Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 3879/2015

ze dne 2017-05-16
ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3879.2015.1

30 Cdo 3879/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Ištvánka a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Pavla Simona v právní věci

žalobkyně R. H., zastoupené JUDr. Pavlem Pileckým, advokátem se sídlem v Praze

1, Těšnov 1163/5, proti žalované České republice – Ministerstvu pro místní

rozvoj, se sídlem v Praze 1, Staroměstské náměstí 6, o náhradu nemajetkové újmy

ve výši 1 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 25 C

32/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28.

4. 2015, č. j. 21 Co 97/2015-115, takto:

Rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 17. 12. 2014, č. j. 25 C

32/2013-81, a Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2015, č. j. 21 Co 97/2015

– 115, se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobkyně žalobou na žalované požaduje zaplacení náhrady nemajetkové újmy ve

výši 1 000 000 Kč, když v žalobě tvrdí, že nezákonným rozhodováním ve stavebním

řízení nebylo od února 2009 reagováno na její připomínky proti stavbě na

sousedním pozemku. Byla tím vystavena potupě, bezmoci, úzkosti, ponížení a

výhružkám. Správní orgány odmítaly chránit její práva, až teprve rozhodnutím

soudu v září 2012 byla její obrana proti zvůli cestou správní žaloby jako

důvodná potvrzena. Vůle stavebníka však byla naplněna, stavba byla postavena a

užívána a řízení o umístění stavby bylo zastaveno. Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 17. 12. 2014, č. j. 25 C 32/2013-81,

uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni 1 000 000 Kč s příslušenstvím jako

přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Újma měla žalobkyni vzniknout

nezákonným rozhodnutím Úřadu městské části Praha 5, odboru územního

rozhodování, ze dne 10. 2. 2009, č. j. OÚR.Sm.p. 2635-8574/08-Za-UR (dále jen

„nezákonné rozhodnutí“), ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním

postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a

jejich činnosti (notářský řád), dále jen „OdpŠk“. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že Úřad městské části Praha 5 nezákonným

rozhodnutím povolil umístění stavby a žalobkyně toto rozhodnutí napadla

odvoláním, které Magistrát hlavního města Prahy zamítl a napadené rozhodnutí

potvrdil. Žalobkyně se proti rozhodnutí bránila správní žalobou, které nebyl

přiznán odkladný účinek. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 17. 9. 2012, č. j. 9 Ca 369/2009-95-104, zamítavé rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy

zrušil a věc vrátil Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát hlavního města

Prahy v únoru 2014 zrušil nezákonné rozhodnutí a věc vrátil Úřadu městské části

Praha 5 k dalšímu řízení. Úřad městské části Praha 5 předmětné řízení usnesením

ze dne 16. 4. 2014, č. j. OUR.Sm.p.2635-8574/08-Pak.Z, zastavil, neboť v

mezidobí již byla stavba realizována. Před tím vydal stavebníku v prosinci 2012

kolaudační souhlas. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalobkyni vznikla

nemajetková újma narušením jejího soukromí a kvality bydlení, která byla

umocněna pocitem beznaděje a marnosti obrany proti svévoli stavebnímu úřadu. Soud prvního stupně dále dovodil, že nezákonné rozhodnutí bylo příčinou újmy

žalobkyně a bylo rovněž nezákonné, protože bylo odvolacím správním orgánem

zrušeno poté, co bylo správním soudem zrušeno rozhodnutí odvolacího správního

orgánu a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Podle soudu došlo ke zrušení

pravomocného rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 OdpŠk, protože

rozhodnutí Úřadu městské části Praha 5 bylo zrušeno v odvolacím řízení, které

bylo obnoveno po odklizení předešlého pravomocného rozhodnutí odvolacího orgánu

v soudním řízení správním, přičemž jiné rozhodnutí vydáno nebylo. Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze dne

28. 4. 2015, č. j. 21 Co 97/2015-115, potvrdil odvoláním napadený rozsudek.

Odvolací soud dospěl k závěru, že v souvislosti s nezákonným rozhodnutím

vznikla žalobkyni újma v důsledku trvalé změně kvality bydlení, úplné ztráty

dosavadního soukromí ve venkovních a částečně i vnitřních prostorách její

nemovitosti a logického narušení dosavadního klidu bydlením a pohybem velkého

množství osob v těsném sousedství. Nemajetková újma spočívající v dotčení

soukromí a bydlení je umocněna u žalobkyně pocitem beznaděje a marnosti v

důsledku postupu správních orgánů, když se bránila všemi dostupnými procesními

prostředky, ve své obraně byla úspěšná, avšak v důsledku ignorace ze strany

správního orgánu a nezákonnosti předmětného rozhodnutí úspěch její obrany pro

žalobkyni neměl žádný faktický dopad. Nesprávnost postupu, na kterém bylo

založeno jak rozhodnutí o umístění stavby z 10. 2. 2009, tak odvolací

rozhodnutí z 8. 9. 2009, byla podrobně rozebrána v rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 17. 9. 2012, č.j. 9 Ca 369/2009-95, vydaném v soudním řízení

správním a právě taková nesprávnost vedla k závěru o nezákonnosti rozhodnutí o

umístění stavby. To sice bylo posléze zrušeno v odvolacím řízení a jiným věcným

rozhodnutím nebylo nahrazeno, ale to v důsledku toho, že stavba již byla

postavena a zkolaudována a rekouladována (z penzionu na obytný dům). Námitky

žalobkyně proti stavbě tak nebyly vypořádány a její práva daná jí stavebním

zákonem nikdy nebudou naplněna. Vzhledem k závažnosti újmy a po zvážení všech

okolností případu dospěl odvolací soud k závěru, že jiné odškodnění než v

penězích by v daném případě nebylo dostačující a žalobkyní požadované

odškodnění ve výši 1 000 000 Kč je přiměřené. V té souvislosti odvolací soud

poukazuje na trvalost a dlouhodobost vzniklých následků. Mezi nezákonným

rozhodnutím a vzniklou újmou shledal odvolací soud příčinnou souvislost. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná řádným a včasným dovoláním, jehož

přípustnost spatřuje v ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), neboť dle jejího názoru napadené

rozhodnutí závisí na vyřešení otázky, při jejímž řešení se odvolací soud

odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího (i Ústavního) soudu uvedené v

textu dovolání, neboť nesprávně posoudil otázku existence nezákonného

rozhodnutí, když zvláště zdůrazňuje, že územní rozhodnutí bylo zrušeno jako

nepravomocné a že nebylo vykonatelné bez ohledu na právní moc. Dovolatelka své

námitky staví na předpokladu, že nezákonné rozhodnutí nikdy nenabylo právní

moci, neboť bylo odklizeno v rámci odvolacího řízení nadřízeným správním

orgánem. Dovolatelka vymezuje přípustnost dovolání i tím, že nebyla v

rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud vyřešena otázka, zda lze z podmínek

ustanovení § 8 odst. 1 a 2 OdpŠk učinit výjimku. Nesprávné právní posouzení

dovolatelka odvolacímu soudu vyčítá v otázce vzniku nemajetkové újmy, odvolací

soud převzal odůvodnění soudu prvostupňového a dovodil nemajetkovou újmu v

zásadním ovlivnění její kvality bydlení, což by představovalo skutečnou škodu,

kterou žalobkyně netvrdila ani neprokazovala. Taková otázka nebyla v

rozhodování dovolacího soudu řešena. Dále dovolatelka namítá, že se odvolací

soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu při posouzení

příčinné souvislosti a při posouzení počátku běhu promlčecí lhůty. Žalobkyně ve svém vyjádření k dovolání uvádí, že nezákonné rozhodnutí

nabylo právní moci již v roce 2009 a bylo tedy rozhodnutím pravomocným a

vykonatelným. K namítanému promlčení žalobkyně uvádí, že svůj nárok uplatnila v

zákonné lhůtě poté, co správní soud zrušil rozhodnutí odvolacího správního

orgánu. Jelikož napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 28. 4. 2015 a řízení bylo zahájeno

dne 10. 5. 2013, Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle o. s. ř., ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.). Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, zastoupenou podle § 241

odst. 4 o. s. ř. Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští. Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné

proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí,

jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Z hlediska těchto požadavků nelze mít dovolání za nepřípustné pro řešení těch

otázek, které se vztahují k předpokladům náhrady nemajetkové újmy a příčinné

souvislosti mezi nezákonným rozhodnutím a takovou újmou, neboť se při jejich

posuzování odvolací soud odchýlil od rozhodování dovolacího soudu. Naopak, dovolací důvod, že zrušené rozhodnutí správního orgánu nebylo

pravomocné, a že proto nebyla splněna podmínka § 8 odst. 1 OdpŠk, čímž se měl

odvolací soud odchýlit od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, když

dospěl k závěru o odpovědnosti státu za takovéto rozhodnutí správního orgánu,

stejně jako argument, že dovolací soud dosud vždy aplikoval podmínku

pravomocného rozhodnutí a neučinil z ní výjimku, případně se ještě nezabýval

otázkou, jestli je možné výjimku učinit, nemohou založit přípustnost dovolání,

neboť je dovolatelka konstruuje na evidentně v řízení odvolacím soudem

nevyjádřeném závěru, že napadené rozhodnutí nenabylo právní moci. Odvolací soud

se při řešení otázky existence nezákonného rozhodnutí nijak neodchýlil od

ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. Podle ustanovení § 73 odst. 1 zákona č.

150/2002 Sb., soudní řád správní, nemá

podání žaloby ve správním soudnictví odkladný účinek, pokud tento nebo zvláštní

zákon nestanoví jinak. V předmětné věci se nejednalo o případ, ve kterém by

žaloba proti rozhodnutí správního orgánu měla odkladný účinek, a Městský soud v

Praze žalobě odkladný účinek nepřiznal. Rozhodnutí o umístění stavby označené

jako „Penzion Na Popelce“ z 10. 2. 2009 bylo pravomocné a bylo zrušeno 21. 2. 2014 nadřízeným správním orgánem až v důsledku rozsudku Městského soudu v Praze

ze dne 17. 9. 2012, č. j. 9 Ca 369/2009-95-104. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 25 Cdo

4379/2007, nezbytnou podmínkou odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným

rozhodnutím podle § 8 odst. 1 zákona je, aby pravomocné nebo bez ohledu na

právní moc vykonatelné rozhodnutí bylo příslušným orgánem jako nezákonné

zrušeno či změněno (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 1999,

sp. zn. 2 Cdon 129/97, publikovaný v časopise Soudní judikatura, ročník 2000,

pod poř. č. 5, rozsudek ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 25 Cdo 430/2000, uveřejněný

pod C 1000 v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu – dále též jen

„Soubor“, nebo rozsudek ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 25 Cdo 2598/2006). Rozhodnutím tohoto orgánu je soud ve sporu o náhradu škody proti státu vázán a

není oprávněn sám hodnotit, zda předmětné rozhodnutí je skutečně nezákonné

(srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2006, sp. zn. 25 Cdo

2162/2005, nebo usnesení ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. 25 Cdo 1230/2003,

uveřejněná v Souboru pod C 4030 a C 2813). Dále platí, že pro založení

odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím není předpokladem

porušení právní povinnosti orgánem státu, nýbrž okolnost, že rozhodnutí bylo

zrušeno pro nezákonnost. Nejvyšší soud také v rozsudku ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 28 Cdo 2397/2006,

uvedl, že protože odpovědnost státu za nezákonné rozhodnutí je odpovědností

objektivní, není rozhodné, zda nezákonné rozhodnutí bylo zrušeno z důvodů

procesních vad, pro vady skutkových zjištění nebo pro nesprávné právní

posouzení (obdobně srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 28 Cdo 3940/2009). Z judikatury Nejvyššího soudu tudíž vyplývá, že

„nezákonností je jak nesprávné právní posouzení otázek hmotněprávních, tak

pochybení procesní, mělo-li vliv na správnost rozhodnutí“ (srov. Vojtek, P. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 94). Odvolací soud zde přesvědčivě dovodil, že důvody nezákonnosti byly v daném

případě podrobně rozebrány v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2012, č. j. 9 Ca 369/2009-95, vydaném v soudním řízení správním a že právě

taková nesprávnost vedla k závěru o nezákonnosti rozhodnutí o umístění stavby,

aniž by bylo z důvodu zastavení řízení vydáno rozhodnutí nové. Z důvodu

dokončení stavby je zřejmé (viz § 94 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., stavební

zákon), že stavebně právní námitky žalobkyně již nemohly být v řízení o

umístění stavby významné a že již nemohly být projednány.

Námitka dovolatelky ohledně posouzení existence nezákonného rozhodnutí, nemůže

založit přípustnost dovolání, neboť předmětné rozhodnutí bylo pravomocné a bylo

pro nezákonnost zrušeno. Přípustnost dovolání však v dané věci zakládají námitky směřující k posouzení

vzniku nemajetkové újmy a otázky příčinné souvislosti. K té se dovolací soud

vyjádřil např. v rozsudku ze dne 17. 2. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1930/2014: „Je

běžné, že se kauzálního děje účastní více skutečností, které vedou ke vzniku

škody. Mezi takovými skutečnostmi je však třeba identifikovat právně relevantní

příčinu vzniku škody. Z celého řetězce všeobecné příčinné souvislosti (v němž

každý jev má svou příčinu, zároveň však je příčinou jiného jevu) je třeba

sledovat jen ty příčiny, které jsou důležité pro odpovědnost za škodu. Musí jít

o skutečnosti podstatné, bez nichž by ke vzniku škody nedošlo. Pro existenci

kausálního nexu je nezbytné, aby řetězec postupně nastupujících příčin a

následků byl ve vztahu ke vzniku škody natolik propojen, že již z působení

prvotní příčiny lze důvodně dovozovat věcnou souvislost se vznikem škodlivého

následku. To znamená, aby prvotní příčina bezprostředně vyvolala jako následek

příčinu jinou a ta případně příčinu další. K přerušení příčinné souvislosti

dochází, jestliže nová okolnost působila jako výlučná a samostatná příčina,

která vyvolala vznik škody bez ohledu na původní škodnou událost. Zůstala-li

původní škodná událost tou skutečností, bez níž by k následku nedošlo, příčinná

souvislost se nepřerušuje. Podle teorie adekvátní příčinné souvislosti je

příčinná souvislost dána tehdy, jestliže je škoda podle obecné povahy,

obvyklého chodu věcí a zkušeností adekvátním důsledkem protiprávního úkonu nebo

škodní události. Současně se musí prokázat, že škoda by nebyla nastala bez této

příčiny (conditio sine qua non).“ Ústavní soud se např. v nálezu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05, uveřejněném pod č. 177/2007 Sbírky nálezů a

usnesení Ústavního soudu, vyjádřil, že: „Každý následek má obvykle několik

vzájemně souvisejících příčin a každá příčina může mít několik vzájemně

souvisejících následků. Příčina jedné skutečnosti může být sama následkem jiné

příčiny. Prostřednictvím těchto kausálních vazeb jsou vytvářeny kausální

řetězce, které jsou v čase nazpět nekonečné. Východiskem zjištění právně

relevantní příčinné souvislosti je tedy zásadně prokázání příčinné souvislosti

v přísně přírodovědném smyslu. Abychom mohli hovořit o takovém kausálním vztahu

mezi dvěma skutečnostmi, je nutné, aby skutečnost, která má být příčinou, byla

nutnou podmínkou ("condicio sine qua non") toho, že se následek uskutečnil

právě tak, jak se uskutečnil, tj. daným způsobem, v daném čase a v daném místě.“

Pro posouzení naplnění otázky příčinné souvislosti pak obecně platí, že otázka

vztahu mezi škodnou událostí a vznikem škody, je otázkou skutkovou, nikoli

otázkou právní (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001).

Právní posouzení příčinné souvislosti může spočívat

toliko ve stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence

zjišťována, případně zda a jaké okolnosti jsou či naopak nejsou způsobilé tento

vztah vyloučit (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 28 Cdo 3471/2009). Z uvedeného pro tento zde projednávaný případ plyne, že úkolem soudů bylo

zjistit skutkový stav založený vydáním nezákonného rozhodnutí a jeho důsledky

pro žalobkyni. V rovině nezákonnosti rozhodnutí tu šlo o identifikaci příčin

nezákonnosti, v daném případě o nerespektování a neprojednatelnost žalobkyní

uplatněné obrany v územním rozhodování (viz výše k nezákonnosti rozhodnutí). Z hlediska následků bylo na soudech - při vázanosti soudu žalobou, včetně její

skutkové konstrukce projevené v žalobních tvrzeních (viz § 153 o. s. ř.) - aby

vycházely z pojmenování újmy, o které žalobkyně tvrdí, že jí vznikla v příčinné

souvislosti s nezákonností rozhodnutí. Tohoto úkolu soudy v důsledku neúplného

právního posouzení nedostály. Soudu prvního stupně zjevně nestačila projednatelnost samotných shora na úvod

odůvodnění uvedených žalobních tvrzení. Rozsáhlým dotazováním (viz přepis

záznamu o jednání ze dne 20. 8. 2014 na čl. 32 a násl. spisu) vedl zástupce

žalobkyně k vysvětlování důvodů podání žaloby a uplatňování obrany a jejích

zájmů nejen ve správním (územním) řízení, ale i zájmů a jejich porušení stavbou

povahy soukromoprávní, zejména při dotčení jejího vlastnického práva ve vztahu

k nemovitosti sousedící se stavbou. Na str. 39 spisu soud pak vyjadřuje, že „…

že žalobkyně tak činí…“, t. j. tvrdí a prokazuje vznik nemajetkové újmy, jak

uvedeno výše, a že“…Ono je velmi těžké popsat nemajetkovou újmu, navíc jsme

judikatorně v počátcích při rozhodování o těchto typech sporů… zatím nějaká

judikatura Nejvyššího soudu moc není…a je možné uvažovat o nároku žalobkyně za

nemajetkovou újmu způsobenou jí tím, že ten dům stojí a to dům, ten penzion na

popelce, který zasahuje do její do její morální integrity nebo do jejích

oprávněných zájmů a to tím, že žalobkyně jako vlastnice sousedního rodinného

domu je obtěžována tím, že ten dům tam stojí, jakou má podobu, že je veliký a

že ta újma je umocněna tím vším, co zástupce žalobkyně popisuje jako arogantní

postup správních orgánů, tedy to, že nikdy nikdo se těmi námitkami, které

žalobkyně uplatnila v tom územním řízení, nevypořádal.“

Toto hodnotící vymezení základu sporu tvoří i kostru odůvodnění prvostupňového

rozsudku a v podstatě jej za základ odůvodnění převzal i odvolací soud. To, co

soudy pokládaly za „umocnění“ poškození žalobkyně, totiž její vylíčení zmaru ve

správním řízení, posloužilo zjevně jen pomocně při posuzování těch následků,

které žalobkyně v žalobě netvrdila a které se, ve smyslu dovolacího argumentu

vskutku, vztahují ke škodním následkům vůči žalobkyni jako vlastnici sousední

nemovitosti.

Takto soudy posuzovaly nejen obsah újmy, ale nesprávně i příčinné

souvislosti nezákonnosti rozhodnutí projevující se výslednou ignorací obrany

žalobkyně proti původním výsledkům pětiletého územního rozhodování ústícího v

dokončení stavby. Tím se odvolací soud odchýlil ve shodě se soudem prvního stupně od přiléhavé

aplikace shora uvedeného výkladu pojmu příčinné souvislosti v dané věci. Neodpovídá pak zcela judikatornímu stavu, že v rozhodování dovolacího soudu

absentuje výklad otázky vzniku nemajetkové újmy. Již v rozsudku ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3731/2011, Nejvyšší soud uvedl, že vznik nemajetkové újmy

zpravidla nelze dokazovat, neboť jde o stav mysli osoby poškozené. Jde tedy

„pouze“ o zjištění, zda tu jsou dány objektivní důvody pro to, aby se konkrétní

osoba mohla cítit poškozenou. Jinými slovy řečeno, je třeba zvážit, zda

vzhledem ke konkrétním okolnostem případu by se i jiná osoba v obdobném

postavení mohla cítit být dotčena ve složkách tvořících ve svém souhrnu

nemajetkovou sféru jednotlivce. Zřetelněji vyplývá tato potřeba při využití

jiné terminologie, kterou zmiňuje i důvodová zpráva k zákonu č. 160/2006 Sb. –

totiž, že nemajetková újma se jinak nazývá újmou morální. Jedná se tedy o

utrpění na těch nehmotných hodnotách, které se dotýkají morální integrity

poškozené osoby (patří sem zejména její důstojnost, čest, dobrá pověst, ale i

jiné hodnoty, které se zpravidla promítají i v niterném životě člověka –

svoboda pohybu, rodinný život, nejistota apod.). Dospěl-li odvolací soud ke stejnému závěru jako soud prvního stupně, že v

konkrétním případě byla žalobkyně v důsledku nezákonného rozhodnutí dotčena v

osobní sféře trvalou změnou kvality bydlení, úplnou ztrátou dosavadního

soukromí a narušením klidu, vymezil tím v rozporu s vázaností předmětem sporu

žalobou uvedené rozhodné skutečnosti co do obsahu nemajetkové újmy a příčinné

vazby mimo předmět sporu. Pokud pak hodnotil pocity beznaděje a marnosti v

důsledku postupu správních orgánů, jako nemajetkovou újmu co by „umocňující“

faktory, přehlédl, že právě ty měly být základem jeho posouzení. Ke stanovení formy a výše přiměřeného zadostiučinění dovolací soud připomíná,

že je především úkolem soudu prvního stupně a přezkum úvah tohoto soudu úkolem

soudu odvolacího, a proto obecný nesouhlas s přiznanou formou či výší

zadostiučinění přípustnost dovolání nezakládá. Dovolací soud při přezkumu

zvolené formy a výše zadostiučinění v zásadě posuzuje právní otázky spojené s

výkladem podmínek obsažených v § 31a OdpŠk, přičemž zvolenou formou a případně

výší zadostiučinění se zabývá až tehdy, byla-li by vzhledem k aplikaci tohoto

ustanovení na konkrétní případ zcela zjevně nepřiměřená (srov. rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. 30 Cdo 401/2010, ze dne 29. 6. 2011, sp. zn. 30 Cdo 1684/2010, ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2828/2011,

ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 30 Cdo 4462/2009).

V daném případě však závěry o

formě a výši poskytnutého zadostiučinění nižšími soudy považuje dovolací soud

za zcela předčasné, neboť do nich soudy promítly v rozporu se žalobou své

nepřiléhavé úvahy a posouzení, zda žalobkyní požadovaná výše finanční

kompenzace je vylíčené újmě přiměřená, zatím důsledně neprovedly. Nejvyšší soud zde pro další rozhodování připomíná své závěry plynoucí z jeho

rozsudku ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1747/2014, uveřejněném pod číslem

67/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jímž bylo vyjádřeno, byť pro

poměry jiného základu nemajetkové újmy: „Výše zadostiučinění přiznaného podle §

31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) na náhradě

nemajetkové újmy způsobené trestním stíháním, které skončilo zproštěním

obžaloby nebo zastavením, musí odpovídat výši zadostiučinění přiznaného v

případech, které se s projednávanou věcí v podstatných znacích shodují;

významnější odchylka je možná jen tehdy, bude-li soudem řádně a přesvědčivě

zdůvodněna. Nelze-li nalézt takový případ, který by se v podstatných znacích

shodoval s projednávanou věcí, je třeba provést srovnání s jinými případy

náhrad nemajetkové újmy (např. z titulu odpovědnosti státu za nezákonné omezení

osobní svobody, nepřiměřenou délku řízení, náhrady nemajetkové újmy na zdraví

ve formě bolestného nebo ztížení společenského uplatnění, újmy na osobnostních

právech v rámci ochrany osobnosti, újmy z titulu porušení zákazu diskriminace

podle obecné úpravy i v pracovněprávních vztazích, apod.). Soud přitom

neopomene uvést podstatné společné a rozdílné znaky a v odůvodnění svého

rozhodnutí vysvětlit, jakým způsobem se tyto společné a rozdílné znaky promítly

do výše stanoveného zadostiučinění, tj. z jakého důvodu je přiznané

zadostiučinění přiměřené ve srovnání s jiným zadostiučiněním přiznaným z jiného

právního důvodu. Nebude-li možné postupovat ani podle jiného případu náhrady

nemajetkové újmy, je třeba stanovit přiměřené zadostiučinění v takové výši,

která bude odpovídat ekonomické realitě České republiky a tomu, co by obecně

bylo vnímáno jako spravedlivé (např. s ohledem na cenovou úroveň nebo výši

průměrné mzdy). V každém případě je primárně na žalobci, aby zvolil přesvědčivé

srovnání, podle kterého jeho újma z hlediska spravedlnosti není menší než újma

jiná, za kterou se přiznává minimálně žalovaná částka.“ Nosné zásady těchto

názorů jsou doporučitelné i pro rozhodování tohoto případu. Konečně, námitka dovolatelky vztahující se k promlčení není způsobilá založit

přípustnost dovolání. U nároků na náhradu škody způsobené nezákonným

rozhodnutím je podle ustanovení § 32 odst. 1 věty druhé OdpŠk počátek běhu

subjektivní promlčecí lhůty stanoven v návaznosti na okamžik, kdy je splněna

podmínka nezákonnosti rozhodnutí, neboť před tímto okamžikem by nebyly splněny

všechny podmínky pro uplatnění práva na náhradu škody u soudu.

Poškozenému by

tak teoreticky mohla začít běžet subjektivní promlčecí lhůta ještě před tím,

než by byla naplněna podmínka nezákonného rozhodnutí, v takové době by však

žalobkyně vzhledem k nenaplnění podmínky nezákonného rozhodnutí ještě nemohla

uplatnit svůj nárok u soudu. Z toho důvodu věta druhá ustanovení § 32 odst. 1

OdpŠk modifikuje větu první tak, že promlčecí doba běží ode dne doručení

(oznámení) zrušovacího rozhodnutí, bez ohledu na to, dozvěděl-li se poškozený

subjektivně o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, dříve, než bylo rozhodnutí pro

nezákonnost zrušeno. Uvedená modifikace se naopak neuplatní, dozvěděl-li se

poškozený o vzniku škody teprve poté, co mu bylo doručeno zrušovací rozhodnutí

(k tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 25 Cdo

1029/2008). Soud prvního stupně i odvolací soud tak otázku promlčení posoudili

v souladu s judikaturou dovolacího soudu. S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle ustanovení § 243e odst. 1 a 2 o. s. ř. zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž bude

vázán zde vyslovenými právními názory. Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.