Nejvyšší soud Usnesení občanské

32 Cdo 129/2012

ze dne 2012-02-28
ECLI:CZ:NS:2012:32.CDO.129.2012.1

32 Cdo 129/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla

Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci

žalobkyně PSJ, a. s., se sídlem v Jihlavě, Jiráskova 3960/32, PSČ 586 04,

identifikační číslo osoby 25337220, zastoupené JUDr. Janem Šťovíčkem, Ph.D.,

advokátem, se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, proti žalovaným 1) MUSICAL

spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Ohnivcova 54, PSČ 147 00, identifikační

číslo osoby 45790141, zastoupené JUDr. Martou Gazdíkovou, advokátkou, se sídlem

v Praze – Dejvicích, Wuchterlova 22/336, a 2) Státnímu fondu kultury České

republiky, se sídlem v Praze 1 – Malé Straně, Maltézské náměstí 471/1,

identifikační číslo osoby 45806985, zastoupenému Mgr. Evou Zemanovou,

advokátkou, se sídlem v Praze 1, Karlovo nám. 24, o zaplacení částky

3.532.617,- Kč s příslušenstvím proti první žalované a o zaplacení částky

19.601.340,- Kč s příslušenstvím proti druhému žalovanému, vedené u Městského

soudu v Praze pod sp. zn. 51 Cm 22/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku

Vrchního soudu v Praze ze dne 28. června 2011, č. j. 1 Cmo 320/2010-365, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit druhému žalovanému na náhradu nákladů

dovolacího řízení částku 12.360,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto

usnesení k rukám jeho advokátky Mgr. Evy Zemanové se sídlem v Praze 1, Karlovo

nám. 24.

Dovolání žalobkyně proti výroku pod bodem I v záhlaví označeného rozsudku, jímž

Vrchní soud v Praze potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. června

2010, č. j. 51 Cm 22/2001-328, ve výroku pod bodem I o zamítnutí žaloby na

zaplacení částky 19.601.340,- Kč s úrokem z prodlení vůči druhému žalovanému,

není oproti názoru dovolatelky přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm.

b) občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s.

ř.“), jelikož podmínky tohoto ustanovení nebyly v souzené věci naplněny. Soud

prvního stupně sice rozhodl tímto výrokem jinak (opačně) než ve svém předchozím

(v pořadí prvním) rozsudku ze dne 25. ledna 2007, č. j. 51 Cm 22/2001- 200,

nikoliv však proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který

dřívější rozhodnutí zrušil. Kasační usnesení odvolacího soudu ze dne 31. ledna

2008, č. j. 1 Cmo 229/2007-213, neobsahovalo závazný právní názor, jímž by byl

soud prvního stupně omezen při vydání nového rozhodnutí v tom smyslu, že nemohl

– třebas i jen zčásti - uplatnit svůj vlastní právní názor při rozhodování věci

samé a při potvrzení jeho rozhodnutí odvolacím soudem (jenž vlastně

přezkoumával svůj právní názor „vnucený“ soudu prvního stupně) se tak jednalo o

tzv. skrytou diformitu (srov. shodně Krčmář, Z. in Drápal, L., Bureš, J. a kol.

Občanský soudní řád II. § 201-376. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,

2009. s. 1879, a v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu např. usnesení ze dne 31.

května 2007, sp. zn. 29 Cdo 826/2007, a ze dne 13. září 2011, sp. zn. 28 Cdo

1580/2011, obě in www.nsoud.cz). Za závazný právní názor v intencích § 237

odst. 1 písm. b) o. s. ř. nelze považovat ani v obecné poloze podaný výklad o

tom, čím je třeba se v dalším řízení zabývat, aby právní posouzení bylo úplné,

a které zásady je přitom třeba brát na zřetel, zejména když odvolací soud ve

svém kasačním rozhodnutí výslovně zdůraznil, že jeho rozhodnutí závazné právní

názory ve smyslu § 226 o. s. ř. neobsahuje. Dovolání nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)

o. s. ř., neboť rozsudek odvolacího soudu nemá v napadeném potvrzujícím výroku

ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Podle ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po

právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy

rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2

písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží. Podle ustanovení § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolací soud při

přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán uplatněnými dovolacími

důvody včetně toho, jak je dovolatel obsahově vymezil, proto při zkoumání, zda

napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. ve věci samé po právní stránce zásadní význam, může posuzovat jen takové

právní otázky, které dovolatel v dovolání označil, případně jejichž řešení

zpochybnil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 7, ročník 2004,

pod č. 132). Zásadní význam rozhodnutí po právní stránce může přitom založit jen taková

právní otázka, která je pro toto rozhodnutí určující (srov. např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2004, sp. zn. 29 Odo 1020/2003, in

www.nsoud.cz). Z vylíčení uplatněných dovolacích důvodů je zřejmé, že dovolatelka nevymezila

žádnou právní otázku, pro jejíž řešení by bylo možno považovat rozhodnutí

odvolacího soudu ve věci samé za zásadně právně významné. Dovolatelkou předložené otázky, zda „vzniká bezdůvodné obohacení na straně

třetího z titulu neoprávněného nezmenšení jeho majetku na úkor strany, která

poskytla plnění jiné smluvní straně, přičemž smluvní či jiný vztah těchto stran

neumožňuje straně, která plnění poskytla, aby se vypořádání takové majetkové

hodnoty vůči třetí straně domohla“, a zda „pokud by byla smlouva o dílo

neplatná, je možné uplatnění nároku strany, která plnění poskytla druhé smluvní

straně a plnění spočívalo ve zhodnocení nemovitosti třetího, z titulu

bezdůvodného obohacení na straně třetího, které nabyl v rozporu s poctivým

obchodním stykem a dobrými mravy“, závěr o zásadním právním významu napadeného

rozhodnutí založit nemohou. Je tomu tak v prvé řadě proto, že na řešení takto formulovaných otázek

rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá. Obě předložené otázky jsou založeny na východisku, že třetí straně (tj. druhému

žalovanému) se nezmenšil její majetek, tj. že se tato strana obohatila (přijala

plnění, aniž poskytla ekvivalent), a že se tak stalo neoprávněně.

Takový závěr

však odvolací soud neučinil a skutkový stav věci zjištěný soudy nižších stupňů,

jímž je Nejvyšší soud vázán v dovolacím řízení, v němž může být dovolání

přípustné toliko podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., takový závěr

ani neumožňuje. Totéž platí o premise, že třetí strana majetkový prospěch

nabyla v rozporu s poctivým obchodním stykem a dobrými mravy. Takovýto závěr by

ostatně nebyl právně významný, neboť zákon nezná skutkovou podstatu

bezdůvodného obohacení jako majetkového prospěchu získaného v rozporu s

poctivým obchodním stykem a s dobrými mravy (srov. §§ 451 odst. 2 a § 454

občanského zákoníku, dále též jen „obč. zák.“). Rozpor s dobrými mravy, jehož

důsledky v občanskoprávních vztazích upravuje ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák.,

a rozpor s pravidly poctivého obchodního styku, na který v obchodních

závazkových vztazích pamatuje ustanovení § 265 obchodního zákoníku (dále též

jen „obch. zák.“), jsou pak podle ustálené judikatury svou podstatou korektivy

umožňujícími soudu odepřít na základě principu ekvity soudní ochranu

existujícímu právu, nikoliv však konstituovat dosud neexistující právo a jemu

odpovídající povinnost (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna

1997, sp. zn. 2 Cdon 1555/96, uveřejněný v časopisu Právní rozhledy číslo

7/1997, s. 375, a nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 1995, sp. zn. II. ÚS 190/94, uveřejněný pod číslem 87/1996 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního

soudu). Především však nejde o otázky, jež by nebyly judikaturou již vyřešeny. Dovolatelka se mýlí v přesvědčení, že se v souzené věci otevírá problematika,

na niž dosavadní judikatura nepamatovala. Se vším všudy se tu uplatní

judikatorní závěry Nejvyššího soudu, že závazkové vztahy z bezdůvodného

obohacení, k němuž došlo plněním z neplatné nebo zrušené (popřípadě zaniklé)

smlouvy, vznikají pouze mezi stranami takové smlouvy bez zřetele na to, zda se

plnění ze smlouvy týkalo majetku třetí osoby (zda se v souvislosti s plněním z

takové smlouvy obohatil i někdo jiný nebo zda v souvislosti s plněním z této

smlouvy došlo k bezdůvodnému obohacení i na úkor někoho jiného), a že věcná

legitimace, ať už aktivní nebo pasivní, je tedy dána pouze na straně účastníků

smlouvy, proto plnění z neplatné, popřípadě zrušené (zaniklé) smlouvy lze

vymáhat pouze po tom, kdo byl jejím účastníkem [srov. např. rozhodnutí ze dne

7. září 2000, sp. zn. 29 Cdo 200/2000, ze dne 20. dubna 2005, sp. zn. 33 Odo

369/2004, ze dne 5. května 2005, sp. zn. 33 Odo 351/2004, ze dne 29. listopadu

2005, sp. zn. 33 Odo 1125/2004, ze dne 12. května 2010, sp. zn. 28 Cdo

263/2010, ze dne 13. července 2010, sp. zn. 28 Cdo 2084/2010, a ze dne 13. září

2011, sp. zn. 28 Cdo 1580/2011, vše in www.nsoud.cz]. Od těchto závěrů, které

se prosazují též v oblasti obchodních závazkových vztahů (srov. již citovaný

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. září 2000, sp. zn. 29 Cdo 200/2000, a dále

též např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 5. května 2010, sp. zn. 32 Cdo

5170/2008, a ze dne 20. prosince 2011, sp. zn.

23 Cdo 5160/2009, oba in

www.nsoud.cz), nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v souzené věci. Námitka dovolatelky, že odvolací soud se nezabýval posouzením platnosti smlouvy

o dílo, je neopodstatněná a význam pro účely posouzení přípustnosti dovolání

nelze přiznat ani argumentaci, že tato smlouva je stižena absolutní neplatností

pro absenci vůle na straně první žalované či pro rozpor se zákonem a pro

obcházení zákona; pro takové závěry nelze ve zjištěném skutkovém stavu věci

nalézt oporu. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2009, sp. zn. 31 Cdo

135/2007, na který dovolatelka bez bližšího zdůvodnění odkazuje, byl zrušen

nálezem Ústavního soudu ze dne 7. září 2010, sp. zn. Pl. ÚS 34/09, a závěry

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. dubna 2008, sp. zn. 30 Cdo 1206/2007,

kterým dovolatelka též argumentuje, vycházejí ze zcela jiného skutkového stavu

věci (osoba, jež byla původně v postavení subdodavatele, provedla práce pro

objednatele po zániku smlouvy o subdodávce a smlouvy o dílo). I kdyby však byla

předmětná smlouva o dílo neplatná, nezměnilo by to nic v řešení otázky, který

subjekt je nositelem závazku, jehož splnění se dovolatelka v souzené věci

domáhá. Namísto speciálního ustanovení § 548 odst. 2 obch. zák., přiznávajícího

zhotoviteli, jenž odstoupil od smlouvy o dílo (uzavřené v režimu obchodního

zákoníku) pro prodlení objednatele, vůči objednateli právo na cenu díla

sjednanou ve smlouvě (v odpovídajícím rozsahu redukovanou), by se uplatnilo

obecné ustanovení § 457 obč. zák., podle něhož je-li smlouva neplatná, je každý

z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. Řešení otázky, zda

smlouva o dílo je neplatná či zda platně uzavřená smlouva o dílo zanikla

odstoupením (srov. § 349 odst. 1 obch. zák.), by tak mělo význam pro úvahu o

tom, jakého plnění se má zhotoviteli dostat, nikoliv pro posouzení, který

subjekt je povinen mu toto plnění poskytnout. Bude to – v intencích uvedených

judikatorních závěrů - vždy druhá strana smlouvy, ať již neplatné či zaniklé. Závěr, jenž je stěžejní pro právní posouzení odvolacího soudu, že právo

zhotovitele, který odstoupil od smlouvy o dílo pro prodlení objednatele, na

zaplacení ceny díla vůči jeho smluvnímu partnerovi (objednateli) podle

ustanovení § 548 odst. 2 obch. zák. vylučuje nárok zhotovitele na vydání

bezdůvodného obohacení vůči třetí osobě, jíž náleží věc, která byla předmětem

díla, tedy odpovídá ustálené judikatuře Nejvyššího soudu, neboť je průmětem

jeho judikatorních závěrů v rovině problému řešeného v souzené věci. Vzhledem k tomu nemůže vést k závěru o zásadním významu napadeného rozhodnutí

po právní stránce ani námitka, že odvolací soud nepřistoupil ke komplexnímu

posouzení všech skutkových podstat bezdůvodného obohacení na straně druhého

žalovaného; uzavřel-li odvolací soud, že vznik bezdůvodného obohacení druhého

žalovaného na úkor dovolatelky je vyloučen, pak toto právní posouzení zahrnuje

též úsudek, že zjištěný skutkový stav nelze při posuzování existence

závazkového vztahu mezi dovolatelkou a druhým žalovaným subsumovat pod žádnou

ze skutkových podstat bezdůvodného obohacení.

Stejně je tomu s námitkou, že odvolací soud neměl oporu v provedeném dokazování

a obsahu spisu pro závěr o tom, že prostředky, které druhý žalovaný nemusel

vynaložit ze svého na část rekonstrukce své stavby, byly vypořádány v rámci

nájemní smlouvy, kterou uzavřel se společností Hybernia, a. s. Způsob

vypořádání závazkového vztahu mezi objednatelem a třetí osobou, na jehož

základě objednatel uzavřel smlouvu o dílo, není podle uvedených judikatorních

závěrů skutečností právně významnou pro posouzení pasivní věcné legitimace ve

sporu o uspokojení pohledávky zhotovitele, ledaže by důsledkem vypořádání byl

vstup třetí osoby na místo objednatele jako nositele závazku vůči zhotoviteli. Byť tedy odvolací soud dovoláním zpochybněný závěr učinil, učinil tak

nadbytečně a tento závěr není pro napadené rozhodnutí určující. Dovolatelka jej

ostatně zpochybňuje prostřednictvím kritiky správnosti a úplnosti zjištěného

skutkového stavu, přičemž opomíjí, že při posouzení přípustnosti dovolání podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. se nepřihlíží k okolnostem

uplatněným dovolacím důvodem podle § 241a odst. 3, jehož prostřednictvím lze

namítat, že rozhodnutí vychází ze skutkových zjištění, které nemá podle obsahu

spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování. Ani dovolatelkou zpochybněné řešení otázky, zda smlouva o dílo obsahuje úpravu

režimu vypořádání pro případ zániku smlouvy odstoupením, jež vylučuje aplikaci

dispozitivního ustanovení § 548 odst. 2 obch. zák., popř. se od něho odchyluje

(srov. § 263 odst. 1 obch. zák.), není pro posouzení pasivní věcné legitimace

druhého žalovaného určující a nemůže tak přivodit závěr o zásadním významu

napadeného rozhodnutí po právní stránce. I kdyby tomu tak totiž bylo, šlo by o

způsob vypořádání toliko mezi smluvními stranami (srov. článek XII. odst. 3 až

6 smlouvy o dílo), nezakládající účast druhého žalovaného v závazkovém vztahu

ze zaniklé smlouvy o dílo, tak jak správně dovodil odvolací soud. Takové

ujednání by proto nemohlo nic změnit na závěru, že nositelem závazku poskytnout

zhotoviteli plnění v rámci vypořádání smlouvy o dílo zaniklé v důsledku

odstoupení objednatele od smlouvy je toliko druhá strana smlouvy, tj. objednatel, nikoliv třetí osoba. Lze tedy uzavřít, že dovolatelkou zpochybněný závěr o nedostatku pasivní věcné

legitimace druhého žalovaného odvolací soud učinil v souladu s hmotným právem,

jak je vykládáno v ustálené judikatuře Nejvyššího soudu, a žádnou otázku

zásadního právního významu tedy neotvírá. Na zásadní právní význam napadeného rozhodnutí pak nelze usuzovat ani z

hlediska námitek, že napadené rozhodnutí je pro nedostatek důvodů

nepřezkoumatelné a že odvolací soud nesplnil poučovací povinnost podle

ustanovení § 118a odst. 1, 3 o. s. ř. Dovolací důvod stanovený v § 241a odst. 2

písm. a) o. s. ř. (jehož prostřednictvím lze namítat, že řízení je postiženo

vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci), pod který lze

uvedené výhrady podle jejich obsahu podřadit, k závěru o přípustnosti dovolání

podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. vést nemůže (srov. § 237 odst. 3 o. s. ř.).

O situaci, kdy je námitka procesní vady odrazem střetu o výklad

normy procesního práva a je jí tudíž uplatněn dovolací důvod nesprávného

právního posouzení podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., se tu

nejedná; však také dovolatelka v rámci námitky procesních pochybení žádnou

otázku zásadního právního významu nevymezila (srov. shodně usnesení Ústavního

soudu ze dne 28. července 2010, sp. zn. IV. ÚS 1464/10, in www.usoud.cz,

stanovící požadavek, aby právní otázka procesní povahy mající judikatorní

přesah byla v dovolání zřetelně formulována). Lze přitom dodat, že napadené

rozhodnutí odvolacího soudu odpovídá požadavkům, jež na odůvodnění rozhodnutí

soudu klade ustanovení § 157 odst. 2 věty první a druhé o. s. ř. (u odvolacího

soudu ve spojení s § 211 o. s. ř.), a že poučovací povinnost soudu podle

ustanovení § 118a o. s. ř. (v poměrech odvolacího řízení srov. též § 213b odst. 1 o. s. ř.) je stanovena pro případy, kdy by soud byl nucen – bez doplnění

skutkových tvrzení či důkazních návrhů účastníkem řízení – rozhodovat na

základě závěru o neunesení důkazního břemene v intencích ustanovení § 120 odst. 3 věty druhé o. s. ř., přičemž napadené rozhodnutí odvolacího soudu na takovém

závěru nespočívá. V situaci, kdy Nejvyšší soud z hlediska uplatněných dovolacích námitek

neshledal ani jiné okolnosti, které by činily napadené rozhodnutí odvolacího

soudu ve věci samé zásadně významným po právní stránce, a kdy dovolání není

přípustné ani v části směřující proti rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech

řízení (srov. usnesení Nevyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek), nelze než uzavřít, že dovolání směřuje proti

rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný

prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 ve spojení s § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. Podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první ve spojení s § 224 odst. 1 a § 146

odst. 3 o. s. ř. má druhý žalovaný vůči žalobkyni, jejíž dovolání bylo

odmítnuto, právo na náhradu nákladů, které vynaložil v dovolacím řízení a které

spočívají v odměně jeho advokátky za zastupování a v jejích hotových výdajích

(§ 137 odst. 1 a 3 o. s. ř.). Advokátka druhého žalovaného učinila v dovolacím

řízení pouze jeden úkon právní služby – vyjádřila se k dovolání. Podle

ustanovení § 14 odst. 1 ve spojení s § 10 odst. 3 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve

znění pozdějších předpisů, se její odměna určuje podle ustanovení § 3 odst. 1

bod 6 ve spojení s § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 větou první této vyhlášky a činí

10.000,- Kč. Advokátce dále náleží paušální náhrada hotových výdajů za jeden

úkon právní služby ve výši 300,- Kč podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K odměně a hotovým výlohám v

celkové výši 10.300,- Kč je třeba připočíst částku odpovídající dani z přidané

hodnoty ve výši 20 %, tj. částku 2.060,- Kč, kterou bude advokátka jako plátce

této daně povinna z odměny a z náhrad odvést a která podle ustanovení § 137

odst. 3 o. s. ř.

rovněž patří k nákladům řízení. Celkovou náhradu ve výši

12.360,- Kč je žalobkyně povinna druhému žalovanému zaplatit ve stanovené lhůtě

k rukám jeho advokátky (§ 243c odst. 1 ve spojení s § 149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se

oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 28. února 2012

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu