Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 5249/2015

ze dne 2017-10-17
ECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.5249.2015.1

28 Cdo 5249/2015-218

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr.

Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci

žalobce K. K., P., zastoupeného JUDr. Vladimírem Kubátem, advokátem se sídlem v

Praze 1, Politických vězňů 1511/5, proti žalované Fotbalové asociaci České

republiky, IČO: 00406741, se sídlem v Praze 6, Diskařská 2431/4, zastoupené

Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, o

určení rozporu rozhodnutí občanského sdružení se zákonem a stanovami, vedené u

Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8 C 352/2010, o dovolání žalobce proti

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. května 2015, č. j. 21 Co

110/2015-192, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. května 2015, č. j. 21 Co

110/2015­-192, se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu

řízení.

Obvodní soud pro Prahu 6 (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 18.

září 2014, č. j. 8 C 352/2010-167, určil, že rozhodnutí Odvolací a revizní

komise Českomoravského fotbalového svazu o. s. (dále jen „ČMFS“) datované dnem

6. 9. 2010, č. j. 15/10, je neplatné pro rozpor se zákonem v části, v níž bylo

zamítnuto odvolání žalobce proti uložené pokutě ve výši 300 000 Kč z důvodu

jejího nezaplacení jako podmínky projednání podle čl. 11 odst. 2 Statutu

Odvolací a revizní komise ČMFS ve spojení s čl. 25 odst. 8 písm. g)

Disciplinárního řádu (výrok I), zamítl žalobu o určení neplatnosti téhož

rozhodnutí v části, kterou byl žalobci uložen zákaz výkonu všech funkcí

spojených s utkáními ČMFS na dobu dvou let (výrok II) a rozhodl o náhradě

nákladů řízení (výrok III).

Žalobou napadeným rozhodnutím Odvolací a revizní komise ČMFS rozhodla o

odvolání žalobce proti rozhodnutí Disciplinární komise ČMFS ze dne 4. 5. 2010,

č. j. 37/2010 (15/2010), kterým byl žalobce potrestán pokutou ve výši 300 000

Kč a zákazem výkonu všech funkcí spojených s utkáními ČMFS na dva roky pro

skutek spočívající v tom, že „vydal pokyn k nenastoupení fotbalového klubu

Bohemians Praha a.s. do utkání 24. kola Gambrinus ligy (ročník 2010) proti

klubu Bohemians 1905 a.s., že nedodal rozhodné důkazy k údajné korupční kauze,

jíž sám inicioval, a s Disciplinární komisí ČMFS dále řádně nespolupracoval, a

že nařkl místopředsedu představenstva SK Sigma Olomouc a.s. a současně předsedu

legislativní rady ČMFS J. K. v souvislosti s touto korupční kauzou, aniž by

příslušné skutečnosti prokázal či alespoň činil kroky k jejich prokázání“.

Zatímco odvolání v části napadající rozhodnutí o uložení trestu zákazu činnosti

zamítla Odvolací a revizní komise ČMFS jako nedůvodné, a učinila tak po věcném

přezkoumání napadeného rozhodnutí disciplinární komise, v části o uložení

pokuty 300 000 Kč odvolání nevyhověla již z formálního důvodu – pro nezaplacení

uložené pokuty odvolatelem (žalobcem), odůvodňujíc svůj závěr tím, že právě

zaplacení Disciplinární komisí ČMFS uložené pokuty bylo dle tehdy platných

interních předpisů ČMFS podmínkou projednání odvolání.

Na pokladě zjištěných skutečností dospěl soud prvního stupně k závěru, že

rozhodnutí Odvolací a revizní komise ČMFS v části, jíž bylo odvolání žalobce

zamítnuto pro nesplnění formální podmínky spočívající v zaplacení uložené

pokuty je rozporné s právními principy a obecnými právními zásadami, pročež

vyslovil jeho rozpor se zákonem. Naproti tomu v části napadající věcné

rozhodnutí o uložení zákazu činnosti shledal žalobu nedůvodnou s ohledem na

prokázané skutečnosti odůvodňující závěr, že svým jednáním žalobce závažně

porušil disciplinární řád ČMFS (žalovaný).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 26. května

2015, č. j. 21 Co 110/2015-192, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku

I (výrok II nebyl odvoláním napaden) tak, že zamítl žalobu na určení, že

rozhodnutí Odvolací a revizní komise ČMFS datované dnem 6. 9. 2010, č. j.

15/10, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Disciplinární

komise Českomoravského fotbalového svazu v části ukládající žalobci pokutu 300

000 Kč, je v rozporu se zákonem a stanovami žalované (výrok I), a rozhodl o

nákladech řízení před soudy obou stupňů (výrok II).

Při svém rozhodování odvolací soud akcentoval okolnost, že již od roku 1993

interní normy žalované obsahovaly jako formální podmínku projednání odvolání

proti rozhodnutí o uložení pokuty Disciplinární komisí ČMFS též zaplacení této

pokuty. Odkázal pak i na odůvodnění předchozího rozhodnutí dovolacího soudu v

dané věci (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 28 Cdo

3074/2012), z něhož současně dovozuje, že „pro náležitý právní závěr, zda byl

ČMFS oprávněn zamítnout odvolání žalobce v části týkající se uložení pokuty pro

nesplnění všech náležitostí podaného odvolání, je rozhodný text interních norem

ČMFS“. Jsou-li takto stanovená pravidla pro projednání odvolání závazná pro obě

strany a nebyla-li dodržena, tedy nebyla-li uložená pokuta žalobcem zaplacena,

nelze – dle závěru odvolacího soudu – považovat napadené rozhodnutí Odvolací a

revizní komise ČMFS za neplatné ani pro rozpor se zákonem či stanovami.

Navzdory rozhodnutí, jež učinil soud prvního stupně i odvolací soud v jiné

obdobné věci fotbalového klubu Bohemians Praha a.s. (jako navrhovatele) a

žalovaného, jež měla základ v porušení týchž povinností, v projednávané věci

odvolací soud neshledal Disciplinární řád ČMFS rozporný s právními předpisy a

obecnými právními zásadami, a to ani v jeho inkriminované části vyžadující

zaplacení disciplinární komisí uložené pokuty jako jedné z podmínek

projednatelnosti odvolání v rámci interního přezkumu rozhodnutí občanského

sdružení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost podle

§ 237 občanského soudního řádu (o. s. ř.) spatřuje v tom, že se odvolací soud

napadeným rozsudkem odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu,

zahrnující i předchozí kasační rozhodnutí dovolacího soudu v této věci; jako

dovolací důvod žalobce ohlašuje, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na

nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Za ně považuje

otázky, zdali byl orgán ČMFS oprávněn prohlásit za neúčinný časově

předcházející akt téhož orgánu, kdy původní rozhodnutí Odvolací a revizní

komise ČMFS (ze dne 1. 6. 2010), kterým bylo odvolání žalobce vyhověno,

prohlásila Odvolací a revizní komise ČMFS dne 16. 6. 2010 za právně neúčinné,

namítaje, že otázkou souladu rozhodnutí Odvolací a revizní komise ČMFS ze dne

1. 6. 2010 a ze dne 16. 6. 2010 s interními normami žalované se odvolací soud

nezabýval. Dále dovolatel odkazuje na rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne

20. 3. 2014, č. j. 58 Co 1/2014-251, jímž bylo rozhodnuto ve skutkově podobné

věci lišící se od věci nyní projednávané toliko tím, že žalobcem byl fotbalový

klub (Bohemians Praha a.s.), jejž dovolatel toliko reprezentuje, a v níž soud

vyslovil závěr, že rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti uložené pokutě z

formálních důvodů spočívajících v nezaplacení pokuty je rozporné se zákonem.

Přitom dovolatel namítá, že bylo-li mu odepřeno projednání odvolání z ryze

formálních důvodů, byly tím porušeny i ony interní předpisy žalované, jež

zakotvují princip dvojinstančnosti rozhodování uvnitř tohoto občanského

sdružení. Stanovení podmínky projednatelnosti oprávného prostředku spočívající

v zaplacení pokuty uložené Disciplinární komisí ČMFS považuje dovolatel i z

tohoto důvodu za nezákonné, nepopíraje, že je v zásadě přípustné stanovit, aby

opravný prostředek neměl odkladný účinek (jak je tomu v jiných odvětvích

práva), což ovšem neznamená, že nesplnění povinnosti uložené odvoláním

napadeným rozhodnutím mělo by mít za následek ztrátu práva na přezkum

rozhodnutí. Žalobce navrhl, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek zrušil a věc

vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalovaná považuje napadené rozhodnutí za správné. K námitce dovolatele, že

odvolací soud nerespektoval předchozí rozhodnutí dovolacího soudu a nezabýval

se otázkou možnosti orgánu žalované prohlásit za neúčinné své předchozí

rozhodnutí, uvádí, že jde o otázku vyřešenou již soudem prvního stupně, který

rozsáhle ozřejmil i důsledky nicotnosti předchozího rozhodnutí Odvolací a

revizní komise ČMFS ze dne 1. 6. 2010. Namítá-li dovolatel porušení zásady

dvojinstančnosti rozhodování zakotvené v jejích vnitřních předpisech, dle

názoru žalované neprokázal, že uplatnění této zásady v dané věci bylo negováno

stanovením podmínky předchozího zaplacení pokuty jako předpokladu věcného

projednání odvolání, neboť – dle názoru žalované – „jde o pouhou modifikaci

této zásady“, kterou spolek může stanovit i s ohledem princip spolkové

autonomie, a nadto jde o zásadu nepředstavující ani obecně závazný právní

princip. Žalovaná navrhla, aby podané dovolání bylo odmítnuto jako nepřípustné,

eventuelně zamítnuto jako nedůvodné.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) – v souladu s bodem 2. článku II, části první, přechodných ustanovení

zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění pozdějších předpisů, a bodem 2. článku II, přechodných ustanovení

zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních

soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – dovolání

žalovaného projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve

znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), jež je rozhodné pro

dovolací přezkum.

Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo

podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) zastoupenou advokátem (§ 241 odst.

1 o. s. ř.) a ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř., a že je přípustné

podle § 237 o. s. ř., neboť směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž se

končí odvolací řízení a jež závisí na vyřešení otázky hmotného práva, při

jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne ze 26. 10. 2016,

sp. zn. 28 Cdo 3781/2014), Nejvyšší soud přezkoumal napadený rozsudek ve smyslu

ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s.

ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Zmatečnosti (§ 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3) ani

jiné vady řízení, jež mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí a k nimž

dovolací soud u přípustného dovolání přihlíží z povinnosti úřední (§ 242 odst.

3 o. s. ř.), nejsou dovoláním namítány a z obsahu spisu se nepodávají. Proto se

Nejvyšší soud dále zabýval tím, zda je dán uplatněný dovolací důvod, tedy

prověřením správnosti právního posouzení věci odvolacím soudem v hranicích

otázek vymezených dovoláním.

Skutkový stav věci, jak byl zjištěn odvolacím soudem, nemohl být dovoláním

zpochybněn, a proto z něj Nejvyšší soud při dalších úvahách vychází.

O nesprávné právní posouzení věci (naplňující dovolací důvod podle § 241a odst.

1 o. s. ř.) jde tehdy, posoudil-li odvolací soud věc podle právní normy, jež na

zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně vybranou,

nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění platném

a účinném do 31. 12. 2013, považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z

jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat opravný prostředek, za

nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm

dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat okresní soud o

určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami.

Se zřetelem k ustanovení § 3047 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „o. z.“) se při věcném přezkumu rozhodnutí o neplatnosti rozhodnutí

orgánu občanského sdružení (o jeho souladu se zákonem a stanovami), jež bylo

zahájeno podle dosavadních právních předpisů, v zásadě uplatní i právní

pravidla obsažená v nové právní úpravě spolkového práva, tj. v ustanovení § 258

a násl. o. z. [k tomu srov. i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 12. 2016, sp.

zn. 28 Cdo 4916/2015, schválený dne 14. 9. 2017 Občanskoprávním a obchodním

kolegiem Nejvyššího soudu k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, v němž Nejvyšší soud vyložil, že ustanovení § 3047 o. z. nelze

vykládat jako normu umožňující zapovězenou retroaktivitu pravou, nýbrž

akceptovatelnou nepravou retroaktivitu, takže předpokládá použití nové právní

úpravy s výjimkou těch ustanovení, jež konstituují práva a povinnosti

dosavadním předpisům neznámé či způsobem relevantně odlišným. Odpovídá-li

přitom systematice nyní účinného zákona bezprostřední vyslovení neplatnosti

napadeného rozhodnutí spolku namísto pouhého konstatování jeho nesouladu se

stanovami a zákonem, jak tomu bylo dříve, nejedná se o založení nových

oprávnění se zpětnou působností, neboť nárok dotčeného subjektu na soudní

ochranu zůstává z tohoto hlediska (bez zřetele na odlišnost v zákonem

předvídané formulaci žalobního petitu, potažmo rozsudečného výroku) materiálně

ekvivalentním].

Podle § 258 o. z. každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní

ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu

spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze

dovolat u orgánů spolku.

Podle § 260 odst. 1 o. z. soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k

porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v

zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Podle

odstavce 2 soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím

podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře.

V posuzované věci je soudnímu přezkumu podrobeno rozhodnutí orgánu občanského

sdružení (od 1. 1. 2014 spolku) – Odvolací a revizní komise ČMFS, jímž byl

žalobci odepřen vnitrospolkový věcný přezkum sankčního rozhodnutí vydaného

Disciplinární komisí ČMFS zakotvený tehdy platnými interními normami ČMFS,

kterým byla (v meritu) uložena žalobci citelná peněžitá sankce ve výši 300 000

Kč, jíž nevykonal a proti jejímuž uložení současně brojí.

Pro řešení relevantní otázky přezkumu rozhodnutí orgánu občanského sdružení

(spolku) lze z ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu připomenout jako

jeden z vůdčích principů, jímž řídí se činnost občanských sdružení (spolků),

princip spolkové autonomie (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.

10. 2013, sp. zn. 28 Cdo 871/2013), jemuž odpovídá i důraz zákonné úpravy

občanských sdružení (spolků) na úpravu jejich vnitřních poměrů stanovami (k

tomu srov. ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb.; z aktuální právní

úpravy pak ustanovení § 218, § 220 odst. 1, § 232 odst. 1, § 233, § 235, § 236

odst. 1, §§ 237 – 241, § 243, § 244, § 246 a § 247 a další o. z.), s použitím

zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3569/2007). Současně nelze ztratit ze

zřetele ani další práva a principy ovládající fungování občanských sdružení

(spolků), mezi něž patří i právo člena na soudní ochranu proti rozhodnutí

orgánu občanského sdružení (spolku), které je v rozporu se zákonem nebo

stanovami (§ 15 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb.; § 258 o. z.), případně i jiným

vnitřním předpisem (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2012,

sp. zn. 28 Cdo 3909/2011, obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2007,

sp. zn. 28 Cdo 1618/2006, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2005,

sp. zn. 28 Cdo 1018/2005), které je třeba (a to i s ohledem na shora

připomenutý princip spolkové autonomie) vykládat spíše restriktivně, a to i co

do kritérií oprávněnosti takové žaloby. K takovým kritériím (i při

restriktivním nahlížení) patří pak – a to při dostatečně vysokém stupni

intenzity jejich naplnění – zejména protiprávnost tvrzeného jednání druhé

strany, dále pak společenský zájem na projednání věci, vyčerpání případných

interních smírčích či rozhodčích instrumentů a v neposlední řadě výrazná újma

(materiální či osobnostní). Stěžejním předpokladem přitom je, aby rozhodnutí

orgánu spolku zasáhlo do práv člena; intenzitu takového zásahu je nutné

posuzovat – znovu vzhledem k zásadě spolkové autonomie – rovněž zdrženlivě,

vždy se zřetelem ke konkrétním okolnostem případu (srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 28 Cdo 1919/2009, uveřejněný pod

číslem 91/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. 28 Cdo 2306/2008, přiměřeně srov. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 12. 10. 2011, sp. zn. 28 Cdo 1075/2011, nebo rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 12. 10. 2011, sp. zn. 28 Cdo 2094/2011). Uvedené obecné

závěry, vyslovené v režimu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (jež byly

přijaty s respektem k zásadě spolkové autonomie, ovládající spolkové právo i

dle nové právní úpravy) jsou přiměřeně aplikovatelné i v rámci posuzování

úpravy formálních podmínek stanovených pro věcné projednání prostředku určeného

k ochraně práva člena spolku podle aktuální právní úpravy – zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku.

Přitom i v projednávané věci je předpoklad soudní ingerence do činnosti

žalovaného občanského sdružení spočívající ve výrazné újmě žalobce naplněn,

došlo-li zde rozhodnutím občanského sdružení k intenzivnímu zásahu do práv

žalobce, jemuž byla (jako jednotlivci) disciplinárním opatřením uložena

peněžitá sankce ve výši 300 000 Kč, proti níž brojil postupem vyžadovaným

vnitřními předpisy občanského sdružení, přičemž nyní napadeným rozhodnutím

přezkumného orgánu (rozhodnutí Odvolací a revizní komise ČMFS ze dne 6. 9. 2010, č. j. 15/10) byl žalobci věcný přezkum rozhodnutí odepřen, čímž byla

uložená sankce fakticky stvrzena (k tomu srov. obdobě i rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 14. 9. 2011, sp. zn. 28 Cdo 2304/2011). Přitom je dán i

společenský zájem na projednání věci, jde-li nejenom o podstatný zásah do práv

člena, ale nadto i o otázku, jejíž řešení může být významné i v obecné rovině. Žalobce splnil i podmínku využití všech interních „instrumentů“ ke zvrácení

rozhodnutí. Skutečnost, že v projednávané věci jde o významný zásah do práv

člena, je současně také důvodem vylučujícím postup podle ustanovení § 260 odst. 1 o. z. či dle ustanovení § 260 odst. 2 o. z. (nejsou naplněny předpoklady,

neboť nedochází k podstatnému zásahu do práv třetí osoby nabytých v dobré

víře). V případě současně zvažovaného kritéria protiprávnosti tvrzeného jednání

druhé strany (v podobě rozporu se zákony či interními normami spolku), sluší se

uvést, že nová právní úprava spolkového práva výslovně upravuje dvojinstančnost

řízení před orgány spolku (korporace) toliko v případech rozhodnutí o vyloučení

člena (viz § 241 a § 242 o. z.), zatímco v ostatních případech ji nestanoví

výslovně, ovšem ani ji nevylučuje (rozhodující je úprava stanov); možnost

obrátit se na soud váže pak k momentu, kdy se neplatnosti rozhodnutí již nelze

dovolat u (žádného) orgánu spolku (§ 258 o. z.), tedy vyčerpá-li člen všechny

možnosti, jež mu k ochraně práv proti rozhodnutí orgánu spolku dávají stanovy. I v tomto jde o právní úpravu nikoliv nepodobnou s úpravou předchozí, jež pro

uplatnění soudní ochrany předkládala vyčerpání vnitřních možností nápravy

(srov. § 15 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb.), byť výslovně nestanovila, že by

rozhodování mělo být nutně dvojinstanční (ponechávajíc řešení dané otázky

stanovám či dalším interním normám přijatým občanským sdružením, jimiž nebylo

lze vyloučit ani jednoinstanční rozhodování příslušného orgánu sdružení, tj. bez vnitřních možností nápravy v rámci přezkumu rozhodnutí jiným orgánem

sdružení; srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 28

Cdo 3345/2012). V případě úpravy založené na jednoinstančním principu pak

platí, že již po rozhodnutí v jednom stupni mohl rozhodnutím dotčený člen

uplatnit své právo na soudní ochranu proti rozhodnutí sdružení podle § 15 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb. (a stejný závěr je obhajitelný i v režimu současné

úpravy; srov. § 258 in fine o. z.).

V případě dvojinstančního disciplinárního

řízení (jakým bylo i řízení v nyní posuzované věci) měl pak člen možnost

domáhat se určení, zda je rozhodnutí příslušného orgánu ve shodě se zákonem či

stanovami teprve po využití opravného prostředku (odvolání), jež mu poskytují

stanovy, přičemž platí, že využití opravného prostředku musí být každému členu

stejně dostupné.

Upravují-li pak vnitřní předpisy spolku disciplinární řízení jako řízení

dvojinstanční a současně stanoví, že podmínkou projednání opravného prostředku

proti rozhodnutí disciplinárního orgánu je zaplacení uložené peněžité sankce

(jež se zde citelně dotýká poměrů sankcionovaného člena), může jít o úpravu,

jež v řadě případů (např. u nepřiměřeně vysoké peněžité sankce, jejíž zaplacení

přesahuje finanční možnosti sankcionovaného člena) vylučuje (může vyloučit),

aby takto dotčený člen reálně splnil jednu z podmínek projednání opravného

prostředku, čímž byl by fakticky vyloučen i z uplatnění práva na soudní ochranu

proti disciplinárnímu rozhodnutí orgánu spolku (sdružení), byť by bylo vydáno v

rozporu se zákonem či stanovami (jakož i jinými vnitřními předpisy) spolku

(sdružení). Takto dotčený člen mohl by se paradoxně dostat do postavení méně

příznivého než v případě disciplinárního řízení dle vnitrospolkové úpravy

toliko v jediné instanci. K takovým závěrům Nejvyšší soud již dříve dospěl i v

usnesení ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 28 Cdo 3781/2014, jež bylo vydáno na

prakticky totožném skutkovém základě a ve sporu proti téže žalované (Fotbalová

asociace České republiky) iniciovaném jiným žalobcem (jíž byl fotbalový klub

Bohemians Praha a.s. reprezentovaný současným žalobcem), a v němž taktéž

uzavřel, že v rozporu se zákonem a obecnými právními principy může být i

rozhodnutí vycházející z takové úpravy stanov spolku, která sice stanoví

možnost nápravy vadného disciplinárního rozhodnutí v rámci vnitřnímu předpisy

upraveného přezkumu rozhodnutí jiným orgánem sdružení, ovšem fakticky některé

členy (jež kupříkladu nemohou ve stanovené lhůtě uhradit uloženou peněžitou

sankci) z uplatnění vnitřního prostředku nápravy vylučuje, čímž může být

následně ohroženo i jinak garantované právo člena sdružení (spolku) na soudní

ochranu.

Dospěl-li tedy odvolací soud v nyní posuzované věci (na rozdíl o závěru

aprobovaného Nejvyšším soudem ve shora označeném rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo

3781/2014) k tomu, že rozhodnutí Odvolací a revizní komise ČMFS (datované dnem

6. 9. 2010, č. j. 15/10) není v rozporu se zákonem a stanovami žalované

(ačkoliv i žalobci jím byl fakticky odepřen vnitrospolkový přezkum označeného

rozhodnutí Disciplinární komise ČMFS o uložení citelné peněžité sankce ve výši

300 000 Kč), jde o závěr nesprávný.

Nyní dovolacím soudem vyslovené závěry přitom nekolidují ani s právním

posouzením, na němž Nejvyšší soud založil své předchozí kasační rozhodnutí v

dané věci – rozsudek ze dne 9. ledna 2013, č. j. 28 Cdo 3074/2012-105, a v němž

meritorně řešil toliko otázky věcné legitimace žalobce (jako osoby citelně

dotčené rozhodnutím sdružení) k uplatnění práva a procesní aspekty rozhodování

orgánů ČMFS, zejména pak co do kompetence Odvolací a revizní komise ČMFS

prohlásit za právně neúčinný jiný akt téhož orgánu časově předcházející (a kdy

v dalším řízení byla následně konstatována nicotnost již předchozího rozhodnutí

ze dne 1. 6. 2010), dodávaje v obecné rovině, že i pro řešení této otázky –

logicky – je významný především (nikoliv však výhradně, bez přihlédnutí ke

stanovám, zákonné úpravě a obecným právním principům, ve vazbě na konkrétní

okolnostem projednávané věci a její specifika) text interních norem ČMFS.

Otázkou nicotnosti rozhodnutí Odvolací a revizní komise ze dne 1. 6. 2010 (jíž

po kasaci předchozích rozhodnutí kvalifikovaně vyřešil soud prvního stupně a

jež nebyla předmětem odvolání žalované) se pak odvolací soud – při vázanosti

mezemi odvolání – již znovu nezabýval a na jejím řešení dovoláním napadené

rozhodnutí proto založeno ani není (být nemůže).

Protože rozsudek odvolacího soudu správný není a nejsou dány podmínky pro

zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí dovolání

nebo pro změnu rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud tento napadený

rozsudek zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.) a věc vrátil odvolacímu soudu k

dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věty první o. s. ř.).

Právní názor vyslovený Nejvyšším soudem v tomto rozsudku je pro odvolací soud v

dalším řízení závazný (§ 243g odst. 1, § 226 odst. 1 o. s. ř.).

V dalším řízení odvolací soud neopomene ani důsledky plynoucí ze změny právní

úpravy spolkového práva (zejména z ustanovení § 258 a § 260 o. z.) na řízení o

neplatnosti rozhodnutí orgánu občanského sdružení zahájená před 1. 1. 2014 (viz

§ 3047 o. z.; k jeho interpretaci pak znovu srovnej již shora citovaný rozsudek

Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 4916/2015).

V rozhodnutí, jímž se řízení končí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů řízení

včetně nákladů dovolacího řízení (§ 243g odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. října 2017

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu