2011,

sp. zn. 30 Cdo 2063/2009).

Současně ovšem platí, že zatímco oprávněný držitel není povinen vydat

vlastníkovi to, oč se užíváním jeho věci obohatil, a to ani podle ustanovení o

bezdůvodném obohacení (vztahy mezi vlastníkem a držitelem ohledně vydání užitků

věci je třeba posuzovat jen podle § 130 a násl. obč. zák. - srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 22 Cdo 4370/2009, uveřejněný pod

číslem 107/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), neoprávněný držitel

věci se jejím užíváním (byť i v té formě, že z ní bere užitky prostřednictvím

dalších smluvních ujednání se třetími osobami) obohacuje na úkor toho, jemuž by

tyto užitky jinak příslušely, typicky vlastníka (srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2011, sp. zn. 29 Cdo 1786/2009). Z odůvodnění

posledně citovaného rozsudku přitom vyplývá, že majetkovým vyjádřením těchto

užitků - též s ohledem na ustanovení § 458 obč. zák. - může být i v takovém

případě peněžitá částka, která odpovídá částkám vynakládaným obvykle v daném

místě a čase na užívání věci, zpravidla právě formou nájmu, a kterou by nájemce

byl povinen plnit podle platné nájemní smlouvy (dále srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. 28 Cdo 208/2013, a ze dne 22. 4.

2015, sp. zn. 28 Cdo 3748/2014).

Oprávněná držba pak předpokládá, že držitel je v dobré víře, že mu věc nebo

právo patří a že je v této dobré víře se zřetelem ke všem okolnostem.

Oprávněným držitelem ve smyslu ustanovení § 130 odst. 1 obč. zák. je držitel,

který věc drží v omluvitelném omylu, že mu věc patří, tedy v omylu, k němuž

došlo při zachování normální, obvyklé opatrnosti, posuzované z objektivního

hlediska; dobrá víra zaniká v okamžiku, kdy se držitel seznámil se

skutečnostmi, které objektivně musely vyvolat pochybnosti o tom, že mu věc po

právu patří anebo že je subjektem práva, jehož obsah vykonává (srov. např.

rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2002, sp. zn. 22 Cdo 2190/2000, a ze

dne 7. 5. 2002, sp. zn. 22 Cdo 1843/2000). Nedostatek dobré víry obohaceného

prokazuje v řízení ten, kdo se vydání bezdůvodného obohacení domáhá, a tento

nedostatek je podle ustanovení § 458 odst. 2 obč. zák. rozhodující i pro určení

rozsahu, v němž má být vydáno bezdůvodného obohacení.

Z uvedeného vyplývá, že otázku určení výše náhrady za bezesmluvní užívání

pozemků ve vlastnictví žalobce odvolací soud neřešil z pohledu všech

relevantních ustanovení zákona (srov. § 130 odst. 2, § 131 odst. 1, § 458 odst.

1 a 2 obč. zák.), a rovněž nezkoumal, zda žalovaná (jež jako v katastru

nemovitostí zapsaná vlastnice nakládala s pozemky jako s vlastními) byla v době

od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2013, za niž žalobce požaduje vydání bezdůvodného

obohacení, držitelem oprávněným či neoprávněným. Odvolacímu soudu je třeba

vytknout i to, že svůj závěr, podle nějž bylo nájemné v tomto období regulováno

cenovým předpisem, nikterak blíže nezdůvodnil, nehledě již na to, že v daném

řízení ani nebylo zjištěno, jaké nájemné žalovaná od nájemců, s nimiž nájemní

smlouvy uzavřela, pobírala, když těmito smlouvami nebyl proveden důkaz; i v

tomto ohledu je právní posouzení věci odvolacím soudem neúplné a tudíž

nesprávné.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. výkon a práv a povinností vyplývajících

z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a

oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

Ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. patří k právním normám s relativně neurčitou

(abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena

přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení

v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého,

předem neomezeného okruhu okolností. Pro použití korektivu „dobré mravy“ zákon

nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet; vymezení hypotézy právní normy

tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu. Soudní praxe v tomto

směru vychází z názoru, že za dobré mravy je třeba pokládat souhrn

společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují

jistou neměnnost, vystihujíce podstatné historické tendence jsou sdíleny

rozhodující částí společnosti, a mají povahu norem základních (srov. např.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 1998, sp. zn. 3 Cdon 51/96, uveřejněný

pod č. 5/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 29. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 473/96, uveřejněný pod č. 16/1998

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), který je konformní se závěrem

obsaženým v usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97,

uveřejněným pod č. 14/1998 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jež za

dobré mravy považuje souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad,

jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé

jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.

Rozhodnutí o tom, zda jsou splněny podmínky pro použití ustanovení § 3 odst. 1

obč. zák., je přitom třeba - vzhledem k výše uvedenému charakteru tohoto

ustanovení jako právní normy s relativně neurčitou hypotézou - učinit vždy po

pečlivé úvaze, v jejímž rámci musí být zváženy všechny rozhodné okolnosti

případu (dále srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2002, sp. zn.

21 Cdo 486/2002).

V posuzované věci dovolatel mimo jiné namítá, že stát vedl pozemkové evidence a

že domáhá-li se žalobce vůči státu „vydání nároků z neoprávněné držby ve formě

bezdůvodného obohacení, k čemuž je povinen ustanovením § 38 odst. 6 zákona o

obcích, lze sotva soudit, že jde o výkon práva v rozporu s dobrými mravy“.

Podle ustanovení § 38 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění účinném do 31. 12. 2013, obec je povinna chránit svůj

majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a

právo na vydání bezdůvodného obohacení. Z toho ustanovení tedy vyplývá nejen

to, že obec má povinnost včas uplatňovat právo na vydání bezdůvodného

obohacení, nýbrž i to, že obec je povinna chránit svůj majetek před

neoprávněnými zásahy.

Pakliže ustálená rozhodovací praxe dovolacího soudu dovodila, že rozhodnutí o

tom, zda jsou splněny podmínky pro použití ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák., je

třeba - vzhledem k výše uvedenému charakteru tohoto ustanovení jako právní

normy s relativně neurčitou hypotézou - učinit vždy po pečlivé úvaze, v jejímž

rámci musí být zváženy všechny rozhodné okolnosti případu, přičemž zjištění

těchto okolností a případná aplikace tohoto ustanovení na konkrétní

projednávanou věc náleží zásadně soudům nižších stupňů (srov. např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 3. 8. 2015, sp. zn. 28 Cdo 799/2015), ztotožňuje se

dovolací soud s názorem odvolacího soudu vyjádřeným v jeho zrušujícím usnesení,

pokud soud prvního stupně zavázal tím, aby se námitkou žalované, že „nárok

žalobce je rozporu s dobrými mravy, když předmětné pozemky sice na žalobce

přešly podle zákona č. 172/1991 Sb., ve znění zákona č. 114/2000 Sb., dnem 1.

7. 2000, avšak žaloba na určení vlastnického práva jím byla podána až v roce

2013 těsně před uplynutím lhůty stanovené tímto zákonem (tj. do 31. 3. 2013)“,

zabýval, a že je tak zapotřebí, aby vzal v úvahu dobu, po kterou se žalobce o

svůj majetek nezajímal (byť určitý čas byl zapotřebí k přípravě podkladů), a

zjistil důvody, pro které tak nečinil. Nejvyšší soud již totiž v minulosti

připustil, že určitý úkon obce lze mít za neslučitelný s dobrými mravy (viz

např. rozsudek tohoto soudu ze dne 23. 11. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2411/2006) a že

neshledává přesvědčivé důvody, pro něž by postup obce měl být povýšen v

demokratické společnosti nad obecně uznávaná pravidla slušnosti a poctivého

jednání (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2005, sp. zn. 32

Odo 1022/2004). Řešení otázky, zda v daném případě uplatnění nároku žalobce na

vydání bezdůvodného obohacení za dobu, kdy sice byl vlastníkem předmětných

nemovitostí, avšak v katastru nemovitostí byla jako jejich vlastnice stále

zapsána žalovaná, je v rozporu s dobrými mravy či nikoliv, ovšem úzce souvisí

právě se zjištěním a posouzením, zda žalovaná byla v rozhodném období od 1. 12.

2010 do 30. 11. 2013 oprávněným držitelem předmětných pozemků či jejich

držitelem neoprávněným, případně a zda s nimi skutečně nakládala jako řádný

hospodář, jak v řízení namítala.

Protože usnesení odvolacího soudu není v řešení jedné z otázek, pro něž je

dovolání přípustné, správné, a dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 1

o. s. ř. tak byl naplněn, a protože nejsou podmínky pro zastavení dovolacího

řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí dovolání nebo pro změnu

rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud je zrušil a věc vrátil odvolacímu

soudu k dalšímu řízení (§ 243e odst. 1 o. s. ř.).

Právní názor vyslovený Nejvyšším soudem v tomto usnesení je v dalším řízení

závazný (§ 243g odst. 1, § 226 odst. 1 o. s. ř.). V rozhodnutí, jímž se řízení

končí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů dovolacího řízení (§ 243g odst. 1

věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu