Nejvyšší soud Usnesení obchodní

32 Cdo 222/2016

ze dne 2016-04-26
ECLI:CZ:NS:2016:32.CDO.222.2016.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla

Příhody a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci

žalobkyně SKELETON s. r. o., se sídlem v Praze 10, náměstí Přátelství 1518/4,

PSČ 102 00, identifikační číslo osoby 29051533, zastoupené Mgr. Martinem

Jebavým, advokátem se sídlem v Praze 6, Verdunská 725/23, PSČ 160 00, proti

žalovaným 1) AMERS.CZ s. r. o., se sídlem v Praze 4 – Písnici, Libušská

400/115, PSČ 142 00, identifikační číslo osoby 29013658, zastoupené Mgr.

Ondřejem Lněničkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Újezd 409/19, PSČ 118 00, 2)

Mgr. P. Ř., a 3) M. M., oběma zastoupeným Mgr. Ing. Ondřejem Chalupou,

advokátem se sídlem v Praze 2, Mánesova 1374/53, PSČ 120 00, o zaplacení 386

767 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 Cm

31/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2.

6. 2015, č. j. 12 Cmo 299/2014-338, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

Rozsudkem ze dne 2. 6. 2015, č. j. 12 Cmo 299/2014-338, Vrchní soud v Praze k

odvolání žalobkyně potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (první výrok) a

rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání (výslovně proti všem

výrokům, podle obsahu však toliko proti prvnímu výroku o věci samé), majíc za

to, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení v dovolání vymezených otázek

hmotného a procesního práva, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od

ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo které v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny. Navrhuje, aby dovolací soud rozsudek

odvolacího soudu a rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu

prvního stupně k dalšímu řízení. Vzhledem k datu vydání rozsudku odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení

- v souladu s bodem 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s bodem 2. čl. II

přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé

další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále též jen „o. s. ř.“). Po zjištění, že dovolání bylo podáno ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 o. s. ř. oprávněnou osobou (účastníkem řízení) při splnění podmínek povinného

zastoupení (§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.), se dovolací soud nejprve zabýval

otázkou přípustnosti dovolání. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání nejsou způsobilé založit otázky „vázanosti podnikatele

jednáním jiné osoby v jeho provozovně podle ust. § 16 obch. zák., zda pan M.,

tedy žalovaný 3), nebyl k takovému jednání přímo ze zákona zmocněn či

podnikatelem pověřen a zda jeho jednáním došlo k objednání zboží (či uzavření

kupní smlouvy nebo kupních smluv“, neboť odvolací soud se při řešení těchto

otázek nijak neodchýlil od dovolatelkou citovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu

(usnesení ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 32 Cdo 81/2007, rozsudek ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 20 Cdo 1418/2002, uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo

1, ročník 2003, pod číslem 1). Odvolací soud totiž vycházel ze skutkového

zjištění, podle kterého právní předchůdkyně dovolatelky při jednání se třetím

žalovaným v provozovně první žalované věděla, že třetí žalovaný je „majitelem

jiné firmy“, a byla informována, že smlouvu musí schválit druhý žalovaný jako

osoba pověřená jednat jménem první žalované. Na základě tohoto zjištění

odvolací soud dospěl v souladu se shora citovanou judikaturou k závěru, podle

kterého se § 16 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do

31. 12. 2013 (dále též jen „obch.

zák.“), v posuzované věci neuplatní, neboť

třetí žalovaný nebyl oprávněn jménem první žalované uzavírat kupní smlouvy a

právní předchůdkyně dovolatelky o této skutečnosti musela vědět.

Při úvaze o tom, zda je právní posouzení věci odvolacím soudem – v mezích

právních otázek vytyčených dovolatelkou – správné, Nejvyšší soud vychází (musí

vycházet) ze skutkových závěrů odvolacího soudu a nikoli z těch skutkových

závěrů, které v dovolání na podporu svých právních argumentů nejprve zformuluje

sama dovolatelka (srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 29 Odo 268/2003, uveřejněného pod číslem 19/2006 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2006, sp. zn. 29 Odo 1203/2004, či ze dne 10. 10. 2013, sp. zn. 29 Cdo 3829/2011, popř. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4245/2014). Samotné hodnocení důkazů opírající se o zásadu volného hodnocení důkazů

zakotvenou v § 132 o. s. ř. nelze úspěšně napadnout žádným dovolacím důvodem (k

tomu srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2011, sen. zn. 29 NSČR 29/2009, uveřejněného pod číslem 108/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, včetně tam zmíněného odkazu na nález Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1997, sp. zn. IV. ÚS 191/96, uveřejněný pod číslem 1/1997 Sbírky nálezů a

usnesení Ústavního soudu). Na nesprávnost hodnocení důkazů lze totiž usuzovat

jen ze způsobu, jak soud hodnocení důkazů provedl, a to jen prostřednictvím

„skutkového“ dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř. (ve znění účinném

do 31. 12. 2012), který od 1. 1. 2013 (způsobilým) dovolacím důvodem není. Nejvyšší soud proto nemohl dovodit přípustnost dovolání na základě námitky

dovolatelky, která nezahrnuje žádnou otázku procesního či hmotného práva a

podle níž nebyly v řízení zjištěny žádné skutečnosti, které by mohly zpochybnit

přesvědčení právní předchůdkyně dovolatelky o tom, že třetí žalovaný byl první

žalovanou pověřen k tomu, aby za ni jednal. Totéž platí o námitce dovolatelky,

podle které z provedeného dokazování vyplývá, že zboží dovážené na provozovnu

první žalované bylo předem objednáno, a o námitce dovolatelky spočívající v

tvrzeném chybném právním závěru, že toto zboží nepodléhalo režimu rámcové

smlouvy, neboť těmito námitkami dovolatelka ve skutečnosti jen zpochybňuje

skutkové zjištění soudu prvního stupně, z něhož odvolací soud vycházel a podle

kterého první žalovaná zboží od právní předchůdkyně dovolatelky neobjednávala,

ale pouze jí umožnila umístění jejího zboží ve své provozovně s tím, že je bude

svým zákazníkům nabízet a zaplatí jen za to zboží, které zákazníci první

žalované koupí. Ani dovolatelkou předložená otázka „zatížení účastníka důkazním břemenem

ohledně prokázání skutečnosti, zda mohla třetí osoba vědět o tom, že jednající

není zmocněn k jednání za podnikatele v případě posuzování vázanosti

podnikatele jednáním jiné osoby v provozovně podnikatele podle § 16 obch. zák.,

a zda pan M. nebyl k jednání za žalovaného 1) přímo ze zákona zmocněn či

pověřen“, nesplňuje kritéria stanovená v § 237 o. s. ř., neboť na řešení této

otázky rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá. Dovolatelka pomíjí, že podle

dikce § 237 o. s. ř.

je jedním z předpokladů přípustnosti dovolání skutečnost,

že na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva napadené rozhodnutí

závisí, tedy že odvolacím soudem vyřešená právní otázka je pro jeho rozhodnutí

určující (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2013, sen. zn. 29 NSČR 53/2013, v němž Nejvyšší soud zdůraznil, že dovolání není přípustné

podle § 237 o. s. ř., jestliže dovolatel jako důvod jeho přípustnosti

předestírá dovolacímu soudu k řešení otázku hmotného nebo procesního práva, na

níž rozhodnutí odvolacího soudu nezávisí). Důkazním břemenem (vyplývajícím z §

120 odst. 3 věty druhé o. s. ř.) se rozumí procesní odpovědnost účastníka

řízení za to, že v řízení nebyla prokázána jeho tvrzení; důsledkem jeho

neunesení je účastníkův procesní neúspěch. Účelem tohoto procesního instrumentu

je umožnit soudu rozhodnout o věci samé i v takových případech, kdy určitá

skutečnost významná podle hmotného práva pro rozhodnutí o věci nebyla

prokázána, tj. kdy výsledky hodnocení důkazů neumožňují soudu přijmout závěr

ani o existenci této skutečnosti, ani o tom, že tato skutečnost nenastala

(srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo

762/2001, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2002, pod číslem

86). Odvolací soud v souzené věci nerozhodl na základě závěru, že dovolatelka

neunesla důkazní břemeno; nedovodil, že se příslušné právně významně

skutečnosti nezdařilo prokázat, nýbrž přijal závěr soudu prvního stupně, podle

kterého bylo prokázáno, že právní předchůdkyně dovolatelky při jednání se

třetím žalovaným v provozovně první žalované věděla, že třetí žalovaný je

„majitelem jiné firmy“, a byla informována, že smlouvu musí schválit druhý

žalovaný jako osoba pověřená jednat jménem první žalované. Ze stejného důvodu není dovolání přípustné ve vztahu k otázce, zda „ohledně

zboží dodaného po uzavření rámcové smlouvy měl žalobce dokazovat, že bylo

dodáno na jejím základě, anebo naopak, zda měli žalovaní dokazovat, že toto

zboží nebylo dodáno v režimu rámcové smlouvy, resp. že bylo dodáno např. v

režimu smlouvy komisionářské, neboť soudy obou stupňů chybně zatížily důkazním

břemenem v těchto otázkách pouze žalobce, ačkoli existovala rámcová smlouva a

závazek žalobce 1) na jejím základě zboží odebírat a k odběru zboží skutečně

docházelo“. Ani tímto tvrzeným důkazním břemenem totiž odvolací soud

dovolatelku nezatížil. I když odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně

nepříliš zdařile uvedl, že objednávky zboží ze strany první žalované nebyly

prokázány, ve skutečnosti při právním posouzení věci vycházel ze skutkového

zjištění soudu prvního stupně (učiněného zejména na základě korespondence mezi

právní předchůdkyní dovolatelky a druhým žalovaným, který byl osobou pověřenou

jednat za první žalovanou), podle něhož první žalovaná zboží od právní

předchůdkyně dovolatelky neobjednávala, ale pouze jí umožnila umístění jejího

zboží ve své provozovně s tím, že je bude svým zákazníkům nabízet a zaplatí jen

za to zboží, které zákazníci první žalované koupí.

Přípustnost dovolání není způsobilá založit otázka, zda „žalovaný 2) byl

oprávněn jednat za žalovanou 1)“, neboť tuto otázku odvolací soud posoudil v

souladu s ustálenou judikaturou dovolacího soudu týkající se výkladu § 15 odst. 1 obch. zák. vyjádřenou např. v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3. 8. 2005,

sp. zn. 32 Odo 328/2004, když vycházel ze skutkového zjištění, podle kterého

druhý žalovaný byl osobou pověřenou k jednání s právní předchůdkyní

dovolatelky, jak se podává z dopisu první žalované ze dne 3. 1. 2011. Přípustnost dovolání není dána ani ve vztahu k otázkám, zda „převzetí a

potvrzení účetních dokladů, v tomto případě dodacích listů a faktur, zakládá

právní domněnku existence právního vztahu, z něhož vznikly skutečnosti, o nichž

se účtuje, tedy existence kupní smlouvy“, a zda „tedy měli být žalovaní

zatíženi důkazním břemenem ohledně jejich tvrzení opaku, tedy měli žalovaní

prokazovat, že smlouva neexistuje“, neboť na řešení těchto otázek rozhodnutí

odvolacího soudu také nespočívá. Odvolací soud se otázkou (dovolatelkou

tvrzeného) zvláštního významu účetních dokladů při hodnocení důkazů nijak

nezabýval, dovolatelka tuto otázku v odvolacím řízení ostatně sama ani

neotevřela. Odvolací soud založil své rozhodnutí na závěrech, podle kterých

právní předchůdkyně dovolatelky první žalované sice zboží dodala, avšak nikoliv

na základě konkrétní objednávky či konkrétních objednávek první žalované, jak

to předjímala rámcová smlouva. Odvolací soud proto dospěl k závěru, že k

uzavření kupních smluv mezi právní předchůdkyní dovolatelky a první žalovanou

způsobem v rámcové smlouvě předvídaným nedošlo. Tento závěr je zcela v souladu

s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu (srov. např. usnesení ze dne 28. 11. 2012, sp. zn. 23 Cdo 936/2012, a v něm citovaná rozhodnutí). Ze stejného důvodu nemůže přípustnost dovolání založit ani jinak formulovaná

(avšak obsahově shodná) otázka, zda „došlo k objednávkám a k uzavření kupních

smluv (či smlouvy jediné), ohledně zboží dodaného právním předchůdcem žalobce

do provozovny žalovaného 1), které žalovaný 1) převzal a podepsal ohledně

tohoto zboží dodací listy spolu s fakturami, v nichž je cena zboží uvedena“. K

tomu je nutné dodat, že podle skutkového zjištění soudu prvního stupně, ze

kterého vycházel též odvolací soud, dodací listy obsahují otisky razítka první

žalované a nečitelné podpisy. Zboží přebíral vždy někdo jiný a na zvonku nebylo

žádné firemní označení. Dospěl-li odvolací soud za tohoto skutkového stavu ve

shodě se soudem prvního stupně k závěru, podle kterého pouhé převzetí zboží

neznamenalo uzavření kupní smlouvy, nijak se neodchýlil od dovolatelkou

citovaného rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 29 Odo

740/2004. Pouze pro úplnost Nejvyšší soud uvádí, že třetí žalovaný, který měl

být podle dovolatelky jednou z osob přebírajících zboží a podepisujících dodací

listy, nemohl za první žalovanou žádné kupní smlouvy uzavírat a právní

předchůdkyně dovolatelky o této skutečnosti věděla, jak vyplývá z výše

uvedeného skutkového zjištění obou soudů.

Nejvyšší soud neshledal dovolání přípustné ani ve vztahu k otázce, zda „měly

soudy obou stupňů, a zejména soud I. stupně, přihlédnout z úřední povinnosti ke

skutečnostem vyplývajícím z obsahu sbírky listin žalovaného 1), který musí být

Městskému soudu v Praze znám z jeho úřední činnosti, tedy i k notářskému zápisu

NZ 481/2010 ze dne 20. 5. 2010“, neboť ani na řešení této otázky rozhodnutí

odvolacího soudu nezávisí. Odvolací soud se touto otázkou nijak nezabýval a

dovolatelka tuto otázku v odvolacím řízení sama také neotevřela. Nejvyšší soud

navíc dodává, že dovolatelka si odkazem na důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze

dne 9. 7. 2008, sp. zn. 28 Cdo 1885/2008, uveřejněného v časopise Soudní

judikatura číslo 1, ročník 2009, pod číslem 9, od něhož se odvolací soud měl

při řešení předmětné otázky odchýlit, sama protiřečí. Podle závěrů tohoto

rozsudku by totiž soudy k citovanému notářskému zápisu mohly z úřední

povinnosti přihlédnout pouze tehdy, byla-li by existence této listiny známá z

téže úřední činnosti všech rozhodujících soudců. Splnění této podmínky však

dovolatelka netvrdila. Tvrzený předpoklad přípustnosti dovolání není dán též ve vztahu k otázkám, zda

„se právní vztahy založené dodáním zboží právním předchůdcem žalobce do

provozovny žalovaného 1) (a jeho převzetím s podpisem dodacích listů a faktur)

po uzavření rámcové smlouvy o dodávkách zboží a užší spolupráci s poskytnutím

nejvyšších odběratelských výhod ze dne 25. 6. 2010“ řídily režimem rámcové

smlouvy, zda „ukončením rámcové smlouvy přestávají být obchodní podmínky,

včetně kreditního rámce, plynoucí z rámcové smlouvy, součástí smlouvy

realizační, uzavřené v režimu rámcové smlouvy“, zda první žalovaná byla na

základě rámcové smlouvy povinna zaplatit za zboží dodané „v rámci kreditního

rámce“ a jaká práva a povinnosti vznikly smluvním stranám odebráním zboží na

základě rámcové smlouvy. Ani na řešení těchto otázek totiž rozhodnutí

odvolacího soudu ve skutečnosti nespočívá, když, jak je již uvedeno výše,

odvolací soud dospěl k závěru, že k uzavření kupních (realizačních) smluv mezi

právní předchůdkyní dovolatelky a první žalovanou způsobem v rámcové smlouvě

předvídaným nedošlo, první žalovaná pouze umožnila právní předchůdkyni

dovolatelky umístění jejího zboží ve své provozovně s tím, že je bude svým

zákazníkům nabízet a zaplatí jen za to zboží, které zákazníci první žalované

koupí. Otázka, zda „je správný právní závěr o to, že předmětné zboží bylo umístěno na

provozovně žalovaného 1) na základě údajné komisionářské smlouvy, jestliže bylo

dodáváno po uzavření rámcové smlouvy a v řízení nebyla prokázána existence

písemného dodatku k rámcové smlouvě, ani nebyla tvrzena a prokázána existence

ústní dohody o změně rámcové smlouvy na smlouvu komisionářskou, ani jakákoli

jiná dohoda mezi právním předchůdcem žalobce a žalovaným 1), ohledně právního

režimu takto dodávaného zboží“, kritéria stanovená v § 237 o. s. ř. rovněž

nesplňuje. Rozhodnutí odvolacího soudu není založeno na závěru o změně rámcové

smlouvy, jak se dovolatelka mylně domnívá. Tvrzený rozpor s usnesením

Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2007, sp. zn.

32 Odo 771/2006, proto nemůže být

dán. Tvrzením, že v řízení nebyla prokázána existence dohody mezi právní

předchůdkyní dovolatelky a první žalovanou ohledně právního režimu dodávaného

zboží, dovolatelka pouze zpochybňuje shora již několikrát uvedené skutkové

zjištění soudů, podle kterého první žalovaná umožnila právní předchůdkyni

dovolatelky umístění jejího zboží ve své provozovně s tím, že je bude svým

zákazníkům nabízet a zaplatí jen za to zboží, které zákazníci první žalované

koupí. K tomu však nemá v dovolacím řízení žádný prostor, jak již bylo výše

vysvětleno. Též otázka, zda „je určité a platné ručitelské prohlášení uvedené v čl. IX. rámcové smlouvy, v němž ručitelé prohlašují, že dodavatele uspokojí, v případě,

že odběratel nesplní své závazky ze smlouvy“, přípustnost dovolání nezakládá. Odvolací soud totiž žalobu proti druhému a třetímu žalovaným jako ručitelům

zamítl ze dvou důvodů, z nichž každý by jako důvod zamítnutí obstál sám o sobě

a jeden z těchto důvodů (neexistence hlavního závazku první žalované) nebyl

zpochybněn způsobem splňujícím předpoklady vymezené v § 237 o. s. ř. Věcný

přezkum správnosti druhého z důvodů by tak nemohl výsledek dovolacího řízení

jakkoliv ovlivnit (srov. k tomu např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2303/2013, a obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon 808/97, uveřejněné pod číslem 27/2001 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. 29 Odo 663/2003, uveřejněné pod číslem 48/2006 tamtéž). Konečně při řešení otázky neprovedení důkazu notářským zápisem NZ 481/2010 ze

dne 20. 5. 2010 se odvolací soud nijak neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu vyjádřené např. v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2003, sp. zn. 21 Cdo 818/2003, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo

10, ročník 2003, pod číslem 175. Provedení shora uvedeného důkazu dovolatelka

navrhla v odvolacím řízení (podle protokolu o jednání před odvolacím soudem ze

dne 2. 6. 2015) k prokázání skutečnosti, že jednatel první žalované zamýšlel

udělit třetímu žalovanému oprávnění jednat jménem první žalované. Označením

tohoto důkazu tak dovolatelka nezpochybňovala věrohodnost důkazních prostředků,

na nichž spočívalo rozhodnutí soudu prvního stupně, ale požadovala zjištění

skutkového stavu odvolacím soudem jinak, než jak byl zjištěn soudem prvního

stupně na základě před ním uvedených skutečností a provedených důkazů. Takový

postup však neodpovídá požadavkům § 205a odst. 1 písm. c) o. s. ř. Odvolací

soud navíc navrhovaný důkaz neprovedl též z důvodu, že se vztahuje nikoliv k

tvrzení dovolatelky o dobré víře její právní předchůdkyně při jednání se třetím

žalovaným, nýbrž ke vztahům mezi první žalovanou a třetím žalovaným, které se

nepromítly do konstitutivního zápisu prokury v obchodním rejstříku. Tento důvod

však nebyl dovolatelkou zpochybněn způsobem splňujícím předpoklady vymezené v §

237 o. s. ř. Ze shora uvedeného vyplývá, že dovolání žalobkyně je nepřípustné. Nejvyšší soud

jej proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.