Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 4146/2017

ze dne 2017-10-26
ECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.4146.2017.1

28 Cdo 4146/2017-150

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v

právní věci žalobkyně Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, se

sídlem v Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, IČ 47501103, zastoupené Mgr. Stanislavem

Hykyšem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Zelená 267, proti žalovaným 1)

městu Ústí nad Orlicí, se sídlem v Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ 00279676,

2) Lesům České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova

1106/19, IČ 42196451, a 3) České republice - Státnímu pozemkovému úřadu, se

sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, za nějž jedná Úřad pro

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží

390/42, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, o určení vlastnického

práva, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 10 C 283/2015, o

dovolání žalovaných 1) a 3) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové –

pobočky v Pardubicích ze dne 10. dubna 2017, č. j. 18 Co 20/2017-114, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. dubna 2017, č. j. 18 Co

20/2017-114, a rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 10. listopadu

2016, č. j. 10 C 283/2015-85, ve znění opravného usnesení ze dne 29. listopadu

2016, č. j. 10 C 283/2015-100, a opravného usnesení ze dne 15. 5. 2017, č. j.

10 C 283/2015-124, se - vyjma výroku, jímž byla žaloba proti žalovanému 2)

zamítnuta - zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací Okresnímu soudu v Ústí nad

Orlicí k dalšímu řízení.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozsudkem ze dne 10. 11. 2016, č. j. 10 C

283/2015-85, ve znění opravného usnesení ze dne 29. 11. 2016, č. j. 10 C

283/2015-100, a opravného usnesení ze dne 15. 5. 2017, č. j. 10 C 283/2015-124,

určil, že žalovaná 3) je vlastníkem lesních pozemků v katastrálním území Ú. n. O., zapsaných pro katastrální území Ú. n. O., vedeném Katastrálním úřadem,

Katastrální pracoviště Ú. n. O., s právem hospodařit s „touto nemovitostí“ jako

majetkem státu pro Státní pozemkový úřad (výrok I.), a žalobu proti žalovanému

2) zamítl (výrok II.); dále rozhodl, že žalovaní 1) a 3) jsou povinni nahradit

žalobkyni společně a nerozdílně náklady řízení ve výši 23.445,- Kč k rukám

„právního zástupce“ žalobkyně (výrok III.), že žalobkyně je povinna nahradit

žalovanému 2) na nákladech řízení částku 1.500,- Kč (výrok IV.) a že žalovaný

1) je povinen zaplatit České republice na účet Okresního soudu v Ústí nad

Orlicí na soudním poplatku částku 2.500,- Kč (výrok V.) Rozhodl tak o žalobě

podané žalobkyní podle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů

(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění

nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 177/2013 Sb. - dále jen „zákon č. 428/2012 Sb.“), odůvodněné mj. tvrzením, že žalovaný 1) nemohl označené pozemky

nabýt do vlastnictví, neboť nebyly splněny předpoklady uvedené v § 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do

vlastnictví obcí, a evidenční zápis do katastru nemovitostí byl proveden v

rozporu s tímto zákonem; „pozemky proto setrvaly v režimu § 29 zákona o půdě a

ve vlastnictví státu“. Soud prvního stupně vyšel z toho, že předmětné pozemky

vznikly z původních pozemků PK, zapsaných v pozemkové knize, knihovní vložce č. 673, pro obec Ú. n. O., které byly historickým majetkem žalobkyně, resp. jejího

právního předchůdce Římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ú. n. O., že přešly bez náhrady na stát podle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové

reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) - (dále jen

„zákon č. 46/1948 Sb.“), rozhodnutím o výkupu (výměr ONV v Ústí nad Orlicí ze

dne 28. 9. 1949), že Listinou o přídělu lesů ze dne 27. 7. 1950 vydanou

Ministerstvem zemědělství a adresovanou MNV v Ústí nad Orlicí „byly přiděleny

MNV v Ústí nad Orlicí“, že zápisem ze dne 6. 3. 1952 sepsaným na MNV v Ústí nad

Orlicí byly pozemky s účinností k 1. 1. 1952 předány do správy Československých

státních lesů a že na základě souhlasného prohlášení žalovaných 1) a 2) ze dne

12. 4. 2006 o přechodu vlastnického práva k nemovitostem podle zákona č. 172/1991 Sb. přešly pozemky dnem 1. 7. 2000 na žalovaného 1), který je zapsán

jako jejich vlastník v katastru nemovitostí pro katastrální území Ú. n. O.,

vedeném Katastrálním úřadem, Katastrální pracoviště Ú. n. O. Ačkoliv žalovaní

ve svých písemných vyjádřeních k žalobě poukazovali na to, že pozemky přešly na

žalovaného 2) podle § 2a zákona č. 172/1991 Sb., o čemž k důkazu předložili

uvedené souhlasné prohlášení ze dne 12. 4.

2006, dospěl soud k závěru, že

nebyla splněna zákonná podmínka pro přechod vlastnictví k pozemkům na

žalovaného 1) podle § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., neboť ke dni 23. 11. 1990 mu k nim nenáleželo právo hospodaření, a ke dni 24. 5. 1991 s nimi ani

fakticky nehospodařil, když k uvedenému datu je užíval a hospodařil s nimi

žalovaný 2), kterému byly předány do správy již od 1. 1. 1952. Dále soud

odkázal na § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a

jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“), „dle kterého nebylo ani

možno dne 12. 4. 2006 na žalovaného 1) pozemky převést“. Uzavřel, že v daném

případě tedy nebyly splněny zákonné podmínky pro přechod majetku žalované 3) do

vlastnictví žalovaného 1), a proto s ohledem na § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012

Sb. žalobě vyhověl. Proti žalovanému 2) žalobu zamítl z důvodu nedostatku

pasivní legitimace, neboť ke dni jejího podání nebyl účastníkem právního vztahu

nebo práva, o kterých se v tomto řízení jednalo.

K odvolání žalovaných 1) a 3) Krajský soud v Hradci Králové – pobočky v

Pardubicích rozsudkem ze dne 10. 4. 2017, č. j. 18 Co 20/2017-114, rozsudek

soudu prvního stupně v napadených výrocích I. a V. potvrdil (výrok I.), v

napadeném výroku III. jej změnil tak, že žalovaní 1) a 3) jsou povinni nahradit

žalobkyni na nákladech řízení každý částku 11.722,50 Kč k rukám advokáta Mgr. Stanislava Hykyše (výrok II.), a rozhodl, že žalovaní 1) a 3) jsou povinni

nahradit žalobkyni na nákladech odvolacího řízení každý částku 2.057,- Kč k

rukám advokáta Mgr. Stanislava Hykyše (výrok III.). Odvolací soud vytkl soudu

prvního stupně, že se zcela neúčelně, byť se správným závěrem, zabýval tím, zda

se žalovaný 1) stal vlastníkem pozemků podle § 1 zákona č. 172/1991 Sb., a

nikoliv argumentací žalovaných o přechodu vlastnického práva k nim podle § 2,

resp. § 2a tohoto zákona, tedy že označený historický církevní majetek „se po

1. 1. 1950 změnil se zpětnými účinky před datem 31. 12. 1949 na historický

obecní majetek“. Poukázal na to, že předmětné pozemky vlastnila církev až do

vydání výměru ONV v Ústí nad Orlicí ze dne 28. 9. 1949, který se stal

právoplatným a vykonatelným ke dni 15. 10. 1949, přičemž však v přídělové

listině ze dne 27. 7. 1950 se uvádí, že „MNV v Ústí nad Orlicí je nabývá

zpětně“ k datu 1. 10. 1949, tj. 15 dnů před datem jeho vykonatelnosti. Přídělové řízení se tak podle odvolacího soudu „snažilo legalizovat stav, kdy k

odejmutí pozemků církvi a k jejich převzetí došlo již před výkupem provedeným

výměrem ONV v Ústí nad Orlicí…, aniž stát čekal na vykonatelnost svého

rozhodnutí“. Z přídělové listiny tak nelze dovodit, že předmětné pozemky byly

historickým majetkem obce, který vlastnila k datu 31. 12. 1949, přičemž opačný

výklad by byl v rozporu se zákonem č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti

komunistického režimu a o odporu proti němu, a šlo by o výklad účelový, a navíc

přídělová listina byla (musela být) vydána nikoliv ve prospěch města Ú. n. O. (když obecní zřízení již bylo zrušeno), nýbrž ve prospěch MNV v Ústí nad

Orlicí, tedy státu. I kdyby ovšem bylo prokázáno přídělové řízení zahájené do

31. 12. 1949, třebaže by do tohoto data zůstalo nedokončené, přecházely věci -

nemovitosti, které byly obcím přiděleny jako přídělcům - podle § 2a zákona č. 172/1991 Sb. do jejich vlastnictví až dnem 1. 7. 2000; nemohlo se však jednat o

majetek církví, neboť jeho přechodu k 1. 7. 2000 bránilo blokační ustanovení §

29 zákona o půdě, které převod (přechod) majetku, jehož původním vlastníkem

byly církve, náboženské řády a kongregace, zakazovalo (nález Ústavního soudu

sp. zn. Pl. ÚS 9/07). Odvolací soud proto ve shodě se soudem prvního stupně

uzavřel, že žalobkyně je aktivně legitimována k podání žaloby podle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., že na obec nemohlo přejít vlastnické právo k pozemkům

podle § 1 či § 2 zákona č. 172/1991 Sb., takže v úvahu by mohl přicházet pouze

přechod podle § 2a odst. 2 tohoto zákona na základě přídělu vydaného po 31. 12. 1949, pokud by ovšem šlo o jiný než církevní majetek.

Protože tedy žalovaný 1)

je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník předmětných pozemků, je „zřejmé,

že při přechodu majetku České republiky do vlastnictví obce byl porušen § 29

zákona o půdě, čemuž se žalobkyně může u soudu bránit žalobou podanou podle §

18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.; námitka žalovaných o nedostatku její aktivní

legitimace tak není důvodná“.

Rozsudek odvolacího soudu napadli dovoláním žalovaní 1) a 3).

Žalovaný 1) přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. spatřuje v řešení otázky

hmotného práva, „zda ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném

do 31. 12. 2012, představovalo překážku přechodu historického majetku církví

nacházejícího se ve vlastnictví státu na obce podle ustanovení § 2a zákona č.

172/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2000“, při jejímž řešení se odvolací

soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, případně že se

jedná o otázku, která v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena. Dovolatel poukázal na závěry, k nimž Nejvyšší soud dospěl v rozsudku

ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4946/2015 [v němž vyložil, že „byly-li ke

dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. splněny všechny podmínky přechodu sporných

věcí do vlastnictví obcí, došlo k tomuto právnímu následku bez dalšího (ze

zákona), přičemž dodatečné zakotvení zákazu dispozic s předmětným majetkem v §

29 zákona č. 229/1991 Sb. (ani uplatnění restitučních nároků dle posléze

přijatého zákona č. 428/2012 Sb.) nemohlo retroaktivně způsobit jeho opětovné

odnětí a zpětný přechod na stát], a dále v rozsudku ze dne 1. 6. 2016, sp. zn.

28 Cdo 5217/2015 (v němž se zabýval přechodem majetku ze státu na kraje za

podmínek stanovených v zákoně č. 290/2002 Sb.), a z nichž následně vycházel v

usnesení ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 28 Cdo 3200/2016 (jež obstálo i v rovině

ústavněprávní - viz usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 7. 2017, sp. zn. III. ÚS

937/17), v němž připomněl, že jak v citovaném judikátu sp. zn. 28 Cdo

4946/2015, tak v rozsudku ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 28 Cdo 5217/2015,

zdůraznil, že omezení nakládání s věcmi příslušejícími původně církvím a

náboženským společnostem nebránilo takovým změnám v osobě vlastníka, jež se

neprotivily smyslu majetkového vyrovnání s církvemi. Přechodem majetku na obce

v režimu zákona č. 172/1991 Sb. (nehledě na to, zda k němu došlo předtím nebo

poté, co nabyl účinnosti zákon č. 229/1991 Sb.) nebylo nikterak ohroženo

zachování majetkového základu pro budoucí vypořádání s církvemi, jelikož

majetek, jenž takto přešel na obce, nepozbýval svého statusu historického

vlastnictví církví, a další právní dispozice s ním tedy zůstávaly limitovány §

29 zákona č. 229/1991 Sb., přičemž bylo výsostným právem zákonodárce

rozhodnout, zda onen nezmenšený majetkový substrát umožní využít k naturálnímu

uspokojení restitučních nároků církví tím, že obce coby veřejnoprávní korporace

zařadí mezi povinné osoby, či nikoli. Skutečnost, že při přijímání zákona č.

428/2012 Sb. bylo v posledku zvoleno řešení obce do výčtu povinných osob

obsaženého v § 4 daného předpisu nezahrnující, nemohla zpětně delegitimizovat

zvláštními právními předpisy uskutečněné a z hlediska šetření zájmu církví na

restituci jejich historického majetku neproblematické přechody majetku ze státu

na obce. Vzhledem k této judikatuře dovolacího soudu považuje dovolatel právní

posouzení dané věci odvolacím soudem za nesprávné a s touto judikaturou

rozporné, když bez bližšího odůvodnění jen stručně konstatoval, že podle § 2a

zákona č. 172/1991 Sb. mohly obce nabýt pouze jiný majetek než církevní, který

získaly přídělem. Namítá, že není důvodu, aby se blokační ustanovení § 29

zákona o půdě vztahovalo na přechody majetku ze státu na obce, tedy že

přechodem vlastnického práva k předmětným pozemkům podle § 2a zákona č.

172/1991 Sb. ze zákona (ex lege) na město nebyl § 29 zákona o půdě dotčen,

neboť nešlo o zapovězený převod vlastnického práva, nýbrž o jeho přechod, a to

na základě restitučního zákona. Odvolacímu soudu rovněž vytýká, že se

judikaturou Nejvyššího soudu nezabýval, že obšírněji poukázal jen na nález

Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 9/07, a že nesprávně vyložil

smysl a účel zákona č. 428/2012 Sb. (jenž je součástí restitučního

zákonodárství, k němuž se vyjádřil Ústavní soud v nálezech ze dne 21. 11. 2002,

sp. zn. I. ÚS 691/01, ze dne 16. 12. 2004, sp. zn. III. ÚS 107/04, a v nálezech

pléna ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 21/05, a ze dne 1. 11. 2005, sp.

zn. Pl. ÚS-st. 22/05), ohledně nějž Ústavní soud v plenárním nálezu ze dne 29.

5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13, připomněl, že záměrem zákonodárcovým nemůže být,

i při jeho sebelepší vůli, odstranění všech protiprávním komunistickým režimem

spáchaných křivd, a že akcentuje jeho vůli v tom směru, že je právě na něm, aby

určil, následky kterých křivd bude zmírňovat. Dovolatel taktéž připomněl

Důvodovou zprávu k zákonu č. 428/2012 Sb., z níž mj. plyne, že obce, kraje,

fyzické osoby či nestátní právnické osoby nejsou podle tohoto zákona osobami

povinnými a majetek si ponechávají ve svém vlastnictví, a poukázal i na to, že

zákonodárce v tomto zákoně použil kombinaci naturální restituce a finanční

kompenzace, přičemž celková výše náhrady, s níž vyjádřilo souhlas všech 17

dotčených církví a náboženských společností, činí 59 miliard Kč. Protože tedy

rozsudek odvolacího soudu jde proti smyslu a účelu zákona č. 428/2012 Sb. a

protože je nesprávný a v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu, dovolatel

navrhl, aby jej dovolací soud zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaná 3) spatřuje přípustnost dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. v řešení

následujících právních otázek: 1) „je oprávněná osoba legitimována k podání

určovací žaloby dle § 18 zákona č. 428/2012 Sb. na základě tvrzení, že v

případě konkrétních věcí nebyly splněny podmínky pro přechod vlastnického práva

na obec dle zákona č. 172/1991 Sb. a tím byl porušen zákaz zakotvený v § 29

zákona č. 229/1991 Sb.“, 2) „jedná se v případě přechodu vlastnictví na obec

dle § 2a zákona č. 172/1991 Sb. o porušení zákazu stanoveného v § 29 zákona č.

229/1991 Sb.“, a 3) „lze datum převzetí držby přidělené půdy ze strany obce dle

zákona č. 46/1948 Sb. spadající před 31. 12. 1949, uvedené v platném správním

aktu vydaném orgánem státní moci po 31. 12. 1949, pokládat za údaj způsobilý

založit vlastnictví obce dle § 2 zákona č. 172/1991 Sb. (samozřejmě za

předpokladu, že jsou splněny další podmínky stanovené zákonem pro přechod

vlastnického práva)“, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu.

Ohledně otázky 1) zastává dovolatelka - na rozdíl od odvolacího soudu - názor,

že žalobkyně není v dané věci aktivně legitimována k podání určovací žaloby

podle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., když tvrdí, že předmětné nemovité

věci přešly z vlastnictví státu do vlastnictví obce v rozporu s § 29 zákona o

půdě, neboť nebyly splněny podmínky pro přechod majetku do vlastnictví obce dle

zákona č. 172/1991 Sb.; právní posouzení věci odvolacím soudem stran posouzení

této otázky proto považuje za nesprávné. Připomněla taktéž závěry zaujaté

Nejvyšším soudem v rozsudku sp. zn. 28 Cdo 4946/2015, přesto však podle ní

zůstává nadále otázkou, zda oprávněné osoby podle zákona č. 428/2012 Sb. jsou

legitimovány k tomu, aby iniciovaly přezkum splnění podmínek přechodu

vlastnického práva na obce. Pokud by však byl zaujat závěr, že přechod původního církevního majetku do

majetku obcí dle zákona č. 172/1991 Sb. není principiálně porušením § 29 zákona

o půdě, pak je dovolatelka přesvědčena, že oprávněné osoby nemohou doložit

splnění podmínek pro podání žaloby podle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., a

nejsou tak aktivně legitimovány k podání určovací žaloby, neboť by tím

obcházely smysl a účel tohoto restitučního zákona. Tato otázka přitom není v

rozhodovací praxi dovolacího soudu prozatím vyřešena, neboť dosavadní

judikatura (zejména rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 4946/2015 a sp.

zn. 28 Cdo 5217/2015) řešila primárně jiné otázky, ve vztahu k nimž formulovala

právní teze, avšak k obecněji položené otázce aktivní legitimace oprávněných

osob nepodává jednoznačný závěr. Dovolatelka poukazuje též na to, že

zákonodárce v zákoně č. 428/2012 Sb. zvolil k nápravě majetkových křivd kromě

restituce naturální též finanční náhradu oprávněným osobám, která činí 69

miliard Kč, z čehož je nepochybné, že zákonodárce musel v otázce vlastnictví

státu a třetích osob, zejména obcí, vycházet ze stavu, který existoval při

přijetí tohoto zákona. Pokud tedy obce měly k majetku, který původně náležel

církvím a náboženským společnostem, v této době zapsáno v katastru nemovitostí

vlastnické právo na základě zákona č. 172/1991 Sb., pak je zřejmé, že zapsaný

stav je třeba respektovat a že předmětný majetek nemá být vydán, nýbrž za něj

poskytnuta finanční náhrada. Žalovaná 3) je tedy přesvědčena, že § 18 odst. 1

zákona č. 428/2012 Sb. dopadá výlučně a pouze na zjevné excesy, kdy konkrétní

právní úkony byly učiněny v rozporu s § 3 zákona č. 92/1991 Sb. nebo s § 29

zákona o půdě, a nemůže se stát právním titulem pro postup oprávněné osoby, kdy

zpochybňuje splnění náležitostí při přechodu majetku na obce podle zákona č.

172/1991 Sb.; takový postup je v rozporu se smyslem a účelem zákona č. 428/2012

Sb., popírá přijatý mechanismus majetkového vyrovnání a nepřijatelně zasahuje

do právní jistoty dotčených účastníků.

Pokud jde o otázku 2), pak dovolatelka namítá nesprávný závěr odvolacího soudu,

že vlastnické právo nemohlo v daném případě přejít na obec dle § 2a zákona č.

172/1991 Sb., neboť tomu bránilo blokační ustanovení § 29 zákona o půdě, který

je v rozporu s usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3200/2016. V něm je

sice tato otázka řešena jen okrajově, nicméně z použité formulace „Ve světle

shora připomenuté teze, dle níž § 29 zákona č. 229/1991 Sb. (nejen z hlediska

svého textu, nýbrž též účelu) přechodu majetku na obce či kraje nebránil, by

navíc ani přitakání argumentu, že žalovaná 1. mohla sporné pozemky nabýt až ke

dni 1. 7. 2000, samo o sobě nijak neohrožovalo správnost napadeného rozsudku“,

lze s přihlédnutím k závěrům obsaženým v rozsudcích sp. zn. 28 Cdo 4946/2015 a

sp. zn. 28 Cdo 5217/2015 dovodit, že v případě přechodu vlastnického práva na

obce dle § 1, § 2 a potažmo i dle § 2a zákona č. 172/1991 Sb. se nejedná o

porušení zákazu stanoveného v § 29 zákona o půdě a tudíž vlastnické právo obce

mohlo platně vzniknout.

Ohledně otázky 3) odkázala dovolatelka na § 17 zákona č. 46/1948 Sb., podle

kterého se vlastnictví přiděleného majetku nabývalo dnem převzetí přídělu.

Jestliže tedy k přídělu došlo před 31. 12. 1949, tedy ještě v době, kdy obce

vystupovaly jako subjekty vlastnického práva, pak se jedná o tzv. historický

majetek obce. V daném případě žalovaný 1) odvozuje své vlastnické právo na

základě přídělové listiny - Listiny o přídělu lesů vydané Ministerstvem

zemědělství dne 27. 7. 1950, v níž je jako den převzetí držby přídělu uvedeno

datum 1. 10. 1949. Vzhledem k tomu, že je nutno vycházet z presumpce správnosti

tohoto správního aktu, přičemž žalobkyně nepředložila žádný relevantní důkaz,

ze kterého by vyplývalo, že v případě data faktického převzetí držby jde o údaj

nesprávný či fiktivní, pak závěr odvolacího soudu, že z přídělové listiny nelze

dovodit, že předmětné pozemky byly tzv. historickým majetkem obce, tj.

majetkem, který vlastnila k datu 31. 12. 1949, nemá oporu v provedeném

dokazování a zároveň spočívá na nesprávném právním posouzení věci, když bez

dalšího poukazuje jen na rozpor se zákonem o protiprávnosti komunistického

režimu, aniž však vysvětlil, v čem tento rozpor spatřuje. Dále dovolatelka

namítá, že odvolací soud nezohlednil závěry vyslovené v rozhodnutí Nejvyššího

soudu sp. zn. 28 Cdo 672/2013, podle nichž „při výkladu podmínek pro restituci

tzv. historického majetku obcí postačuje, pokud ze strany obce došlo v

minulosti k nabytí vlastnického práva v podobě možnosti určitého chování

oprávněného subjektu - vlastníka, a nikoliv k reálnému výkonu vlastnického

práva“ a že „přechod vlastnického práva na obec nastal také tehdy, došlo-li k

přídělu třeba i dne 31. 12. 1949, tedy v den zrušení obecního vlastnictví (viz

podrobněji zákon č. 279/1949 Sb.), neboť podstatné není hospodaření s obecním

majetkem, které nebylo uskutečněno a uskutečněno být nemohlo, ale text zákona,

nabytí majetku obcí a tedy existence tzv. historického vlastnictví obce“.

Dovolatelka navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc

mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolání projednal a rozhodl

o nich podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1.

1. 2014 do 29. 9. 2017 - dále jen „o. s. ř.“ (srov. článek II, bod 2., části

první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po

zjištění, že obě dovolání byla podána včas, osobami k tomu oprávněnými

(účastníky řízení), za něž jednají zaměstnanci s právnickým vzděláním, se

nejprve zabýval otázkou přípustnosti podaných dovolání.

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.). Současně platí, že přípustnost

dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.) je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (srov.

§ 239 o. s. ř.).

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání žalovaného 1) a žalované 3) jsou

přípustná podle § 237 o. s. ř., jelikož napadené rozhodnutí závisí na vyřešení

otázky hmotného práva, zda § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném do 31.

12. 2012, představoval překážku přechodu historického majetku církví

nacházejícího se ve vlastnictví státu na obce podle § 2a zákona č. 172/1991

Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2000, při jejímž řešení se odvolací soud

odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a dále že je přípustné

dovolání žalované 3) k řešení otázky hmotného práva, zda přešly-li původně

označené lesní pozemky bez náhrady na stát podle zákona č. 46/1948 Sb. a

byla-li Listina o přídělu lesů ze dne 27. 7. 1950 vydaná Ministerstvem

zemědělství adresována MNV v Ústí nad Orlicí s tím, že pozemky byly přiděleny

do vlastnictví ke dni jejich převzetí, tj. k datu 1. 10. 1949, stalo se tak ve

prospěch města Ú. n. O. či státu, která v rozhodování dovolacího soudu dosud

nebyla vyřešena.

Po přezkoumání napadeného rozsudku odvolacího soudu, které provedl bez nařízení

jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dospěl dovolací soud k závěru, že

dovolání žalovaného 1), jakož i žalované 3), k řešení otázek, pro něž jsou

dovolání přípustná, jsou důvodná; k otázce 1) není dovolání žalované 3) podle §

237 o. s. ř. přípustné.

O nesprávné právní posouzení věci (dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s.

ř.) jde tehdy, posoudil-li odvolací soud věc podle právní normy, jež na

zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou,

nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. do vlastnictví obcí dnem účinnosti

tohoto zákona (24. 5. 1991) přecházejí a) nezastavěné pozemky, b) pozemky

zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob, c) stavby s pozemky tvořícími

se stavbou jeden funkční celek, d) pozemky zastavěné stavbami přecházejícími do

vlastnictví obcí podle odstavců 4 a 5, které obce vlastnily ke dni 31. prosince

1949, pokud jsou ve vlastnictví České republiky a nepřecházejí do vlastnictví

obcí podle § 1.

Zákonem č. 114/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu

některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění

pozdějších předpisů, bylo (mimo jiné) do tohoto zákona vloženo Čl. I.

ustanovení § 2a.

Podle § 2a odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2000, tedy

ve znění zákona č. 114/2000 Sb., do vlastnictví obcí dnem 1. července 2000

přecházejí i nemovitosti vyjmenované v § 2 odst. 1 písm. a) až d), které a)

byly obcím přiděleny jako přídělcům rozhodnutím příslušného státního orgánu o

přídělu vydaným podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. nebo dekretu

prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. nebo dekretu prezidenta republiky č.

28/1945 Sb., nebo byly vydány obcím podle zákona č. 142/1947 Sb., o revizi

první pozemkové reformy, nebo podle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové

reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), b) byly

schváleny příslušným státním orgánem pro obec jako přídělce přídělovým plánem

podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., pokud jsou ve vlastnictví

České republiky a nepřecházejí do vlastnictví obcí podle § 1 nebo § 2.

Nemovitosti uvedené v odstavci 1 přecházejí do vlastnictví obcí bez ohledu na

to, že příslušná rozhodnutí o přídělu nebo přídělový plán byly vydány po 31.

prosinci 1949, nebo k jejich vydání vůbec nedošlo (odst. 2). Obce prokáží

existenci přídělu podle odstavce 1 zejména a) vydanou přídělovou listinou

svědčící obci nebo příslušnému národnímu výboru působícímu na území obce, b)

schváleným přídělovým plánem, nebo c) schváleným grafickým přídělovým plánem

(odst. 3). Nelze-li příděl doložit listinami uvedenými v odstavci 3, považuje

se za doklad o přídělu listina vyhotovená příslušným státním orgánem s uvedením

jednacího čísla přídělového rozhodnutí, je-li z ní zřejmý rozsah přídělu i

přídělce (odst. 4). Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 se použije pro nemovitosti

uvedené v odstavci 1 obdobně (odst. 5).

V Důvodové zprávě k zákonu č. 114/2000 Sb. se uvádí: „Nejvíce problémů pramení

paradoxně z jednoduchosti zákona, který konstatuje přechod vlastnictví k obecně

určenému okruhu nemovitostí „ze zákona“ při splnění podmínky, že jde o majetek

České republiky, který obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949. Zákon však již

nestanoví způsob, jak má, resp. musí být prokázáno, že majetek k uvedenému datu

obec vlastnila a nestanoví ani termín, do kterého může vlastnictví k majetku

podle tohoto zákona přecházet. To má za následek, že mnoho obcí se marně

dovolává přechodu vlastnictví k majetku, nabytému podle přídělových zákonů,

avšak nezaknihovanému z různých důvodů do 31. 12. 1949. Ustanovení § 2

citovaného zákona sledovalo a sleduje restituci majetku obcí, který byl s

účinností od 1. ledna 1950 na základě zákona č. 279/1949 Sb. zestátněn. Zákon

hovoří o tom, že se vrací majetek, který obec vlastnila ke dni 31. prosince

1949. Aplikace tohoto ustanovení v právní praxi, zejména ohledně aplikační

praxe soudů a katastrálních úřadů, však ohledně některého majetku činí potíže,

které obcím a městům znesnadňují, ba neumožňují, vykonávat jejich zákonné právo

vlastnit majetek a dovoleným způsobem s ním nakládat. Novelou se mají odstranit

pochybnosti, nezakládají se žádné nové právní nároky, ty zde byly již dány

zákonem č. 172/1991 Sb. Předložená novela má pouze upřesnit výklad toho, co vše

obec vlastnila ke dni 31. 12. 1949 a odstranit pochybnosti při výkladu nabytí

vlastnictví (zda byl rozhodující den převzetí přídělu anebo vydání přídělové

listiny). Novela nebude ani retroaktivní, nebude zakládat žádná práva zpětně ke

dni 24. 5. 1991. Novela jen specifikuje původní zákon zásadou superfluum non

nocet (nadbytečnost neškodí), zvláště v případě majetku obcí“.

K výkladu § 2a zákona č. 172/1991 Sb. se vyjádřil Ústavní soud v nálezu ze dne

9. 5. 2012, sp. zn. I. ÚS 3177/11, tak, že „restituce historického majetku byla

v § 2 zák. č. 172/1991 Sb. založena právě na „pouhém“ nabytí vlastnického

práva, nikoliv na jeho reálném výkonu (a contrario srov. konstrukci přechodu

vlastnického práva podle § 1 téhož zákona). Obecnými soudy uvažovaná možnost

přechodu podle § 2a zák. č. 172/1991 Sb. je pouhým doplňkem restituce podle § 2

a přechodu podle § 1 (srov. výslovnou dikci § 2a odst. 1 i. f. „pokud jsou ve

vlastnictví České republiky a nepřecházejí do vlastnictví obcí podle § 1 nebo §

2“)“.

Účelem zákona č. 172/1991 Sb. bylo omezení vlastnictví státu ve prospěch

znovuzřízených obcí a umožnění hospodaření s majetkem, který do této doby byl

ve vlastnictví státu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007,

sp. zn. 28 Cdo 1743/2006, ze dne 11. 6. 2008, sp. zn. 28 Cdo 97/2008, ze dne

14. 11. 2012, sp. zn. 28 Cdo 2736/2012, a rozsudky téhož soudu ze dne 2. 7.

2009, sp. zn. 28 Cdo 2202/2008, ze dne 2. 7. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3787/2008, ze

dne 3. 7. 2013, sp. zn. 28 Cdo 1756/2013, či ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 28

Cdo 3949/2015). Účelem zákona č. 114/2000 Sb. se stalo - jak patrno i z jeho §

2a odst. 2 - mj. vypořádání se s těmi spornými případy, při nichž došlo k

vydání přídělových rozhodnutí po datu 31. 12. 1949, tedy po dni zániku obecního

majetku. Dalším účelem zákona bylo nahradit absenci písemností vztahujících se

k přídělovým řízením, zejména přídělových listin. Byla tak umožněna restituce i

toho majetku, jenž byl formálně přidělen až po rozhodném datu, tj. po 31. 12.

1949 (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2009, sp. zn. 28 Cdo

3787/2008). Ustálená rozhodovací praxe dovolacího soudu dále dovodila, že výčet

způsobů prokázání přídělu podle § 2a odst. 3 zákona č. 172/1991 Sb. je pouze

demonstrativní a že závěr o existenci přídělu zůstává k posouzení soudu (srov.

např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2013, sp. zn. 28 Cdo 437/2013, ze

dne 12. 12. 2012, sp. zn. 28 Cdo 790/2012, či usnesení téhož soudu ze dne 13.

9. 2004, sp. zn. 28 Cdo 450/2004, a ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo

3103/2015).

V posuzované věci vyšly soudy obou stupňů mimo jiné z toho, že předmětné

pozemky, vzniklé z původních pozemků zapsaných v pozemkové knize, knihovní

vložce č. 673 pro obec Ú. n. O., byly historickým majetkem žalobkyně, resp.

jejího právního předchůdce Římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny Marie v

Ú. n. O., že přešly na stát bez náhrady podle zákona č. 46/1948 Sb. výměrem ONV

v Ústí nad Orlicí ze dne 28. 9. 1949, že Listinou o přídělu lesů ze dne 27. 7.

1950 vydanou Ministerstvem zemědělství v Praze a adresovanou MNV v Ústí nad

Orlicí byly přiděleny ke dni jejich převzetí, tj. k datu 1. 10. 1949, že

zápisem ze dne 6. 3. 1952 sepsaným na MNV v Ústí nad Orlicí byly s účinností k

1. 1. 1952 předány do správy Československých státních lesů a že na základě

souhlasného prohlášení žalovaných 1) a 2) ze dne 12. 4. 2006 o přechodu

vlastnického práva k nemovitostem podle zákona č. 172/1991 Sb. přešly pozemky

dnem 1. 7. 2000 na žalovaného 1), který je zapsán jako jejich vlastník v

katastru nemovitostí pro katastrální území Ú. n. O., vedeném Katastrálním

úřadem, Katastrální pracoviště Ú. n. O.

V již zmíněné Listině o přídělu lesů podle zákona č. 46/1948 Sb. ze dne 27. 7.

1950, č. j. 44835/1950-IX/B 23, adresované Místnímu národnímu výboru v Ústí nad

Orlicí, se v bodu I. uvádí: „Ministerstvo zemědělství přiděluje Vám podle § 16,

odst. 6 zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě a

podle §§ 25 a 26 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 28. června 1948, č. 1447

(Úř.l. I, částka 129), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o nové

pozemkové reformě, do vlastnictví s výhradami a za podmínek dále uvedených tyto

výkupem podle cit. zákona získané lesní a jiné nemovitosti v katastrálním území

Ú. n. O., Knih. vlož. č. 673 Poz. arch 431, katastr. parcel les - výměra ha

17.4139 a les výměra ha 0.1255, z toho půdy lesní ha 17.5394“. V bodu III. bylo

dále mimo jiné uvedeno, že „Přidělené nemovitosti budou odevzdány do Vaší držby

s účinností ke dni převzetí, t.j. ke dni 1. října 1949“…za předpokladu, že

„přídělce příděl přijme a projeví souhlas s podmínkami přídělu“.

Je možno rovněž poukázat na kopii knihovní vložky č. 673, část A, pro

katastrální obec Ú. n. O., č. 673, předloženou žalovaným 1) k důkazu taktéž již

před soudem prvního stupně, z jejíhož bodu 17. se podává, že dne 20. října 1949

byl proveden zápis podle výměru o výkupu ze dne 28. 9. 1949, a bylo poznamenáno

provedení výkupu parcel.

Podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 46/1948 Sb. platilo, že poznámka

provedení výkupu v pozemkové knize má účinky přechodu vlastnictví k vykoupené

půdě na československý stát. V § 16 odst. 6 citovaný zákon stanovil, že lesní

celky, pokud se nepřidělí státu, se přidělují svazkům územní samosprávy nebo

lesním družstvům, nepřesahují-li zpravidla výměru 100 hektarů, ve zvlášť

výjimečných případech lesním družstvům až do výměry 250 hektarů, při čemž budiž

přihlíženo k potřebám arondace hospodářských lesních celků [stejně tak stanovil

i § 25 odst. 1 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 28. 6. 1948, č. 1447 (Úř.l.

I, částka 129), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové

reformě]. Přídělové řízení provádělo ministerstvo zemědělství v součinnosti se

zástupci uchazečů (rolnickými komisemi) - § 16 odst. 8 cit. zákona. Ustanovení

§ 17 věty první zákona č. 46/1948 Sb. pak určovalo, že přidělená půda přechází

dnem převzetí držby do vlastnictví přídělce. Pro úpravu právních poměrů

vztahujících se na přidělenou půdu platilo přiměřeně ustanovení části IV zákona

ze dne 8. května 1947, č. 90 Sb., o provedení knihovního pořádku stran

konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů

vztahujících se na přidělený majetek (§ 16 odst. 6 cit. zákona).

Z dobové judikatury k aplikaci uvedených ustanovení zákona č. 46/1948 Sb. lze

poukázat na rozhodnutí bývalého Krajského soudu v Liberci ze dne 13. 12. 1949,

sp. zn. (Rc) R III 425/49, v němž byl zaujat následující závěr: „Poznámka podle

§ 10 odst. 2 zák. č. 46/1948 Sb. má podle výslovného ustanovení odstavce 3

téhož paragrafu účinky přechodu vlastnictví k vykoupené půdě na československý

stát. Účelem zákona je, aby vlastnické poměry k půdě byly upraveny podle

zásady, že půda patří těm, kdo na ní pracují (§ 1 odst. 1 uved. zák., čl. XII

odst. 1 Ústavy), a aby vykoupená půda byla přidělena podle § 16 uved. zák.,

pokud si ji neponechá stát pro účely obecně prospěšné. Jde tedy o poznámku

zvláštního druhu mající za účel vyznačit, že pozemky, o které jde, podléhají

ustanovením zákona č. 46/1948 Sb. Pokud si půdu neponechá stát, dojde nejprve k

přídělu a potom k provedení knihovního pořádku. K zápisu zmíněné poznámky není

zapotřebí zvláštní listiny, která by byla podkladem knihovní žádosti o

poznámku. Nic takového nežádá zákon č. 46/1948 Sb., který naopak jen uvádí, že

okresní národní výbor požádá knihovní žádostí knihovní soud, aby poznamenal

provedení výkupu v pozemkové knize. Z toho, že k zápisu poznámky o provedení

výkupu půdy stačí pouhá žádost okresního národního výboru a není třeba

připojení jeho výměru o výkupu půdy, neplyne, že má poznámka být v pozemkové

knize zapsána ještě před právní mocí výkupu. Jiná je ovšem otázka, zda knihovní

soud může přezkoumávat vykonatelnost výměru okresního národního výboru o výkupu

půdy. Okresní národní výbor má podat knihovní žádost podle § 10 odst. 2 zákona

o nové pozemkové reformě teprve tehdy, když už je rozhodnutí o výkupu v právní

moci (nestačí tedy vykonatelnost výměru po odnětí odkladného účinku odvolání

proti němu). To plyne jednak z ustanovení § 10 odst. 1 (na konci) uvedeného

zákona, jednak z jeho ustanovení § 10 odst. 3, kde se na zápis poznámky v

pozemkové knize připínají dalekosáhlé účinky. Bylo to ostatně zcela jasně

uloženo okresním národním výborům vyhláškou ministra zemědělství č. 1447/1948

Ú. l. I, vydanou podle § 10 odst. 5 uved. zák. Podle ustanovení § 10 odst. 1

posl. věty předloží okresní národní výbor opis svého pravomocného rozhodnutí o

výkupu ministerstvu zemědělství nebo orgánu jím pověřenému. Podle ustanovení §

10 odst. 3 téhož zákona má poznámka provedení výkupu v pozemkové knize účinky

přechodu vlastnictví k vykoupené půdě na československý stát. Podle § 7

vyhlášky ministerstva zemědělství č. 1447/1948 Ú.l. I požádá místně příslušný

okresní národní výbor - když rozhodnutí o výkupu nabylo právní moci - knihovní

žádostí knihovní soud, aby poznamenal provedení výkupu v pozemkové knize. Z

ustanovení § 10 odst. 2 uved. zákona plyne, že soud není oprávněn přezkoumávat

právní moc výměru o výkupu. Zákon nevyžaduje předložení listiny pro zápis

poznámky a již z toho důvodu není dobře možné, aby knihovní soud zkoumal, zda

už je správní rozhodnutí, které musí knihovní žádosti o zápis poznámky

předcházet, v právní moci. Předpisy knihovního práva (srov. ust. § 95 knih.

zák.) neposkytují soudu možnost, aby konal šetření a zejména zjišťoval u

správního úřadu, který výměr vydal, zda je pravomocný. Takový postup by nebyl

ani účelný s hlediska zájmu na rychlém vyřizování žádosti tohoto druhu. Okresnímu národnímu výboru náleží dbát na to, aby podmínky pro zápis poznámky

výkupu byly splněny. Soud se proto spokojí s pouhým údajem okresního národního

výboru v žádosti o tom, že rozhodnutí o výkupu je v právní moci. Je věcí soudu,

aby trval na tom, aby knihovní žádost okresního národního výboru tento údaj

obsahovala. Tak lze předejít také tomu, aby nedošlo k zápisům poznámek výkupu,

o jejichž výmaz by okresní národní výbor musel žádat, kdyby jeho rozhodnutí o

výkupu bylo zrušeno odvolací stolicí“.

Ze shora uvedeného vyplývá, že československý stát nabyl vlastnictví k původním

označeným pozemkům vyznačením poznámky provedení výkupu v pozemkové knize dne

20. října 1949 a že dne 27. 7. 1950, kdy Ministerstvo zemědělství vydalo

Listinu o přídělu lesů č. j. 44835/1950-IX/B 23 podle zákona č. 46/1948 Sb.,

adresovanou Místnímu národnímu výboru v Ústí nad Orlicí, byly pozemky ve

vlastnictví státu, přičemž o přídělu těchto lesních pozemků do vlastnictví bylo

rozhodnuto podle § 16 odst. 6 zákona č. 46/1948 Sb. a § 25 vyhl. č. 1447/1948

Ú.l. l., tudíž pozemky byly přiděleny „svazku územní samosprávy“ (tj. městu Ú.

n. O.), s tím, že do jeho držby byly odevzdány s účinností ke dni převzetí, tj.

ke dni 1. října 1949. Podle § 17 věty první zákona č. 46/1948 Sb. tedy

přidělené lesní pozemky přešly ke dni převzetí držby do vlastnictví přídělce

(města Ú. n. O.). Tomu nasvědčuje i zápis sepsaný dne 6. 3. 1952 na MNV v Ústí

nad Orlicí o předání původně označených pozemků správě státních lesů, v jehož

bodu II. byl specifikován předávaný investiční majetek, a v němž se mimo jiné

uvádí, že „v soupisu pozemků podle knihovních vložek, katastrálních území

jednotlivých parcel, kultury a výměry, je uvedeno, které pozemky byly kmenovým

jměním obce Ú. n. O. před 1. 5. 1945, které byly přiděleny obci podle dekretu

č. 12/45 Sb., podle zák. č. 142/47 Sb. anebo podle zák. č. 46/48 Sb., s tím, že

tento soupis tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu“. V této příloze jsou v seznamu

pozemků v katastrálním území Ú. n. O. označeny mimo jiné pozemky s poznámkou

46/48. Není proto správný názor odvolacího soudu, že přídělová listina byla

vydána nikoliv ve prospěch města Ú. n. O., ale ve prospěch MNV v Ústí nad

Orlicí, tedy ve prospěch státu (pouze obdobně k tomu srov. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 13. 9. 2004, sp. zn. 28 Cdo 450/2004).

Pokud odvolací soud vyzdvihl tu skutečnost, že „přídělové řízení se…snažilo

legalizovat stav, kdy k odejmutí pozemků církvi a k jejich převzetí došlo již

před výkupem provedeným výměrem ONV v Ústí nad Orlicí…, aniž stát čekal na

vykonatelnost svého rozhodnutí“, pak je třeba připomenout, že byl-li správní

akt vydán v mezích pravomoci příslušného správního orgánu (a nejedná-li se tak

o nicotný správní akt vydaný tzv. absolutně věcně nepříslušným správním

orgánem), není soud mimo rámec správního soudnictví oprávněn zkoumat věcnou

správnost správního aktu (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

26. 11. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1393/97, uveřejněný pod č. 9/1999 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, rozsudek téhož soudu ze dne 17. 12. 1998, sp. zn. 3

Cdon 1091/96, uveřejněný pod č. 11/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, a dále rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2000, sp. zn. 26

Cdo 2716/2000, ze dne 25. 3. 2002, sp. zn. 26 Cdo 2127/2001, ze dne 1. 7. 2004,

sp. zn. 26 Cdo 2213/2003, ze dne 2. 9. 2004, sp. zn. 26 Cdo 1793/2003). V

usnesení ze dne 24. 4. 2002, sp. zn. 22 Cdo 1183/2000, pak Nejvyšší soud zaujal

stanovisko, že pro akt věcně vadný nebo nezákonný platí presumpce jeho

správnosti. Nejde-li tedy o nicotný správní akt (paakt), platí i v případě

věcné vadnosti či nezákonnosti rozhodnutí správního orgánu, že pokud jím bylo

rozhodnuto o otázce, jež má povahu otázky předběžné pro rozhodnutí soudu, soud

z něj vychází (§ 135 odst. 2 věta druhá o. s. ř.). Tyto právní závěry, od nichž

dovolací soud nemá důvod se odchýlit, se zcela nepochybně uplatní i v dané věci

ohledně přídělové listiny vydané Ministerstvem zemědělství dne 27. 7. 1950, č.

j. 44835/1950-IX/B 23.

Žalovaný 1) tedy v řízení prokázal existenci přídělu touto přídělovou listinou

svědčící příslušnému národnímu výboru působícímu na území obce Ú. n. O. ve

smyslu § 2a odst. 3 zákona č. 172/1991 Sb. Na závěr, že okolnosti restituce

předmětného přídělového majetku lze principiálně řešit právě z hlediska § 2a

zákona č. 172/1991 Sb. (a zásadně tak nepůjde o restituci historického majetku

obce, na nějž dopadá § 2 zákona, ačkoliv obec formálně nabyla vlastnictví již

před 1. 1. 1950, kdy nabyl účinnosti zákon č. 279/1949 Sb., o finančním

hospodaření národních výborů, jenž definitivně zrušil všechny předpisy o

obecním hospodaření), lze soudit právě i z toho, že šlo o majetek přidělený

obci podle zákona č. 46/1948 Sb. [srov. § 2a odst. 1 písm. a) zákona č.

172/1991 Sb.]. Právní názor odvolacího soudu, že z přídělové listiny nelze

dovodit, že předmětné pozemky byly tzv. historickým majetkem obce, je sice

správný, nikoliv však z důvodů jím uvedených, nýbrž proto, že šlo o majetek

přídělový (k tomu obdobně srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2016,

sp. zn. 28 Cdo 892/2015, a ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 28 Cdo 3949/2015, a

usnesení téhož soudu ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 28 Cdo 1615/2015).

Podle § 1 zákona č. 428/2012 Sb. zákon upravuje zmírnění některých majetkových

křivd, které byly spáchány komunistickým režimem církvím a náboženským

společnostem, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona státem

registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi podle jiného právního

předpisu (dále jen „registrované církve a náboženské společnosti“), v období od

25. února 1948 do 1. ledna 1990 (dále jen „rozhodné období“) a vypořádání

majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a náboženskými

společnostmi.

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. oprávněná osoba může podat soudu

žalobu o určení vlastnického práva státu z důvodu, že věc z původního majetku

registrovaných církví a náboženských společností byla přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona převedena nebo přešla z majetku státu do vlastnictví

jiných osob v rozporu s ustanovením § 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách

převodu majetku státu na jiné osoby, nebo v rozporu s ustanovením § 29 zákona

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

majetku, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůta pro

uplatnění výzvy k vydání věci počne běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí,

kterým bylo určeno vlastnické právo státu.

K otázce formulované žalovanými 1) a 3), pro jejíž řešení je dovolání dále

přípustné, tedy, zda § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12.

2012, představoval překážku přechodu historického majetku církví nacházejícího

se ve vlastnictví státu na obce podle § 2a zákona č. 172/1991 Sb., ve znění

účinném od 1. 7. 2000, je třeba připomenout závěry již dosud přijaté Nejvyšším

soudem a Ústavním soudem k výkladu a aplikaci § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012

Sb., § 29 zákona o půdě a některých ustanovení zákona č. 172/1991 Sb.:

1) Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi konstantně připomíná, že smyslem

ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. (v něm použitého pojmu

„přechod“) nebylo rozšíření účinků dosavadního omezení nakládání s dotčenými

hodnotami založeného § 29 zákona o půdě (či § 3 zákona č. 92/1991 Sb.), nýbrž

toliko překlenutí dosud konstatovaného nedostatku aktivní legitimace církevních

právnických osob k podávání žalob na určení vlastnického práva státu k

blokovanému majetku, s nímž bylo protiprávně disponováno, kdy odpověď na

otázku, zda nemovitosti z majetku státu mohly být převedeny či mohly platně

přejít do vlastnictví jiné osoby, je nutné hledat pouze v tehdy platných a

účinných předpisech (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, sp. zn.

28 Cdo 5217/2015, uveřejněný pod č. 82/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2016, sp. zn. 28 Cdo

1246/2016).

2) V rozsudku ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4946/2015, uveřejněném pod

číslem 34/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v rozsudku ze dne 1. 6.

2016, sp. zn. 28 Cdo 5217/2015, jakož i v usnesení ze dne 3. 1. 2017, sp. zn.

28 Cdo 3200/2016, dovolací soud zdůraznil, že omezení nakládání s věcmi

příslušejícími původně církvím a náboženským společnostem nebránilo takovým

změnám v osobě vlastníka, jež se neprotivily smyslu majetkového vyrovnání s

církvemi. Přechodem majetku na obce v režimu zákona č. 172/1991 Sb. (nehledě na

to, zda k němu došlo předtím nebo poté, co nabyl účinnosti zákon o půdě) nebylo

nikterak ohroženo zachování majetkového základu pro budoucí vypořádání s

církvemi, jelikož majetek, jenž takto přešel na obce, nepozbýval svého statusu

historického vlastnictví církví, a další právní dispozice s ním tedy zůstávaly

limitovány § 29 zákona o půdě, přičemž bylo výsostným právem zákonodárce

rozhodnout, zda onen nezmenšený majetkový substrát umožní využít k naturálnímu

uspokojení restitučních nároků církví tím, že obce coby veřejnoprávní korporace

zařadí mezi povinné osoby, či nikoli. Skutečnost, že při přijímání zákona č.

428/2012 Sb. bylo v posledku zvoleno řešení obce do výčtu povinných osob

obsaženého v § 4 tohoto zákona nezahrnující, nemohla zpětně delegitimizovat

zvláštními právními předpisy uskutečněné a z hlediska šetření zájmu církví na

restituci jejich historického majetku neproblematické přechody majetku ze státu

na obce. Splňovala-li obec podmínky pro přechod majetku podle zákona č.

172/1991 Sb. ke dni 24. 5. 1991, kdy tento předpis nabyl účinnosti, přešel

dotčený majetek na obec ex lege, přičemž dodatečné zakotvení zákazu dispozic s

předmětnými nemovitostmi v zákoně č. 229/1991 Sb. (účinném od 24. 6. 1991) ani

uplatnění restitučních nároků podle posléze přijatého zákona č. 428/2012 Sb.

nemohly retroaktivně způsobit jeho opětovné odnětí a zpětný přechod na stát.

3) Ač byl tento úsudek formulován ve věci, v níž bylo nabytí vlastnického práva

obcí dovozováno z § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., lze jej obdobně vztáhnout

i na případ přechodu majetku v režimu § 2 odst. 1 písm. a) citovaného předpisu,

jenž rovněž nastával ex lege ke dni 24. 5. 1991 (srov. např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2005, sp. zn. 28 Cdo 1098/2005, rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2010, sp. zn. 28 Cdo 2419/2009, či usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 28 Cdo 3200/2016, a přiměřeně též

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. 28 Cdo 1739/2005).

4) Jako nesprávný byl pozdější judikaturou dovolacího soudu a Ústavního soudu

odmítnut také názor, že ustanovení § 29 zákona o půdě, které omezovalo

nakládání s věcmi, které původně náležely církvím a náboženským společnostem,

garantuje ochranu původního tzv. církevního majetku obecně, resp. že se

vztahuje na veškerý tzv. církevní majetek (srovnej např. usnesení Ústavního

soudu ze dne 10. 6. 2004, sp. zn. IV. ÚS 232/03, nález Ústavního soudu ze dne

2. 2. 2005, sp. zn. II. ÚS 528/02, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.

11. 2007, sp. zn. 28 Cdo 4230/2007). Uvedený závěr byl Nejvyšším soudem znovu

vzpomenut i v rozsudku ze dne 21. 6. 2016, sp. zn. 28 Cdo 1246/2016, jenž

následně obstál i při přezkumu v rovině ústavněprávní (srov. usnesení Ústavního

soudu ze dne 11. 4. 2017, sp. zn. III. ÚS 2918/16).

5) Aniž by byla v obecné rovině řešena otázka, za jakých okolností blokace

provedená zákonem o půdě vylučovala přechody historického majetku církve na

jiné subjekty, dospěla rozhodovací praxe dovolacího soudu k závěru -

argumentačně opřenému i o judikaturu Ústavního soudu (viz nálezy pléna

Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 9/07, bod 38., a ze dne 29.

5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13, bod 292.) – dle něhož omezení nakládání s věcmi

příslušejícími původně církvím a náboženským společnostem nebránilo takovým

změnám v osobě vlastníka, jež se neprotivily smyslu majetkového vyrovnání s

církvemi (k tomu srov. taktéž rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp.

zn. 28 Cdo 4946/2015, a dále rozsudky téhož soudu ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 28

Cdo 5217/2015, a ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 28 Cdo 3200/2016).

6) Ústavní soud sice např. v usnesení ze dne 22. 3. 2007, sp. zn. III. ÚS

630/06, vyslovil názor, že ze smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 172/1991

Sb., které odkazuje na zvláštní (restituční) přepisy, plyne, že se vztahuje

„nejen na zvláštní předpisy již vydané, ale bez omezení též na předpisy

následné“, tedy i na později účinný zákon o půdě, avšak v plenárním nálezu ze

dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 9/07, uveřejněném pod č. 242/2010 Sb., poukázal

na to, že „oproti tomu stojí řada dalších rozhodnutí Ústavního soudu, dle nichž

podle zákona č. 172/1991 Sb. vlastnictví k nemovitostem dotčeným následnými

restitucemi (které byly vyvolány např. pozdějším zákonem o půdě) na obce de

iure přechází, ovšem spolu s povinností „vydat majetek oprávněným osobám dle

předpisů restitučních“ [srov. např. usnesení ze dne 19. 11. 2009, sp. zn. III.

ÚS 1357/09, nález ze dne 12. 10. 1998, sp. zn. IV. ÚS 346/98, nález ze dne 21.

5. 2008, sp. zn. II. ÚS 2277/07, usnesení ze dne 31. 10 2007, sp. zn. III. ÚS

801/06, usnesení ze dne 16. 8. 2007, sp. zn. III. ÚS 1602/07, usnesení ze dne

27. 7. 2000, sp. zn. IV. ÚS 124/99, usnesení ze dne 17. 1. 2002, sp. zn. IV. ÚS

477/01, usnesení ze dne 1. 3. 2000 sp. zn. I. ÚS 448/98]“.

7) V již zmíněním nálezu Ústavního soudu ze dne 21. 5. 2008, sp. zn. II. ÚS

2277/07, bylo konstatováno, že zvláštním právním předpisem ve smyslu § 4 odst.

2 zák. č. 172/1991 Sb., dle nějž do vlastnictví obcí nepřecházejí věci z

vlastnictví České republiky, k jejichž vydání uplatní nárok oprávněná osoba

podle zvláštního předpisu, se rozumí ustanovení zák. č. 403/1990 Sb. a zák. č.

87/1991 Sb., tj. tzv. blokační ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 403/1990 Sb. a §

9 odst. 1 zák. č. 87/1991 Sb.

8) Vztahem restitučních právních předpisů a zákona č. 172/1991 Sb. se taktéž

zabýval Nejvyšší soud, přičemž jím bylo již mnohokrát konstatováno, že výklad

ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb. se ustálil v tom smyslu, že

citované ustanovení vylučuje z přechodu majetku státu do vlastnictví obcí ty

věci, ohledně nichž byl nárok na jejich vydání podle zákona č. 403/1990 Sb. a

zákona č. 87/1991 Sb. uplatněn před účinností zákona č. 172/1991 Sb. (srov.

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 1996, sp. zn. 2 Cdon 1153/96,

uveřejněný pod č. 17/1997 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 28 Cdo 976/2002, nebo usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3078/2008).

9) Zvláštním právním předpisem ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb.

není (ani) zákon č. 428/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2013 (srov.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4773/2014).

10) V usnesení ze dne 1. 8. 2017, sp. zn. 28 Cdo 794/2017, Nejvyšší soud -

stejně jako ve svých dřívějších rozhodnutích - podotkl, že neshledává potřebu

výkladové extenze zákazu převodů majetku původně náležejícího církvím na

přechody vlastnického práva na obce v režimu zákona č. 172/1991 Sb., neboť

dotčená změna v osobě vlastníka nikterak neumenšovala majetkový substrát

využitelný pro naturální restituci, poněvadž příslušné objekty i po tomto

přechodu zůstávaly blokovány, a obce, z jejichž majetkové sféry tudíž nemohly

být platně převedeny, byl zákonodárce v mezích svého politického uvážení

oprávněn učinit povinnými osobami. Pakliže při tvorbě zákona č. 428/2012 Sb.

dané řešení nezvolil, není to důvod pro zpětné přehodnocení interpretace

zákonných podmínek přechodu majetku dle zákona č. 172/1991 Sb., respektive

dalších předpisů jej novelizujících (dovolací soud přitom odkázal na již

citovaný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo

4946/2015, a na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 28 Cdo

3200/2016, a ze dne 9. 5. 2017, sp. zn. 28 Cdo 1247/2017).

11) S výkladem uvedeným ve shora označených rozhodnutích Nejvyššího soudu se

ztotožnil též Ústavní soud, jenž v usnesení ze dne 4. 7. 2017, sp. zn. III. ÚS

937/17, vyzdvihl, že „zatímco zákon č. 172/1991 Sb. využívá konstrukci přechodu

(viz již jeho název), blokační ustanovení týkající se majetku, jehož původním

vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace, omezuje ius disponendi

toliko pro případy převodu“.

Z uvedených judikatorních závěrů pro posuzovanou věc vyplývá, že přechodem

předmětných pozemků do vlastnictví obcí coby přídělového majetku ve smyslu § 2a

zákona č. 172/1991 Sb., jenž nastal ex lege k 1. 7. 2000 - a právě z hlediska

tohoto časového bodu je nutné provádět výklad dotčeného zákonného ustanovení -

nebyla popřena jejich restituovatelnost církvi, jíž byly před provedením

přídělu odňaty postupem podle zákona č. 46/1948 Sb. Legálnímu přechodu sporného

majetku na žalovaného 1) při splnění podmínek uvedených v § 2a zákona č.

172/1991 Sb. přitom nebyla na překážku skutečnost, že předmětné pozemky

historicky náležely právnímu předchůdci žalobkyně, byl-li její případný nárok

na vydání pozemků s ohledem na absenci zákonného rámce pro jeho uplatnění v té

době dosud zcela hypotetický.

Dovolací soud uzavírá, že předmětné pozemky přešly dnem 1. 7. 2000 ex lege

podle § 2a zákona č. 172/1991 Sb. do vlastnictví žalovaného 1), neboť byly v

majetku České republiky (státu) a právo hospodařit s nimi náleželo Lesům České

republiky, s. p. (tento přechod podle citovaného ustanovení byl následně

deklarován souhlasným prohlášením sepsaným těmito subjekty dne 12. 4. 2006 a na

základě něj bylo zapsáno vlastnické právo žalovaného k označeným pozemkům do

katastru nemovitostí).

Právní závěr odvolacího soudu, že je-li žalovaný 1) zapsán v katastru

nemovitostí jako vlastník předmětných pozemků, je zřejmé, že „při přechodu

majetku České republiky do vlastnictví obce byl porušen § 29 zákona o půdě“, je

tudíž nesprávný.

K řešení otázky 1) formulované žalovanou 3), zda „je oprávněná osoba

legitimována k podání určovací žaloby dle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.

na základě tvrzení, že v případě konkrétních věcí nebyly splněny podmínky pro

přechod vlastnického práva na obec dle zákona č. 172/1991 Sb. a tím porušen

zákaz zakotvený v § 29 zákona č. 229/1991 Sb.“, není dovolání podle § 237 o. s.

ř. přípustné, neboť odpověď na ni vyplývá z ustálené judikatury dovolacího

soudu, jmenovitě z již citovaných rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016,

sp. zn. 28 Cdo 5217/2015, a ze dne 21. 6. 2016, sp. zn. 28 Cdo 1246/2016, v

nichž dovolací soud vysvětlil smysl § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., a dále

z rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2013, sp. zn. 28 Cdo 437/2013, ze dne

12. 12. 2012, sp. zn. 28 Cdo 790/2012, či z usnesení téhož soudu ze dne 13. 9.

2004, sp. zn. 450/2004, a ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 3103/2015, v nichž

tento soud dovodil, že závěr o existenci přídělu zůstává k posouzení soudu. Lze

poukázat i na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 28 Cdo

1473/2017, z nějž plyne, že nedošlo-li by k přechodu vlastnictví nemovitostí z

majetku České republiky do vlastnictví obce podle zákona č. 172/1991 Sb., ve

znění pozdějších předpisů, zůstaly by nemovitosti ve vlastnictví státu, a šlo-

li by přitom o původní majetek registrovaných církví a náboženských

společností, na nějž dopadá zákon č. 428/2012 Sb., pak v případě, že obec je

zapsána jako vlastník nemovitosti v katastru nemovitostí, může se církevní

právnická osoba bránit právě jen žalobou podanou podle § 18 odst. 1 zákona č.

428/2012 Sb. (jakožto předpisu restitučního). Taktéž Ústavní soud v plenárním

nálezu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13 (bod 293), v němž posuzoval

návrh na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., vyslovil právní názor, že „význam

uvedeného ustanovení (rozuměj § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.) lze

spatřovat především v založení aktivní legitimace oprávněné osoby, když

primárně je neplatným převodem dotčeno vlastnické právo státu a toliko

sekundárně restituční nárok oprávněné osoby. Zároveň není zřejmé, v čem má

spočívat odepření ochrany třetím osobám, když každý případ má být předmětem

soudního řízení, přičemž soudy budou nepochybně rozhodovat na základě

individuálních okolností daného případu. Tedy poskytnou ochranu všem právům,

která jsou ve hře. Existence různých blokačních ustanovení (nejen ve vztahu k

církevnímu majetku) je ostatně pravidelnou součástí restitučních zákonů (§ 9

odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb.; § 5 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění

zákona č. 93/1992 Sb., aj.)“.

Protože nejsou podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání

nebo pro změnu rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud napadený rozsudek

odvolacího soudu zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že důvody,

pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i na rozsudek soudu

prvního stupně [pokud dospěl k závěru, že dle § 29 zákona o půdě „nebylo ani

možno dne 12. 4. 2006 na žalovaného 1) pozemky převést“], zrušil dovolací soud

- vyjma výroku, jímž žaloba proti žalovanému 2) byla zamítnuta - i toto jeho

rozhodnutí a věc v uvedeném rozsahu vrátil Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí k

dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je v dalším řízení pro soudy obou

stupňů závazný (§ 243g odst. 1, § 226 odst. 1 o. s. ř.). V rozhodnutí, jímž se

řízení končí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů dovolacího řízení (§ 243g

odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. října 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu