30 Cdo 1134/2025-209
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců
Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Viktora Sedláka v právní věci žalobkyně Wassa s.r.o.,
IČO 27317421, se sídlem v Mírové pod Kozákovem, Bělá 100, zastoupené Mgr.
Jakubem Hajdučíkem, advokátem se sídlem v Praze 13, Sluneční náměstí 2588/14,
proti žalované České republice – Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1,
Letenská 525/15, o zaplacení 149 658 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního
soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 75 C 187/2022, o dovolání žalobkyně proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2024, č. j. 35 Co 33/2024-186,
I. Dovolání se zamítá.
II. Žalobkyně je povinna nahradit žalované náklady dovolacího řízení ve
výši 300 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
1. Žalobkyně se domáhala na žalované zaplacení částky 149 658 Kč s
příslušenstvím jako zadostiučinění za nemajetkovou újmu, která jí měla
vzniknout v důsledku tvrzené nepřiměřené délky daňového řízení zahájeného
podáním přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období duben 2015 u
Finančního úřadu pro Liberecký kraj dne 25. 5. 2015 a skončeného dne 25. 3.
2022 doručením usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. IV. ÚS
442/22, jímž Ústavní soud odmítl žalobkyní podanou ústavní stížnost proti
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2021, č. j. 8 Afs 334/2019-62
(dále i jen „posuzované řízení“).
2. Obvodní soud pro Prahu 1 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne
23. 10. 2023, č. j. 75 C 187/2022-147, ve spojení s opravným usnesením ze dne
25. 2. 2025, č. j. 75 C 187/2022-201, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně
domáhala zaplacení částky 149 658 Kč s úrokem z prodlení ve výši 15 % ročně z
částky 149 658 Kč od 27. 10. 2022 do zaplacení (výrok I), a uložil žalobkyni
zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 2 700 Kč (výrok II).
3. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobkyně podala dne 25. 5.
2015 přiznání k DPH za zdaňovací období duben 2015 u Finančního úřadu pro
Liberecký kraj. Dne 14. 12. 2015 byla zahájena daňová kontrola z důvodu
podezření na zkrácení daňové povinnosti na dani z přidané hodnoty. V březnu
2016 vydal správce daně žádost o mezinárodní dožádání, v prosinci 2016 a březnu
2017 proběhla ústní jednání, v květnu 2017 uložil správce daně pořádkové pokuty
dvěma svědkům za nedostavení se ke svědecké výpovědi, v červnu 2017 rozhodl
správce daně o nedůvodnosti stížnosti žalobkyně podané v rámci výslechu svědka,
v červenci 2017 proběhla svědecká výpověď na Daňovom úrade v Bratislavě. V září
2017 proběhlo ústní jednání, v listopadu 2017 byla stížnost proti postupu
správce daně vyhodnocena jako nepřípustná a dne 4. 12. 2017 došlo k projednání
zprávy o daňové kontrole, tj. k ukončení daňové kontroly. Za dané zdaňovací
období byla žalobkyni doměřena daň z přidané hodnoty ve výši 6 685 627 Kč.
Proti platebnímu výměru podala žalobkyně odvolání, které zamítlo Odvolací
finanční ředitelství svým rozhodnutím ze dne 20. 6. 2018, č. j.
27776/18/5300-22443-702189. Žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl Krajský soud
v Ústí nad Labem svým rozsudkem ze dne 5. 11. 2019, č. j. 59 Af 28/2018-70, a
poté byla žalobkyni rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2021, č.
j. 8 Afs 334/2019-62, zamítnuta kasační stížnost. Ústavní stížnost proti
posledně uvedenému rozhodnutí byla odmítnuta usnesením ze dne 22. 3. 2022, sp.
zn. IV. ÚS 442/22, které bylo doručeno žalobkyni dne 25. 3. 2022. Nárok
žalobkyně předběžně uplatnila u žalované dne 26. 4. 2022, žalovaná odmítla
žalobkyni přiznat jakoukoli formu zadostiučinění. Z provedených listin soud
prvního stupně zjistil, že posuzované řízení bylo extrémně náročné. Správce
daně se v řízení musel vypořádat se stovkami listin, provedl desítky ústních
jednání, požadoval součinnost množství subjektů, vyslýchal desítky svědků,
řízení mělo mezinárodní prvek, některé úkony byly prováděny dožádanými
zahraničními orgány. Žalobkyně opakovaně měnila právní zastoupení, nahlížela do
spisu, často žádala o prodloužení lhůt k vyjádření, ve věci podala dvě
stížnosti (jedna byla vyhodnocena jako nedůvodná, jedna jako nepřípustná),
dvěma zaměstnancům žalobkyně byly uloženy sankce za závažné ztěžování správy
daní. Dle soudu prvního stupně se správce daně musel vypořádat s mimořádně
složitou materií a po celou dobu postupoval aktivně, během řízení nenastalo
žádné období pasivity či prodlev.
4. Ze spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci sp. zn.
59 Af 28/2018 soud prvního stupně dospěl ke skutkovému zjištění, že žaloba,
kterou se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí Odvolacího finančního
ředitelství ze dne 20. 6. 2018, č. j. 27776/18/5300-22443-702189, byla u tohoto
soudu podána dne 31. 8. 2018. Tímto rozhodnutím rozhodlo Odvolací finanční
ředitelství mimo jiné o dodatečném platebním výměru týkajícím se zdaňovacího
období duben 2015. Dne 10. 9. 2018 se ve věci vyjádřil žalovaný, dne 12. 10.
2018 byl soudu doručen spisový materiál správce daně prvního a druhého stupně a
dne 18. 10. 2018 bylo soudu doručeno vyjádření Odvolacího finančního
ředitelství v rozsahu 16 stran. K jednání soud předvolal strany na den 16. 10.
2019, jednání proběhlo dne 5. 11. 2019 v nepřítomnosti žalobkyně. Na tomto
jednání správní soud vyhlásil rozsudek, kterým žalobu zamítl. Kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu soudu byla pak žalobkyní podána dne 29. 11. 2019. Dne
13. 1. 2020 se do spisu vyjádřilo Odvolací finanční ředitelství, následně byl
soudu doručen spisový materiál správce daně prvního a druhého stupně. Dne 22.
1. 2020 vyzval Nejvyšší správní soud právního zástupce žalobkyně k vyjádření,
dne 6. 5. 2020 byla kasační stížnost ze strany žalobkyně doplněna, dne 11. 6.
2021 byla kasační stížnost opětovně doplněna, k tomu se vyjádřilo Odvolací
finanční ředitelství podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 7.
2021 a dne 1. 10. 2021. Rozsudkem ze dne 9. 12. 2021, č. j. 8 Afs 334/2019-62,
byla kasační stížnost zamítnuta. Ústavní stížnost žalobkyně odmítl Ústavní soud
usnesením ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. IV. ÚS 442/2022.
5. Z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 9 T 7/2019 soud
prvního stupně zjistil, že žalobkyně se dopustila jednání, které bylo
kvalifikováno tak, že žalobkyně vyhotovila, použila a předložila doklady, ve
kterých uvedla nepravdivé údaje vztahující se k výdajům rozpočtu spravovaných
jménem Evropské unie, a tím umožnila nesprávné použití finančních prostředků z
takového rozpočtu, a v žádosti o poskytnutí dotace uvedla nepravdivé údaje, kdy
těmito činy způsobila škodu velkého rozsahu. Ze skutkových zjištění soudu
prvního stupně dále vyplynulo, že Vrchní soud v Praze rozsudkem č. j. 12 To
13/2021-12 mimo jiné rozhodl tak, že žalobkyně spáchala zvlášť závažný zločin
poškození finančních zájmů Evropské unie.
6. Co se týče právního posouzení, soud prvního stupně měl za to, že
jedinou nejistotou žalobkyně bylo to, zda se jí podaří promyšlenou a dobře
organizovanou činností, v jejímž rámci podávala nepravdivá přiznání k DPH,
dosáhnout neoprávněného zisku na úkor státu. Z odůvodnění trestních rozsudků
přitom jednoznačně vyplynulo, že přiznání k DPH podaná žalobkyní obsahovala
nepravdivé údaje, jejichž cílem bylo daň zkrátit a způsobit tak daňový únik.
Dle soudu prvního stupně právnická osoba, coby uměle vytvořený subjekt,
projevuje svou vůli a jedná fakticky vždy prostřednictvím konkrétních lidí,
neboť jinak jednat nemůže. Je to dle soudu prvního stupně právě žalobkyně,
které měl zkrácením daně vzniknout prospěch a žalobkyně nikdy neučinila žádný
krok vedoucí k nápravě nepravdivě podaných daňových přiznání. Dle soudu prvního
stupně se tedy nejednalo o excesivní jednání pouze některých zaměstnanců,
žalobkyni tak nesvědčí žádná omluvenka. Soud prvního stupně měl za to, že se
žalované podařilo svou obranou, v rámci které tvrdila a prokázala účel a průběh
posuzovaného řízení včetně jednání žalobkyně v něm, vyvrátit domněnku o
nemajetkové újmě vzniklé žalobkyni délkou tohoto řízení. Soud prvního stupně
měl rovněž za to, že samotný požadavek žalobkyně uplatněný žalobou představuje
pouze další škodlivé jednání žalobkyně a posoudil je jako zneužití práva,
kterému dle § 8 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s § 2 o. s.
ř. nelze poskytnout soudní ochranu. K tomu soud prvního stupně odkázal na
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 895/2020, které dle soudu prvního
stupně dopadá na případ žalobkyně, jež se domáhá toho, aby jí byla poskytnuta
náhrada imateriální újmy, která měla spočívat v nejistotě, zda se jí podaří
podvodně docílit značného majetkového prospěchu.
7. Pokud by soud prvního stupně nadto nedospěl ke shora uvedenému
závěru, vyhodnotil by řízení jako nepřiměřeně dlouhé, trvající tedy šest a
čtvrt roku (od 14. 12. 2015 do 25. 3. 2022). Výše základní částky odškodnění by
s ohledem na stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
ze dne 13. 4. 2011, Cpjn 206/2010, uveřejněné pod č. 58/2011 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek, dále jen „Stanovisko“, dle soudu prvního stupně činila
15 000 Kč ročně (což je nejnižší možná částka), vzhledem k tomu, že posuzované
řízení je sice nepřiměřeně dlouhé, nicméně s ohledem na jeho charakter, rozsah
a rovněž počet rozhodujících orgánů tuto dobu nelze považovat za extrémně
dlouhou. Za první dva roky řízení by soud částku snížil o 50 %, výsledná částka
by tak činila 78 750 Kč. Následně by soud prvního stupně přistoupil k úpravě
této částky dle modifikačních kritérií stanovených § 31a odst. 3 č. 82/1998
Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č.
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OdpŠk“), kritérium složitosti řízení by dle soudu prvního
stupně odůvodňovalo snížení částky o 80 % vzhledem k tomu, že se jednalo o
komplikovanou, těžko prokazatelnou, organizovanou, dlouhodobou – a nutno
konstatovat, že i trestnou (tedy utajovanou) – činnost profesionálů v oboru.
Jak průběhem správního řízení, tak zejména trestními rozsudky, bylo prokázáno,
že odkrytí této činnosti vyžadovalo naprosto extrémní záběr státu, který se
navíc musel vypořádávat s intenzivní obranou žalobkyně. Soud prvního stupně měl
pak za to, že ve stejném rozsahu by bylo možno částku snížit i z důvodu významu
řízení pro žalobkyni, konkrétní žalobou je totiž uplatněna část řízení
vztahující se pouze k dani za jediný měsíc roku 2015, přičemž řízení bylo
vedeno i v dalších měsících. K úpravě částky na základě ostatních modifikačních
kritérií dle názoru soudu prvního stupně pak není důvod, rovněž není možné dle
ustálené judikatury částku zvyšovat o inflaci. I kdyby tak soud prvního stupně
přiznával odškodnění dle Stanoviska, toto by následně o 100 % snížil na základě
modifikačních kritérií uvedených v § 31a odst. 3 OdpŠk a žalobkyni by i tak
ničeho nepřiznal.
8. Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem rozsudek
soudu prvního stupně potvrdil (výrok I rozsudku odvolacího soudu) a uložil
žalobkyni zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 900 Kč
(výrok II rozsudku odvolacího soudu).
9. Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně. Co
se týče právního posouzení, jako správný posoudil odvolací soud závěr soudu
prvního stupně, že na posuzované řízení dopadají záruky čl. 6 odst. 1 Úmluvy o
ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění protokolů 3, 5 a 8,
publikované pod č. 209/1992 Sb. (dále jen „Úmluva“), a uplatní se v této věci i
presumpce vzniku újmy z důvodu nepřiměřenosti celkové délky řízení. Shodně se
soudem prvního stupně ztotožnil odvolací soud počátek řízení se zahájením
daňové kontroly; nelze podle něj pro odškodnění počítat s obdobím od podání
daňového přiznání do zahájení daňové kontroly jako s dobou trvání řízení, za
niž by mohlo být odškodnění přiznáno. Celková délka posuzovaného řízení je tedy
6 let a 3 měsíce. Odvolací soud se z důvodu procesní ekonomie zabýval předně
přezkumem závěru o přiměřenosti délky posuzovaného řízení. Posuzované řízení
považoval za značně složité (skutkově i procesně), jak o tom svědčí, pokud jde
o správní fázi trvající od zahájení daňové kontroly (14. 12. 2015) do
rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství (20. 6. 2018), tj. cca 2 a ? roku,
soudem prvního stupně podrobně zjištěná povaha aktivního postupu správce daně
zahrnující opakovaná mezinárodní dožádání, konání řady jednání, dílem mařených
předvolávanými svědky (zaměstnanci žalobkyně), jimž za to byly ukládány
pořádkové pokuty, činění desítek žádostí o poskytnutí součinnosti správci daně,
vyhodnocování odpovědí, vypořádávání obrany žalobkyně, zahrnující i žádosti o
prodloužení poskytovaných lhůt a stížnosti na postup správce daně. Meritorně
pak bylo ve správní fázi řízení rozhodováno dvakrát (vydáním platebních výměrů
a rozhodnutím oproti nim žalobkyní podaném odvolání). V soudní fázi bylo
rozhodováno v období od 31. 8. 2018 (podání správní žaloby) do 25. 3. 2022
(doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku žalobkyni) ve věci
třikrát, z toho dvakrát vrcholnými soudními instancemi s celostátní působností
(Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem). Chování žalobkyně v řízení dle
odvolacího soudu nepřekročilo rovinu zohlednitelnou v rámci kritéria (procesní)
složitosti věci (žádosti o prodloužení lhůt ve správním řízení, odročení
jednání nařízeného krajským soudem na 16. 10. 2019 z důvodu kolize zástupce
žalobkyně s jiným jednáním). Pokud jde o význam předmětu řízení pro žalobkyni,
žalobkyni nelze přisvědčit v argumentaci zajišťovacími příkazy a jimi údajně
způsobené škody, tato s předmětem namítaného řízení, jímž žalobkyně podanou
žalobou učinila právě jen – pro ni ve výsledku nepříznivě vyřešenou – otázku
její povinnosti k zaplacení daně z přidané hodnoty za zdaňovací období jediného
kalendářního měsíce (duben 2015), podle odvolacího soudu nijak nesouvisí. Nejistota o výsledku řízení v období od 14. 12.
2015 (kdy byla žalobkyně prvně
konfrontována s možností uložení daňové povinnosti za duben 2015 oproti původně
vyměřenému daňovému odpočtu) až do doručení rozhodnutí Ústavního soudu, podle
nějž žalobkyně definitivně neuspěla se snahou zvrátit rozhodnutí o uložení
daňové povinnosti, se týkala daně z přidané hodnoty za měsíc duben 2015,
vyměřené v prosinci 2017 částkou necelých 7 milionů Kč, nijak tedy nesouvisí s
dílčí fází daňového řízení představovanou vydáním zajišťovacích příkazů (dne
30. 11. 2016), zrušených, jak žalobkyně sama připouští, rozsudkem Nejvyššího
správního soudu již v říjnu 2018, tedy významně dříve před skončením namítaného
řízení. Škoda žalobkyni podle jejích tvrzení v důsledku příkazů vzniklá je
nárokem nijak se netýkajícím předmětu řízení v nyní souzené věci. Význam řízení
pro žalobkyni tedy odvolací soud hodnotil jako standardní. Pokud jde konečně o
kritérium postupu orgánů veřejné moci, správce daně postupoval bez průtahů. K
dílčím prodlevám došlo v řízení před krajským soudem, který po podání žaloby
dne 31. 8. 2018 ukončil přípravné procesní úkony již v říjnu téhož roku,
jednání ale nařídil až na říjen 2019, a stejně tak i v řízení před Nejvyšším
správním soudem, který po podání kasační stížnosti dne 29. 11. 2019 ukončil
přípravné procesní úkony v květnu 2020, následně se ale vypořádává s procesní
aktivitou účastníků znovu až od června 2021, kdy žalobkyně doplnila svoji
kasační stížnost, aby poté již plynule směřoval k vydání rozsudku.
10. Odvolací soud tak dospěl k závěru, že úsudek soudu prvního stupně o
neakceptovatelnosti délky posuzovaného řízení neobstojí. Dobu jen mírně
přesahující 6 let, tedy nikoliv extrémní, v níž správní orgány a soudy hned
pětkrát meritorně rozhodovaly ve složité daňové věci, přesahující svým
předmětem významně žalobkyní pro odškodňovací řízení „vyselektované“ zdaňovací
období dubna 2015, odvolací soud přes zmíněné prodlevy v činnosti obou
správních soudů ještě nehodnotil jako nepřijatelnou, ale naopak jako zásadně
odpovídající „váze“ kritérií tuto dobu určujících, z nichž ústřední význam má
složitost věci a vícestupňovost rozhodování. Za uvedených okolností podle
odvolacího soudu k porušení práva žalobkyně na projednání věci v přiměřené
lhůtě ještě nedošlo, což činí její požadavek na odškodnění nedůvodným.
II. Dovolání a vyjádření k němu
11. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně v celém rozsahu
dovoláním. V dovolání uplatnila následující dovolací důvody.
12. Žalobkyně namítá, že je nepřípustné, aby odvolací soud jinak
hodnotil důkazy, které sám nezopakoval, i skutkové závěry jsou součástí
skutkového stavu věci a vztahují se na ně dle žalobkyně pravidla upravená v §
213 o. s. ř. Přesto odvolací soud dle žalobkyně přehodnotil závěry soudu
prvního stupně a rozhodl, že globální řízení, za které žalobkyně žádala přiznat
finanční zadostiučinění, nebylo průtažné, čímž se měl odvolací soud odchýlit od
rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cz 11/68, sp. zn. 20 Cdo 1546/99 a dalších
jmenovaných v bodě 8 dovolání. Uvedeným postupem odvolacího soudu bylo porušeno
právo žalobkyně na spravedlivý proces.
13. Žalobkyně dále namítá, že zajišťovací řízení je součástí řízení o
placení daní, řízení o dani samotné a zajišťovací řízení tvoří jeden funkční
celek, kdy správce daně odhadne výši konkrétní daně a od daňového subjektu ji
vybere před tím, než ji stanoví. Přípustnost dovolání žalobkyně spatřuje v
odchýlení se od rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 4590/2010, odvolací
soud totiž odmítl zohlednit dopad zajišťovacího řízení do nejistoty žalobkyně
„z výsledku o dani z přidané hodnoty za duben 2014“ (správně „2015“ – pozn.
Nejvyššího soudu) coby jednoho celku. Odvolací soud tak nesprávně posoudil
otázku zachování stejného poměru kritérií podle § 31a odst. 3 OdpŠk, v jakém se
na celkové délce podílela, především pak kritéria dle § 31a odst. 3 písm. d)
OdpŠk. Dle žalobkyně se měl odvolací soud odchýlit od rozsudku Nejvyššího soudu
sp. zn. 30 Cdo 35/2012 a sp. zn. 30 Cdo 2476/2015.
14. Dle žalobkyně se v globálním řízení vyskytly dva zásadní průtahy u
správních soudů, které odvolací soud potvrdil v bodě 23 svého rozhodnutí, když
podle žalobkyně na krajský soud připadl průtah o délce cca 1 roku a na Nejvyšší
správní soud průtah cca 1,5 roku. S ohledem na délku řízení 6 let, 3 měsíců a
11 dnů se průtahy dle žalobkyně podílely na celkové době řízení 40 %.
15. Odvolací soud se dále dle žalobkyně odchýlil od Stanoviska při
posouzení kritéria postupu orgánu veřejné moci během řízení, stejně se odvolací
soud odchýlil od judikatury Evropského soudu pro lidská práva, konkrétně
rozsudku velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva (dále také jen
„ESLP“) ze dne 25. 3. 1999, č. 31423/96, ve věci Papachelas proti Řecku, ze
které plyne, že i průtahy přičitatelné státu mohou vést k závěru, že délka
řízení byla nepřiměřená. Odvolací soud dle žalobkyně nijak nezohlednil doložené
průtahy v globálním řízení, jeho postup je nesprávný, protože globální řízení
trvalo třikrát déle, než by takové řízení mělo obvykle trvat, jak uvedl
Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 2952/2014, sp. zn. 30 Cdo 3643/2017,
sp. zn. 30 Cdo 1907/2018 a sp. zn. 30 Cdo 2531/2016.
16. Dle žalobkyně spočívá napadené rozhodnutí na nesprávném právním
posouzení věci, zda daňové řízení, ve kterém je ukládáno daňové penále coby
trestní sankce, představuje řízení s typově zvýšeným významem předmětu
průtažného řízení pro jednotlivce (bod VI dovolání). Dovolací soud tuto otázku
dle žalobkyně dosud neřešil. Pokud odvolací soud dle žalobkyně hodnotil význam
řízení jako standardní, odchýlil se od závěrů rozhodnutí dovolacího soudu sp.
zn. 30 Cdo 1445/2016 a sp. zn. 30 Cdo 4561/2017.
17. Podle názoru žalobkyně platí, že ta daňová řízení, v nichž se
rozhoduje o uložení trestní sankce, mají trestní povahu. Odkazuje přitom na
rozhodnutí ESLP ve věci Janosevic proti Švédsku, stížnost č. 34619/97, ve věci
Göktan porti Francii, stížnost č. 33402/96, a ve věci Manasson proti Švédsku,
stížnost č. 41265/98. V rozhodnutí sp. zn. 15 Tdo 832/2016 Nejvyšší soud
dovodil, že daňové řízení, v němž je ukládáno daňové penále, a trestní řízení,
tvoří jeden koherentní celek, daňové penále se započítává na případnou trestní
sankci podle trestního práva.
18. Žalobkyně v dovolání navrhuje zrušení rozsudku odvolacího soudu a
vrácení mu věci k dalšímu řízení.
19. Žalovaná ve svém vyjádření upozorňuje, že skutkový stav zjištěný
soudem prvního stupně byl oběma stranami označován jako nesporný, odvolací soud
na základě již provedeného dokazování rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil,
byť důvody pro jeho potvrzení vyhodnotil odlišně. Žalovaná přitom odkazuje na
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2288/2018.
20. V bodě III svého vyjádření žalovaná uvádí, že žalobkyně se dovolává
za všechny vydané zajišťovací příkazy dohromady, nikoliv jen za zajišťovací
období měsíce dubna 2015. Zajišťovací příkazy byly dle žalované zrušeny
rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2018, č. j. 6 Afs 373/2017-38,
ovšem k úhradě zajištěné daně došlo již dne 15. 8. 2017 a dne 16. 8. 2017 bylo
rozhodnuto o zastavení daňové exekuce. Doba nejistoty ze ztráty majetku z
důvodu vydaných zajišťovacích příkazů je tak dle žalované obsažena v celkové
době řízení.
21. Přiznaný úrok z neoprávněného jednání správce daně za zrušené
zajišťovací příkazy ve výši 13 418 342 Kč by pak měl být dle žalované započten
oproti uplatněnému nároku na náhradu nemateriální újmy. Nejistota ohledně
výsledku řízení žalobkyně pak dle žalované spočívala výhradně v tom, zda bude
její nepoctivý úmysl odhalen.
22. Žalovaná konečně v bodě IV svého vyjádření poukazuje na rozsudek
ESLP ze dne 8. 12. 1983, ve věci Pretto a ostatní proti Itálii, stížnost č.
7984/77, a uvádí, že průtah v určité fázi řízení lze tolerovat za předpokladu,
že celková délka řízení nebude nepřiměřená, průtah v jedné fázi řízení může být
tolerován. Evropský soud pro lidská práva tak toleroval více než 12 měsíců
trvající období nečinnosti v řízení trvajícím 5 let a 4 měsíce (rozhodnutí ESLP
ze dne 18. 3. 2003, ve věci Krča proti České republice, stížnost č. 49476/99).
23. V bodě V svého vyjádření pak žalovaná uvádí, že se v posuzované věci
nejedná o žádnou z okolností, jež by v obecné rovině svědčily o zvýšeném
významu předmětu řízení pro žalobkyni, rozporuje i přiléhavost rozhodnutí, na
která odkazuje žalobkyně v této souvislosti v dovolání. Dle žalované nelze
srovnávat odnětí svobody jednotlivce či uvalení vazby s daňovým penále, zejména
za situace, kdy žalobkyně byla účastna daňového a dotačního podvodu, za což
byla odsouzena. Závěrem žalovaná poukazuje na to, že v usnesení velkého senátu
trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4. 1. 2017, sp. zn. 15 Tdo 832/2016,
se jednalo o trestní řízení fyzické osoby, která nepřiznala daň správně, byla
jí následně doměřena po daňové kontrole, a to včetně penále. S ohledem na výši
nepřiznané daně spáchala trestný čin, za nějž byla odsouzena, a Nejvyšší soud
rozhodoval o tom, zda nemůže být porušena zásada ne bis in idem. Rozhodně se
tedy dle žalované nejedná o potvrzení úvahy žalobkyně, že daňové penále by mělo
automaticky znamenat typově zvýšený význam předmětu řízení.
III. Přípustnost dovolání
24. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl
podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1.
2022 (viz čl. II a XII zákona č. 286/2021 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.
25. Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, za splnění
podmínky § 241 odst. 1 o. s. ř. a obsahovalo náležitosti vyžadované ustanovením
26. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná
rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští.
27. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné
proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí,
jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního
práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací
praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla
vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být
dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
28. Nejvyšší soud konstatuje, že dovolání žalobkyně v části směřující
proti výroku I rozsudku odvolacího soudu, kterou byl potvrzen nákladový výrok
II rozsudku soudu prvního stupně, a proti výroku II rozsudku odvolacího soudu
není dle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. objektivně přípustné, neboť těmito
výroky bylo rozhodnuto o nákladech řízení. To však v případě přípustnosti a
důvodnosti dovolání ve zbývajícím rozsahu nebrání dovolacímu soudu, aby zrušil
i tyto nákladové výroky jako výroky závislé na výroku o věci samé.
29. Námitka žalobkyně, že odvolací soud dospěl k jinému skutkovému
zjištění než soud prvního stupně, aniž by zopakoval provedené důkazy dle § 213
odst. 2 o. s. ř., nemůže založit přípustnost dovolání, neboť odvolací soud
vycházel zcela ze skutkových zjištění soudu prvního stupně (viz bod 18
napadeného rozsudku), avšak na základě stejných skutkových zjištění dospěl k
odlišnému právnímu závěru ohledně nepřiměřenosti délky posuzovaného řízení. Od
ustálené judikatury dovolacího soudu citované dovolatelkou v bodě 8 dovolání se
tedy odvolací soud nijak neodchýlil.
30. Posouzení existence porušení práva na přiměřenou délku soudního
řízení, stejně jako stanovení formy nebo výše zadostiučinění za porušení daného
práva, je především úkolem soudu prvního stupně a přezkum úvah tohoto soudu je
pak úkolem soudu odvolacího (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.
12. 2010, sp. zn. 30 Cdo 4462/2009, a ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 30 Cdo
2469/2012, nebo usnesení ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2562/2012).
Přípustnost dovolání tedy nemůže založit pouhý prostý nesouhlas s tím, jak
soudy uvážily, zda k porušení práva na přiměřenou délku soudního řízení došlo,
neboť to se odvíjí od okolností konkrétního případu a nemůže samo o sobě
představovat jiné řešení ve smyslu § 237 o. s. ř. Nejvyšší soud zde v zásadě
posuzuje toliko právní otázky spojené s výkladem podmínek a kritérií obsažených
v § 31a odst. 3 OdpŠk, přičemž závěrem o porušení (či o neporušení) práva na
přiměřenou délku soudního řízení se zabývá až tehdy, byl-li by vzhledem k
aplikaci tohoto ustanovení v konkrétní věci zcela zjevně nesprávný, což v této
věci není.
31. Námitka žalobkyně v bodě IV a V dovolání, že odvolací soud
nezohlednil průtahy v posuzovaném řízení a nesprávně tak posoudil kritérium
postupu orgánů veřejné moci během řízení dle § 31a odst. 3 písm. d) OdpŠk a
potažmo zachování stejného podílu kritérií dle § 31a odst. 3 písm. b) až e)
OdpŠk na celkové délce posuzovaného řízení, nemůže založit přípustnost dovolání
dle § 237 o. s. ř., neboť se odvolací soud neodchýlil od ustálené rozhodovací
praxe soudu dovolacího, která nevychází z nějaké abstraktní, předem dané doby
řízení, nýbrž požaduje zabývat se celkovou délkou řízení a tuto hodnotit
prostřednictvím v ustanovení § 31a OdpŠk demonstrativně stanovených kritérií za
současného přihlížení k okolnostem konkrétního případu. Odvolací soud uzavřel,
že celková délka řízení mírně přesahující 6 let není nepřiměřená, neboť správní
orgány rozhodovaly v daňové věci, přesahující svým předmětem významně žalobkyní
pro odškodňovací řízení „vyselektované“ zdaňovací období dubna 2015, přičemž
přihlédl v bodě 23 napadeného rozsudku ke skutkové i procesní složitosti
posuzovaného řízení dle § 31a odst. 3 písm. b) OdpŠk (opakovaná mezinárodní
dožádání, konání řady jednání dílem mařených zaměstnanci žalobkyně jako svědky,
desítky žádostí správce daně o poskytnutí součinnosti, vypořádávání obrany
žalobkyně, dvakrát rozhodováno ve správní fázi řízení, v soudní fázi řízení
bylo ve věci meritorně rozhodováno hned třikrát, z toho dvakrát vrcholnými
soudními instancemi), přihlédl i ke kritériu jednání žalobkyně dle § 31a odst. 3 písm. c) OdpŠk, význam řízení posoudil jako standardní, a co se týče postupu
orgánů veřejné moci během řízení dle § 31a odst. 3 písm. d) OdpŠk, posoudil
postup správce daně jako postup bez průtahů, připustil pak dílčí prodlevy v
řízení před krajským soudem i před Nejvyšším správním soudem a hodnotil délku
posuzovaného řízení jako zásadně odpovídající váze kritérií tuto dobu
určujících, zdůrazňující přitom právě složitost věci a vícestupňovost
rozhodování (srov. část III. a IV. Stanoviska, usnesení Nejvyššího soudu ze dne
22. 4. 2015, sp. zn. 30 Cdo 10/2015, proti němuž podaná ústavní stížnost byla
odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2015, sp. zn. II. ÚS 2109/15,
a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. 30 Cdo 1551/2017). I
Evropský soud pro lidská práva opakovaně judikuje, že prodlení v určité fázi
řízení může být přijatelné, pokud celkovou délku řízení nelze považovat za
nepřiměřenou (viz například rozsudek ESLP ze dne 8. 12. 1983, Pretto a ostatní
proti Itálii, stížnost č. 7984/77, bod 37). Odvolací soud se tak neodchýlil od
rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 30 Cdo 35/2012, ve kterém
Nejvyšší soud zdůraznil, že není možné, aby při hodnocení přiměřenosti délky
řízení a poskytovaného zadostiučinění došlo pouze ke zhodnocení kritéria
složitosti věci, nikoli již ke zhodnocení kritéria postupu orgánů veřejné moci
za situace, přispěl-li k celkové délce řízení postup orgánů veřejné moci
výrazně vyšší měrou, než složitost věci.
V této věci však odvolací soud
kritérium postupu orgánů veřejné moci během řízení v rámci posouzení
přiměřenosti délky posuzovaného řízení zhodnotil, přičemž dospěl k závěru, že
primární příčinou délky posuzovaného řízení byla jeho složitost. Podobně se
odvolací soud neodchýlil od rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2025, sp. zn. 30 Cdo 2476/2015, ve kterém Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek obdobně
z důvodu nezohlednění kritéria dle § 31a odst. 3 písm. d) OdpŠk v této věci
obecnými soudy.
32. Konkrétní přiměřenou délku řízení přitom Nejvyšší soud nestanovil
ani v rozsudcích, které cituje žalobkyně v bodě 27 svého dovolání, a odvolací
soud se tak od této judikatury dovolacího soudu nemohl odchýlit. Konkrétně v
rozsudku ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2952/2014, dovolací soud v
souvislosti s krácením výše odškodnění za první dva roky posuzovaného řízení
zdůraznil, že jakékoliv řízení vždy určitou dobu trvá. V rozsudku ze dne 24. 7.
2019, sp. zn. 30 Cdo 3643/2017, stejně jako v rozsudku ze dne 12. 3. 2020, sp.
zn. 30 Cdo 1907/2018, se Nejvyšší soud zabýval formou zadostiučinění, kdy v
těchto konkrétních věcech považoval konstataci porušení práva jako
nepostačující zadostiučinění za shledanou nepřiměřenou délku posuzovaného
řízení. V rozsudku sp. zn. 30 Cdo 1907/2018 navíc Nejvyšší soud kritizoval
postup odvolacího soudu, pokud vycházel z abstraktní, předem dané doby řízení,
když dovodil, že posuzované řízení mělo trvat 3 roky a 6 měsíců, a naopak zde
dovolací soud zdůraznil, že je třeba při posuzování přiměřenosti délky řízení
vycházet z konkrétních okolností každého jednotlivého případu. V rozsudku ze
dne 30. 5. 2018, sp. zn. 30 Cdo 2531/2016, pak dovolací soud zdůraznil, že k
porušení práva na přiměřenou délku řízení může dojít i tehdy, nedošlo-li v
řízení k průtahům, a naopak, i když k průtahům v řízení došlo, nemusí se vždy
jednat o porušení práva na přiměřenou délku řízení, a že právní posouzení znaku
„přiměřenosti“ uvedeného v § 13 odst. 1 OdpŠk je výlučně věcí soudu, a proto
musí být z jeho rozhodnutí patrno, jakými úvahami dospěl k závěru, že se jedná
o délku řízení vzhledem ke konkrétním okolnostem případu nepřiměřenou.
33. Pokud pak žalobkyně namítá, že odvolací soud v rámci délky
posuzovaného řízení nezohlednil řízení zajišťovací, Nejvyšší soud uvádí, že
žalobkyně v žalobě odškodnění za zajišťovací řízení nepožadovala, náhrada újmy
způsobená délkou zajišťovacího řízení tak není předmětem tohoto kompenzačního
řízení.
34. Dovolání je však přípustné pro řešení otázky, zda daňové řízení
představuje řízení s typově zvýšeným významem předmětu řízení za situace, kdy
je v něm rozhodováno o uložení penále, neboť tato nebyla dosud v judikatuře
dovolacího soudu vyřešena.
IV. Důvodnost dovolání
36. Dovolání není důvodné.
37. Dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy má každý právo na to, aby jeho záležitost
byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a
nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech
nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.
Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny
buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo
národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy
nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu
považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním
okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti.
38. Dle § 31a odst. 3 písm. e) OdpŠk se v případech, kdy nemajetková
újma vznikla nesprávným úředním postupem podle § 13 odst. 1 věty druhé a třetí
nebo § 22 odst. 1 věty druhé a třetí, přihlédne při stanovení výše přiměřeného
zadostiučinění rovněž ke konkrétním okolnostem případu, zejména k významu
předmětu řízení pro poškozeného.
39. Nejvyšší soud vykládá kritérium významu předmětu řízení pro
poškozeného ustáleně tak, že v případě nižšího významu předmětu řízení pro
poškozeného tíží břemeno tvrzení a břemeno důkazní o této okolnosti žalovanou a
není povinností soudu zjišťovat nad rámec tvrzení účastníků okolnosti rozhodné
pro posouzení významu předmětu řízení pro poškozeného. Naopak zvýšený význam
předmětu řízení pro svou osobu tvrdí a prokazuje poškozený. Výjimku z uvedeného
pravidla představují taková řízení, která již povahou svého předmětu mají pro
jejich účastníky zvýšený význam, jako jsou například věci trestní,
opatrovnické, pracovněprávní spory, věci osobního stavu, sociálního zabezpečení
a věci týkající se zdraví nebo života nebo taková řízení, která s přihlédnutím
k vysokému věku účastníka nebo jeho zdravotnímu stavu, je třeba vyřídit
přednostně, u nichž se zvýšený význam předmětu řízení pro účastníka ve smyslu §
31a odst. 3 písm. e) OdpŠk presumuje. Nejde-li však o shora vyjmenované případy
domněnky vyššího významu předmětu řízení pro poškozeného, je význam předmětu
řízení pro něj standardní, což nevede k posílení ani potlačení úvahy o porušení
práva na projednání věci v přiměřené lhůtě, ani případnému zvýšení či snížení
základního odškodnění za ně (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
29. 6. 2011, sp. zn. 30 Cdo 765/2010, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.
12. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3172/2012).
40. V případě typových řízení rozhodovací praxe dovolacího soudu upouští
od prokazování významu řízení, neboť plyne ze samotné podstaty posuzovaného
řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. 30 Cdo
3405/2009). Platí přitom, že v typových řízeních se presumuje nejen zvýšený
význam předmětu řízení pro poškozeného z hlediska závažnosti utrpěné újmy, ale
i z hlediska posuzování celkové délky řízení lze na orgán veřejné moci klást
zvláštní požadavek na rychlé a případně i přednostní projednání (srov. rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2010, sp. zn. 30 Cdo 2800/2009). Jinak řečeno
to znamená, že takové typové řízení bude zpravidla dříve považováno za
nepřiměřeně dlouhé v porovnání s řízením se standardním významem jeho předmětu
pro poškozeného.
41. V rozsudku ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1445/2016, tak
například Nejvyšší soud judikoval, že v řízeních vedených podle zákona č.
218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech
mládeže), je třeba typově vycházet z toho, že se zvýšený význam předmětu řízení
pro účastníka presumuje.
42. Žalobkyně ve svém dovolání uvádí, že ta daňová řízení, v nichž se
rozhoduje o uložení daňového penále, mají trestní povahu a tím i zvýšený význam
svého předmětu. Odkazuje přitom na rozsudek ESLP ze dne 23. 7. 2002, ve věci
Janosevic proti Švédsku, stížnost č. 34619/97, dále ze dne 2. 7. 2002, ve věci
Göktan porti Francii, stížnost č. 33402/96, a ze dne 20. 7. 2004, ve věci
Manasson proti Švédsku, stížnost č. 41265/98. Žalobkyně dále v dovolání namítá,
že se odvolací soud v otázce typově zvýšeného významu odchýlil od rozsudku
Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1445/2016 a ze dne 17. 7.
2018, sp. zn. 30 Cdo 4561/2017, dle kterého spadá daňové řízení, v němž je
daňovému subjektu uložena povinnost zaplatit penále, do věcné působnosti čl. 6
odst. 1 Úmluvy, a to od okamžiku, kdy je platební výměr či dodatečný platební
výměr, v němž daňovému subjektu byla uložena povinnost uhradit penále, daňovému
subjektu doručen, popř. od okamžiku, kdy se daňový subjekt o existenci takového
daňového výměru dozví.
43. Nejvyšší soud se tudíž zabýval tím, zda daňové řízení lze považovat
za řízení s typově zvýšeným významem předmětu řízení za situace, kdy je v něm
rozhodováno o uložení penále a jde tudíž o řízení spadající pod trestněprávní
větev působnosti čl. 6 odst. 1 Úmluvy.
44. Předně je třeba uvést, že se odvolací soud nemohl odchýlit od
žalobkyní zmiňovaných rozsudků sp. zn. 30 Cdo 1445/2016 a sp. zn. 30 Cdo
4561/2017, neboť tyto řešily otázku, zda daňová řízení, ve kterých je ukládáno
penále, spadají do věcné působnosti Úmluvy. Otázku, zda taková daňová řízení
mají typově zvýšený význam pro poškozeného, tato rozhodnutí neřeší.
45. V rozsudku ze dne 23. 11. 2006, ve věci Jussila proti Finsku,
stížnost č. 73053/01, dospěl ESLP k závěru, že existují trestní věci, které
nejsou spojeny s významnou mírou stigmatizace, a „trestní obvinění“ různé
závažnosti. Navíc autonomní výklad pojmu „trestní obvinění“ přijatý institucemi
Úmluvy na základě použití engelovských kritérií podpořil dle ESLP postupné
rozšiřování trestní složky na případy, které přísně vzato nepatří do tradičních
kategorií trestního práva, například správní sankce (rozsudek ESLP ze dne 21.
2. 1984, ve věci Öztürk proti Německu, stížnost č. 8544/79), disciplinární
řízení ve věznicích (rozsudek ESLP ze dne 28. 6. 1984, ve věci Campbell a Fell
proti Spojenému království, stížnost č. 7819/77 a 7878/77), celní právo
(rozsudek ESLP ze dne 7. 10. 1988, ve věci Salabiaku proti Francii, stížnost č.
10519/83), právo hospodářské soutěže (rozsudek ESLP ze dne 27. 2. 1992, ve věci
Société Stenuit proti Francii, stížnost č. 11598/85) a sankce uložené soudem s
pravomocí ve finančních věcech (rozsudek ESLP ze dne 26. 9. 2000, ve věci
Guisset proti Francii, stížnost č. 33933/96). Daňové přirážky se pak dle ESLP
liší od tvrdého jádra trestního práva; v důsledku toho se záruky trestněprávní
složky nemusí nutně uplatňovat v jejich úplné přísnosti [viz rozsudky ze dne
24. 2. 1994, ve věci Bendenoun proti Francii, stížnost č. 12547/86, a ze dne
23. 7. 2002, ve věci Janosevic proti Švédsku, stížnost č. 34619/97, kde bylo
shledáno, že je v souladu s čl. 6 odst. 1, aby trestní sankce byly uloženy v
první instanci správním nebo mimosoudním orgánem, a a contrario, rozsudek ESLP
ze dne 25. 2. 1997, ve věci Findlay proti Spojenému království, stížnost č.
22107/93]. Čl. 6 odst. 1 Úmluvy se pak dle tohoto rozhodnutí nevztahuje na spor
o samotnou daň.
46. Podobně v rozsudku ze dne 7. 6. 2012, ve věci SEGAME SA proti
Francii, stížnost č. 4837/06, uznal ESLP zvláštní povahu daňových opatření,
která vyžadují, aby byla dostatečně účinná k ochraně zájmů státu, a dále
poznamenal, že tyto spory nepatří k jádru trestního práva ve smyslu Úmluvy (viz
mutatis mutandis rozsudek ESLP ze dne 23. 11. 2006, ve věci Jussila proti
Finsku, stížnost č. 73053/01, § 43).
47. V rozsudku ze dne 4. 5. 2017, ve věci CHAP LTD proti Arménii,
stížnost č. 15485/09, ESLP stanovil, že ačkoli řízení o daňových přirážkách
může spadat pod ochranu čl. 6 Úmluvy, daňové přirážky se liší od tvrdého jádra
trestního práva; v důsledku toho se záruky trestněprávní složky nemusí nutně
uplatňovat v plné přísnosti. Soud přitom přistoupí k posouzení, zda řízení o
daňové přirážce splňuje požadavky čl. 6 Úmluvy, s náležitým zohledněním
skutkového stavu v dané věci, včetně specifických rysů daňového kontextu.
Způsob, jakým se záruky čl. 6 Úmluvy uplatňují v kontextu řízení o daňových
přirážkách, se může lišit od způsobu uplatňovaného v rámci tvrdého jádra
trestního práva.
48. V rozsudku velkého senátu ze dne 3. 11. 2022, ve věci Vegotex
International S.A. proti Belgii, stížnost č. 49812/09, ESLP pak rovněž
zdůraznil, že daňové sankce se liší od tvrdého jádra trestního práva, záruky
čl. 6 Úmluvy se tak nemusí nutně uplatňovat v plné přísnosti (viz Jussila proti
Finsku, cit. výše, bod 43; viz také podobně rozsudek ESLP ze dne 7. 6. 2012, ve
věci SEGAME SA proti Francii, stížnost č. 4837/06, body 56–60; rozsudek ESLP ze
dne 4. 5. 2017, ve věci CHAP LTD proti Arménii, stížnost č. 15485/09, body 41 a
44; a z hlediska čl. 4 protokolu č. 7 rozsudek ESLP ze dne 15. 11. 2016, ve
věci A. a B. proti Norsku, stížnost č. 24130/11 a 29758/11, bod 133).
49. Jak vyplývá z citované judikatury Evropského soudu pro lidská práva,
daňové sankce se liší od tvrdého jádra trestního práva, záruky čl. 6 Úmluvy se
tak nemusí nutně uplatňovat v plné přísnosti.
50. Při posouzení kritéria významu řízení dle § 31a odst. 3 písm. e)
OdpŠk je třeba ve vztahu k předmětu řízení přihlédnout ke všemu, co je pro
účastníka „v sázce“ (srov. také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 10. 2010,
sp. zn. 30 Cdo 4761/2009, a rozsudek ESLP ze dne 18. 4. 2006, ve věci Patta
proti České republice, stížnost č. 12605/02, § 66, a v něm obsažený odkaz na
rozsudek ESLP ze dne 27. 6. 2000, ve věci Frydlender proti Francii [velký
senát], stížnost č. 30979/96, § 43). ESLP také zdůrazňuje význam posouzení
konkrétních skutkových okolností v daňových řízení s uložením daňové sankce.
51. Nejvyšší soud tedy uzavírá, že daňové řízení, ve kterém se rozhoduje
o uložení penále, nepředstavuje, byť se jedná o řízení v trestněprávní větvi
působnosti čl. 6 odst. 1 Úmluvy, řízení s typově zvýšeným významem předmětu
řízení, zvýšený význam řízení pro poškozeného se nepresumuje. Je tomu tak
proto, že daňové řízení je obecně méně závažné pro daňový subjekt, než je
řízení trestní, ve kterém hrozí uložení závažnějších sankcí, než je tomu v
řízení daňovém. K tomu lze odkázat na odpovídající zákonnou úpravu. Podle § 247
a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, jsou následky porušení povinností
při správě daní finanční penále, pokuty, úroky, zatímco zákon č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, umožňuje v § 15
odst. 1 uložit právnické osobě i trest zrušení právnické osoby, propadnutí
majetku či zákaz činnosti. To přirozeně neznamená, že by soudy nemohly dovodit
zvýšený význam takového řízení na základě konkrétních prokázaných skutkových
okolností. To však není případ žalobkyně.
52. Pokud tedy v této věci odvolací soud v napadeném rozsudku uzavřel,
že význam řízení je pro žalobkyni standardní, neboť nejde v posuzovaném řízení
o řízení s typově zvýšeným významem, je jeho posouzení dané otázky správné.
53. Nejvyšší soud navíc poznamenává, že i v případech řízení s typově
zvýšeným významem dovodil, že s ohledem na konkrétní okolnosti případu může být
význam řízení pro poškozeného nepatrný (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
31. 8. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2595/2010, nebo ze dne 14. 11. 2018, sp. zn. 30 Cdo
3514/2017, body 28 až 30), a to zejména v situaci, kdy se újma žalobkyně, jak
uvedl soud prvního stupně, omezovala na naději v selhání správních orgánů při
odhalování jejího podvodného jednání (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
24. 1. 2024, sp. zn. 30 Cdo 2538/2023).
54. Vzhledem k přípustnosti dovolání Nejvyšší soud podle § 242 odst. 3
věty druhé o. s. ř. zkoumal, zda nebylo řízení postiženo vadami uvedenými v §
229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř., resp. jinými
vadami řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.
Nejvyšší soud však takové vady v řízení neshledal.
55. S ohledem na shora uvedené Nejvyšší soud podle § 243d odst. 1 písm.
a) o. s. ř. dovolání žalobkyně zamítl, neboť napadený rozsudek odvolacího soudu
je věcně správný.
56. O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud rozhodl podle §
243c odst. 3 věty první o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.
s. ř. tak, že zavázal žalobkyni, jejíž dovolání bylo zamítnuto, k náhradě
nákladů dovolacího řízení vzniklých žalované v souvislosti s podáním vyjádření
k dovolání, které nebylo sepsáno advokátem (žalovaná nebyla v dovolacím řízení
zastoupena advokátem), přičemž žalovaná nedoložila výši svých hotových výdajů.
Jde o paušální náhradu hotových výdajů podle § 151 odst. 3 o. s. ř., ve znění
účinném od 1. 7. 2015 (viz čl. II bod 1 ve spojení s čl. VI zákona č. 139/2015
Sb.), ve výši 300 Kč (§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb.).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. 1. 2026
JUDr. Pavel Simon
předseda senátu