Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 1541/2021

ze dne 2021-10-26
ECLI:CZ:NS:2021:22.CDO.1541.2021.1

22 Cdo 1541/2021-513

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve

věci žalobkyně D. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Ing. Josefem

Chlubnou, advokátem se sídlem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 1963,

proti žalovanému L. H., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Janem

Malým, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Malé náměstí 124, o vypořádání

společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 7 C

134/2015, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 27. 1. 2021, č. j. 21 Co 263/2020-475, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 1. 2021, č. j. 21 Co

263/2020-475, a rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 28. 8. 2020, č. j. 7

C 134/2015-436, se ruší a věc se vrací Okresnímu soudu v Trutnově k dalšímu

řízení.

Žalobkyně se domáhala vypořádání společného jmění manželů, které zaniklo

rozvodem manželství účastníků. Předmětem rozhodnutí soudů i dovolání zůstaly

investice vynaložené ze společného jmění manželů (dále „SJM“) na výlučný

majetek žalovaného. O tom, že takové investice byly vynaloženy, nebylo sporu,

stejně jako že část stavby byla provedena svépomocí; sporný však zůstal rozsah

investic i jejich výše. Okresní soud v Trutnově („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 28. 8. 2020,

č. j. 7 C 134/2015-436, uložil žalovanému, aby zaplatil žalobkyni 768 545 Kč, a

to tak, že 305 000 Kč je povinen zaplatit do 3 dnů od právní moci rozsudku a

463 545 Kč do 3 měsíců od právní moci rozsudku (výrok I). Dále rozhodl o

nákladech řízení (výroky II a III). Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že manželství účastníků bylo uzavřeno

28. 3. 1992 a rozvedeno 23. 7. 2012; proto postupoval podle zákona č. 40/1964

Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“). Žalovaný je výlučným vlastníkem

zemědělské budovy na pozemcích parc. č. XY a XY v k. ú. XY. Za trvání

manželství účastníci provedli přestavbu stodoly na truhlářskou dílnu a vestavbu

bytové jednotky. Již v žalobě navrhla žalobkyně vypořádání tohoto vnosu. Jednak byla provedena

za 1.500.000 Kč přestavba spodní části zemědělské budovy ze stodoly na

truhlářskou dílnu, jednak byla zrekonstruována za částku 1.359.690 Kč horní

část vestavbou bytové jednotky. Na č. l. 11 spisu uvedla, že přestavba jedné

části se „v té době“ hradila v hotovosti, z peněz, které účastníci postupně

„vydělali“ (podobně i na č. l. 249), proto nemá k dispozici „příliš účtů“;

předkládá jejich kopie, originály má údajně u sebe žalovaný, nebo je zničil. Dále byly práce hrazeny z úvěru u Českomoravské stavební spořitelny, a. s. –

„ČMSS“. Žalobkyně popsala obecněji prováděné práce i náklady. Později (č. l. 56v. a násl. bod XI) doplnila skutková tvrzení tak, že konkretizovala

vynaložené částky a uvedla, že o prováděných pracích vedla stavební deník,

který přikládá k důkazu. Žalovaný ve vyjádření k žalobě tvrdil, že stavbu dílny ve spodní části prováděl

se svým otcem a především za jeho (otcovy?) peníze; to opakoval jak na č. l. 205v., kde uvedl, že jeho otec hradil větší část rekonstrukce, tak i v dalším

řízení (toto tvrzení však bylo vyvráceno samotnou výpovědí otce žalovaného,

podle které hradil jen náklady za dopravu). Dále vyšlo najevo, že se žalovaný

vyučil truhlářem a podnikal v oboru truhlářství a podlahářství (č. l. 195). Uváděl, že bankovní úvěr u ČMSS byl čerpán i na jiné účely. V průběhu řízení žalovaný opakovaně uváděl, že je na žalobkyni, kterou tíží

povinnost tvrzení i důkazní břemeno, aby prokázala, jaké konkrétní společné

prostředky a v jaké výši byly vynaloženy do nemovitostí v jeho výlučném

vlastnictví. Soud prvního stupně na návrh žalobkyně nařídil vypracování znaleckého posudku. Ze znaleckého posudku znalce Ing. Vladimíra Pažouta č. 3/3450/2019 zjistil, že

náklady v čase a místě obvyklé, které si vyžádalo provedení přestavby stodoly

na truhlářskou dílnu, činí 1 118 205 Kč.

„Indikovaná svépomoc“ činí podle

znalce 29,61 %; znalec vzal do úvahy, že žalovaný je truhlář, s maximální 50 %

svépomocí bylo uvažováno u truhlářských konstrukcí, u základových konstrukcí, u

vodorovných a svislých nosných konstrukcí. U odborných prací byla uvažována

minimální svépomoc ve výši 10 %. Obvyklé náklady na úpravu stodoly na

truhlářskou dílnu s uplatněním svépomoci činí 787104 Kč. Náklady v čase a místě

obvyklé, které si vyžádalo provedení vestavby bytu do podkroví objektu, činí 1

398 741 Kč. „Indikovaná svépomoc“ je podle znalce 31,12 %. Obvyklé náklady na

vestavbu bytu s uplatněním svépomoci činí 963 453 Kč. Z výpovědi znalce Ing. Vladimíra Pažouta bylo zjištěno, že znalec při stanovení obvyklých nákladů

vycházel z oceňovací vyhlášky, která stanoví metodiku stanovení nákladových cen

a která pracuje s koeficientem, který znalec v posudku použil. Při stanovení

míry svépomoci se opíral o své odborné zkušenosti, asi 20 let oceňuje pro banky

v souvislosti s poskytováním úvěrů na výstavbu obytných domů, z nichž některé

jsou v určitém rozsahu prováděny svépomocí. Podle jeho znaleckého odhadu objem

prostředků, které bylo nutno vynaložit na oceňovaných stavebních úpravách na

dopravu, činí cca 5 % z „indikovaných nákladů“ před uplatněním svépomoci. Doklady, které jsou obsaženy ve spise, rozhodně nejsou na všechno, na co musely

být vynaloženy náklady. Ze znaleckého posudku znalce Ing. Vladimíra Pažouta č. 8/3512/2020, kterým

doplněn znalecký posudek č. 3/3450/2019, bylo zjištěno, že i po doložení

dalších dokladů od žalovaného znalec setrval na závěrech svého původního

znaleckého posudku. Předložené doklady mají na závěry znaleckého posudku pouze

okrajový vliv. Tyto doklady a v nich uvedené částky nezahrnují veškeré

konstrukce a práce, které byly vynaloženy v souvislosti s realizací

posuzovaných staveb, některé doklady s realizací naopak nesouvisí, některé

položky jsou nadhodnocené, některé jsou uvedeny duplicitně. Z vyjádření znalce k námitkám žalovaného k doplňku znaleckého posudku soud

zjistil, že náklady v čase a místě obvyklé nelze v žádném případě stanovit

pouze na základě dokladů, které jsou obsaženy ve spise. Tyto doklady hodnotí

znalec jako částečné informace. Náklady v čase obvyklé byly „indikovány“ s

pomocí vyhlášek Ministerstva financí. Zvolený způsob ocenění dle znalce nejlépe

umožňuje odpovědět na otázky položené soudem. Není možné realizovat požadavek

žalovaného, aby znalec sečetl doložené doklady a následně se vyjádřil, jaký

materiál v dokladech zaevidován není a tento ocenil ke dni provádění dle

cenových map. Žádné cenové mapy materiálu neexistují. Soud prvního stupně vyšel ze skutkového zjištění, že stavba byla v možném

rozsahu prováděna svépomocí, pomáhali příbuzní a známí, včetně rodiny

žalobkyně. Stavba byla financována především z naspořených prostředků účastníků

a z úvěru u ČMSS, tedy ze společných prostředků, s výjimkou dopravy. Soud uzavřel: „Je nesporné, že tyto prostředky byly investovány do nemovitosti

ve výlučném vlastnictví žalovaného. Mezi účastníky je spor o výši takto

investovaných prostředků.

Dle názoru soudu nemůže jít k tíži žalobkyně, že s

ohledem na dobu (během funkčního manželství) a způsob provádění prací

(svépomoc) neexistují písemné doklady ohledně všech nákladů, které byly v

souvislosti s oběma stavebními akcemi vynaloženy, když částečně nemusely ani

existovat (placení na základě ústních dohod), částečně se nemusely vztahovat

pouze ke stavbě (např. platby za energie, vodu apod.) a částečně se nemusely

dochovat. Nelze žalobkyni znemožnit i za této situace prokázat výši

investovaných nákladů, když bylo prokázáno, že byly vynaloženy a to ze

společných prostředků“. Proto žalobě v části, ve které měl vynaložené náklady

za prokázané, a to i znaleckým posudkem, vyhověl. „Náklady v místě a čase

obvyklé na provedení přestavby stodoly na dílnu a na vestavbu bytu byly

prokázány znaleckým dokazováním s přihlédnutím ke svépomocným pracím částkou ve

výši celkem 1 750 557 Kč. Dle názoru soudu žalobkyně řádně tvrdila, že za

trvání manželství byly provedeny investice ze společného do odděleného majetku

žalovaného ve výši odpovídající potřebným nákladům na provedení prací. Pokud by

soud měl přihlédnout pouze k nákladům, na které se dochovaly doklady, pak by

znemožnil žalobkyni domoci se spravedlivého vypořádání. Výše investic je možno

prokázat nejen jednotlivými doklady ohledně nákladů, ale i znaleckým

dokazováním, když ze stavební dokumentace a místního ohledání znalce je patrno,

jaké práce byly provedeny, a znalec určil, jaké se tyto práce vyžádaly náklady…

Dle názoru soudu se jedná o minimální částku, která umožňuje spravedlivé

vypořádání účastníků. Nelze přehlédnout, že do této částky se žádným způsobem

nepromítá svépomocná práce rodičů a příbuzných žalobkyně, kteří účastníkům

prokazatelně při pracích na nemovitosti pomáhali a podíleli se tak na

zhodnocení majetku žalovaného.“

Krajský soud v Hradci Králové („odvolací soud“) k odvolání obou účastníků

rozsudkem ze dne 27. 1. 2021, č. j. 21 Co 263/2020-475, rozsudek soudu prvního

stupně ve výroku I potvrdil a změnil ve výrocích II a III tak, že žádný z

účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a účastníci jsou povinni každý

nahradit České republice na účet soudu prvního stupně náklady řízení 3 177 Kč

do 3 dnů od právní moci rozsudku. Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud konstatoval: „Stavební práce na výlučném majetku žalovaného

probíhaly za trvání manželství. Vzhledem k tomu, že do SJM náleží vše, co bylo

nabyto některým z manželů za trvání manželství (až na zákonné výjimky), lze

vycházet z toho, že šlo o investice ze společných prostředků, a bylo na

žalovaném, aby tvrdil a prokázal, že investice učinil ze svého odděleného

majetku nebo z jiných prostředků nepatřících do SJM. Žalovaný k tomu poskytl

tvrzení (investoval jeho otec), které se neprokázalo (až na náklady na

dopravu). Proto platí, že investice (kromě nákladů na dopravu) pocházely ze

SJM.

Postup okresního soudu, který zadal vyčíslení investovaných nákladů

znalci, považuje krajský soud za správný a jediný možný v situaci, kdy

účastnící nedisponují podle zjištění znalce všemi doklady… Žalovaný žádal, aby

znalec přepočetl doložené náklady a označil náklady nedoložené fakturami. Určení některých nákladů, nedoložených účty, znalcem a vedle toho určení

zbylých nákladů podle dokladů by bylo vnitřně nesouladné a nepoužitelné pro

spravedlivé řešení sporu. Postup znalce je proti tomu vnitřně souladný a

poskytuje objektivní obraz o všech nákladech určených stejnou metodou. Pokud by

účastnící řízení disponovali kompletními účty, nebylo by nutné výši investic

určovat znalcem“.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (dále též „dovolatel“) dovolání. Jeho přípustnost podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, („ o. s. ř.“) spatřuje v tom, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení právní

otázky, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu, a dále na otázce, která nebyla v rozhodování

dovolacího soudu dosud vyřešena. Dovolatel uvádí, že důkazní břemeno ohledně investic leží na manželovi, který

tvrdí, že ze společného jmění na výhradní majetek manžela byla vynaložena

investice. Ten musí podrobně prokazovat, na jaké konkrétní úkony či věci byly

peníze využity (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2013, sp. zn. 22

Cdo 367/2013). Bylo na žalobkyni, aby tvrdila, jaké vnosy byly provedeny, a

kolik bylo na nemovitosti žalovaného vynaloženo. Procesní tvrzení nelze

nahradit znaleckým posudkem. Dovolací soud dosud neřešil otázku, zda lze stanovit vnosy ze SJM spočívající v

investici do nemovitosti ve výlučném vlastnictví manžela znaleckým posudkem. Z

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3611/2016, vyplývá

opačný závěr, nicméně okrajově se Nejvyšší soud s touto otázkou vypořádal v

rozsudku ze dne 23. 7. 2005, sp. zn. 22 Cdo 875/2005. Tady dovolací soud

přezkoumával otázku valorizace investice a zároveň uvedl, že investice jsou

dány cenou materiálu v době, kdy byl vynaložen. Žalovaný dokáže připustit, což

z opatrnosti navrhoval, aby byl přibrán znalec, který probere „natvrzené“

investice s předloženými doklady a ocení jen ty investice, které nejsou

doloženy. Dovolací soud by se měl vyjádřit, zda lze vůbec nechávat znalecky

oceňovat investice vynaložené ze SJM na výlučný majetek jednoho z manželů, a

pokud by shledal, že ano, nechť uvede, zda jiné důkazy mají přednost před

znaleckým zkoumáním. Je třeba zjišťovat finanční prostředky, o které se SJM skutečně snížilo, tedy

skutečnou výši vynaložených investic a nikoliv hodnotu popsaných stavebních

prací (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3611/2016). Není možné, aby soud nejdříve provedl důkazy a pak podle jeho výsledků došlo k

prezentaci tvrzení (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 20120, sp. zn. 25 Cdo 3536/2018). Napadené rozhodnutí je s uvedenými judikáty v rozporu. V dané věci žalobkyně

učinila velmi povrchní tvrzení bez spojitosti s konkrétními doklady. Pokud by

se sečetla částka, kterou žalobkyně doložila doklady s poskytnutým meziúvěrem,

šlo by o 780 000 Kč, při doložení dokladů i žalovaným 900 000 Kč, tedy částka

výrazně menší, než jakou určil znalec. Účet (patrně běžný účet) účastníků spravovala žalobkyně a žalovaný opakovaně

navrhoval, aby ji soud vyzval k doložení výpisu z tohoto účtu. Veškeré (resp. velká většina z důvodu poskytnutí úvěru) práce byly hrazeny z tohoto účtu,

avšak žalobkyně nedoložila náklady jeho předložením. Soud prvního stupně důkaz

neprovedl a odvolací soud toto pochybení nenapravil. Dovolatel dále polemizuje s obsahem znaleckého posudku.

Soud prvního stupně také nikterak nehodnotil, že investice byly provedeny na

nemovitostech žalovaného v letech 1997 – 2005 a díky nim měla rodina zajištěno

bydlení – žalobkyně nemovitosti užívala v letech 2005 -2012. Nejvyšší soud v

rozsudku ze dne 28. 1. 2021, sp. zn. 22 Cdo 3428/2020, uvedl, že při vypořádání

SJM jde o to nahradit, oč byl společný majetek ochuzen, nikoli k odčerpání

toho, oč se manžel v důsledku takového vnosu obohatil. Může však nastat

situace, že peníze vynaložené ze společného majetku slouží k zajištění potřeb

života rodiny a společné domácnosti a současně jsou vynakládány na výlučný

majetek. V takovém případě je třeba věc posoudit podle § 2 odst. 2 o. z. Podle

výsledné úvahy bude možné rozhodnout o úhradě toho vnosu úplné, částečné anebo

o tom, že vnos uhrazován nebude. Žalobkyně se k dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 o. s. ř., že je

uplatněn dovolací důvod, uvedený v § 241a odst. 1 o. s. ř. a že jsou splněny i

další náležitosti dovolání a podmínky dovolacího řízení (zejména § 240 odst. 1,

§ 241 o. s. ř.), napadené rozhodnutí přezkoumal a zjistil, že dovolání je v

rozsahu přípustnosti důvodné. Ve věci jde o vypořádání společného jmění manželů, zaniklého před nabytím

účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto dovolací soud

postupoval podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3779/2014, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

pod č. 103/2015, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 6. 2015, sp. zn. 22 Cdo

4276/2014)

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 části první

zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“). Po zjištění, že dovolání bylo

podáno včas řádně zastoupeným účastníkem řízení, se zabýval jeho přípustností. Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.). Ke skutkovým námitkám nelze v dovolacím řízení přihlížet. Skutkové námitky

nejsou od 1. 1. 2013 v dovolacím řízení přípustné. „Samotné hodnocení důkazů

odvolacím soudem (opírající se o zásadu volného hodnocení důkazů zakotvenou v

ustanovení § 132 o. s. ř.) nelze v režimu dovolacího řízení podle občanského

soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013 úspěšně napadnout žádným

dovolacím důvodem“ (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2013,

sp. zn. 28 Cdo 1539/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek). Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání, při němž se vychází z

toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění

jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze

svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného

majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho,

že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé

splnit rovným dílem (§ 149 odst. 2 obč. zák.). Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména

výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a

právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a

výslech účastníků (§ 125 o. s. ř., věta první).

Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit

vůbec, určí ji soud podle své úvahy (§ 136 o. s. ř.). Ke zjišťování druhu a výše investic vynaložených ze společného majetku v SJM na

výlučný majetek jednoho z manželů se uvádí:

V řízení o vypořádání SJM nelze vždy trvat na podrobném a zcela exaktním

vyúčtování všech dílčích investic, vynaložených v rámci základní investice;

proto Nejvyšší soud při vypořádání nákladů vynaložených na podnik opakovaně

uvedl, že je tu často značná obtížnost vyčíslení toho, co by měl podnikající

manžel nahradit ve prospěch společného jmění ve smyslu § 150 věty druhé obč. zák. Ze sporu o vypořádání společného jmění nelze činit vyúčtovací spor, v němž

by se dohledávaly jednotlivé výnosy a výdaje s jejich účelovým určením

zpravidla bez možnosti dospět ke spolehlivým závěrům. Proto dovolací soud pro

účely vypořádání investic do podniku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů

zaujal názor, že podnikající manžel je povinen nahradit do společného jmění

takovou částku, jež se rovná pozitivnímu (kladnému) rozdílu mezi aktivy a

pasivy jeho podnikání ke dni zániku společného jmění, což zpravidla je cena

jeho podniku (pokud nebyl vytvořen i vynaložením oddělených prostředků

podnikajícího manžela). Viz rozsudek ze dne 18. 4. 2005, sp. zn. 22 Cdo

2296/2004, v poměrech zákona č. 89/2012 Sb. rozsudek ze dne 18. 1. 2018, sp. zn. 22 Cdo 4776/2017. Stejně tak je značně obtížné přesné vyčíslení nákladů na

rekonstrukci domu ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, zejména pokud

probíhala v době, kdy manželství bylo funkční a manželé neměli důvod uchovávat

všechny doklady, a dokumentovat provedené práce a vyplacené částky a nepočítali

s tím, že tyto otázky budou v budoucnosti předmětem dokazování. Z toho vychází

i soudní praxe. V rozsudku ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 22 Cdo 3033/2010, se uvádí: „Pokud by

bylo zjištěno, že žalobkyně do rekonstrukce své vlastní prostředky investovala,

avšak nebylo by možné přesně určit, v jaké výši, bylo by na místě aplikovat §

136 o. s. ř. V rozsudku ze dne 17. 5. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1821/2004, Nejvyšší

soud konstatoval: "Nemožnost zjistit přesnou nebo aspoň přibližnou výši tzv. vnosu žalovaného do bezpodílového spoluvlastnictví účastníků nemůže vést k

tomu, že by se mu ze strany bezpodílového spoluvlastnictví účastníků nemělo

dostat žádné náhrady ve smyslu věty druhé § 150 obč. zák. a že tato skutečnost

bude zohledněna jen stanovením nerovných podílů účastníků na jejich

bezpodílovém spoluvlastnictví. Pakliže soud na základě dokladů předložených

žalovaným nemohl zcela přesně zjistit a tak zohlednit, co konkrétně z

oddělených prostředků z doby před manželstvím žalovaný vnesl do manželství,

bylo na místě výši takové částky, jež by měla být žalovanému uhrazena ze

společného, stanovit volnou úvahou ve smyslu § 136 o. s. ř.“

Dovolací soud též uvedl, že i v řízení o vypořádání SJM se uplatní § 136 o. s.

ř., podle něhož je “…volná úvaha namístě… s ohledem na dobu…, jež uplynula od

doby těchto investic, poněvadž skutečnou výši vynaložených prostředků …by bylo

možno zjišťovat jen s nepoměrnými obtížemi“ (viz např. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 14. 12. 2010, sp. zn. 22 Cdo 4019/2010). Ke stanovení rozsahu a výše investic znaleckým posudkem:

Z uvedeného se podává, že judikatura v zájmu spravedlivého vypořádání vztahů

mezi účastníky a při vědomí obtížnosti dokázat vynaložené investice a jejich

výši doklady připouští, aby v případě, že je prokázáno, že investice byly

skutečně vynaloženy, a je v zásadě zřejmé, na co byly vynaloženy, připouští

tam, kde je to vzhledem k individuálním okolnostem věci namístě, aby rozsah a

výše investic vynaložených na rekonstrukci domu ve výlučném vlastnictví jednoho

z účastníků byla za podmínek § 136 o. s. ř. stanovena úvahou soudu; tím spíše

je třeba připustit její stanovení znaleckým posudkem, ve kterém znalec popíše

jednotlivé práce a určí celkové náklady, které bylo v rozhodné době třeba na

takovou rekonstrukci vynaložit (nikoliv tedy zhodnocení věci či „hodnotu

rekonstrukce“). Není žádný důvod vyloučit pro tyto případy to, co se uvádí v §

125 o. s. ř. Znalec přihlédne k dokladům, které jsou k dispozici a ke

skutečnostem, které vyšly najevo, jejich posouzení je však již věcí jeho

odborných znalostí (§ 127 odst. 1 o. s. ř.). Napadené rozhodnutí není v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3611/2016, pokud se v něm uvádí: „ Nad rámec uvedeného

dovolací soud podotýká, že investicí (vnosem) ze společného jmění manželů na

výlučný majetek jednoho z manželů se rozumí mimo jiné finanční prostředky, o

které se společné jmění manželů skutečně snížilo, je tedy správným závěr

odvolacího soudu, že je třeba zjišťovat skutečnou výši vynaložených investic a

nikoliv hodnotu popsaných stavebních prací. Výše učiněných investic se přitom

zjišťuje v procesu dokazování, v jehož rámci se uplatňuje zásada volného

hodnocení důkazů. Soudu není tedy předepsáno, jaké důkazní prostředky má ke

zjištění skutečné výše investic použít, tedy zdali vyjde ze souhlasných tvrzení

účastníků řízení, z dokladů o zaplacení, z výslechů účastníků či jiných

důkazů“. V nyní projednávané věci znalec nezjišťoval „hodnotu provedených prací“, ale

„náklady v čase a místě obvyklé“, které si vyžádalo provedení rekonstrukce. Uvedené rozhodnutí též nevylučuje, aby soud ve věci ustanovil k určení

skutečného rozsahu a výše investic znalce; výslovně uvádí, že „soudu není tedy

předepsáno, jaké důkazní prostředky má ke zjištění skutečné výše investic

použít“. K povinnosti tvrzení a důkaznímu břemenu:

I v tomto případě se uplatní obecné pravidlo, že povinnost tvrzení a důkazní

břemeno tíží toho účastníka, který tvrdí, že takové investice byly učiněny, a

to jak ohledně druhu investic, tak i ohledně jejich výše. Pro posouzení otázky,

zda a nakolik účastník tyto povinnosti splnil, nelze stanovit obecná kritéria;

vždy záleží na individuálním posouzení každé konkrétní věci.

Nelze judikatorně

stanovit hranici, kdy tvrzení účastníka je dostatečně konkrétní a kdy již není. Není pochyb o tom, že žalobkyni tížila ohledně vynaložených investic povinnost

tvrzení a důkazní břemeno; to však unesla. Žalovaný se, jak se podává z

dovolání, domnívá, že žalobkyně byla povinna detailně tvrdit každý vynaložený

náklad a jeho výši; tak to však není, jak vyplývá z výše uvedené judikatury. Žalobkyně učinila potřebná tvrzení již v žalobě, na č. l. 11. Jestliže pak

žalobkyně v podání, označeném jako „doplnění skutkových tvrzení“ (č. l. 56v. –

ověřit) též odkázala na stavební deník, který vedla, a předložila jej současně

k důkazu, pak tento úkon nelze podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) hodnotit

jinak než jako doplnění skutkového tvrzení. Pokud tedy soud prvního stupně

uvedl, že „žalobkyně řádně tvrdila, že za trvání manželství byly provedeny

investice ze společného do odděleného majetku žalovaného ve výši odpovídající

potřebným nákladům na provedení prací“, není tato úvaha v rozporu s judikaturou

dovolacího soudu. Dovolatel tvrdí, že podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne

24. 9. 2014, sp. zn. 22 Cdo 367/2013, se „musí podrobně prokazovat na jaké

konkrétní úkony či věci byly peníze využity“; nic takového se však v tomto

rozhodnutí neuvádí. Ke „konkurenci znaleckého ocenění investic do majetku jednoho z manželů v

konkurenci s doklady předloženými v průběhu řízení“. Dovolatel dále tvrdí, že v rozhodování Nejvyššího soudu nebyla dosud vyřešena

otázka „konkurence znaleckého ocenění investic do majetku jednoho z manželů v

konkurenci s doklady předloženými v průběhu řízení“. Tato otázka nemůže založit

přípustnost dovolání. Zjištění rozsahu a výše investic je zjištěním skutkovým, jehož případná

nesprávnost nemůže sama o sobě založit přípustnost dovolání. I zde se uplatní §

125 o. s. ř., věta první „Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze

zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření

orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné

listiny, ohledání a výslech účastníků“. Platí též zásada volného hodnocení

důkazů (§ 132 o. s. ř.). Bude tedy záležet na poměrech každé jednotlivé věci,

jak soud uvedenou „konkurenci“ posoudí; tuto otázku tak nelze posoudit tak, že

by se určil konkrétní postup platný pro všechny případy sporu o investice. Nad rámec uvedeného se dodává, že v nyní projednávané věci znalec vysvětlil,

proč doklady předložené účastníky mají na ocenění jen „okrajový vliv“- nejsou

kompletní, některé naopak s provedenou rekonstrukcí nesouvisejí, některé

položky jsou nadhodnocené, některé duplicitní (č. l. 395); toto zjištění pak

rozvedl. Odvolací soud pak uvedl: „Určení některých nákladů, nedoložených

účty, znalcem a vedle toho určení zbylých nákladů podle dokladů by bylo vnitřně

nesouladné a nepoužitelné pro spravedlivé řešení sporu. Postup znalce je proti

tomu vnitřně souladný a poskytuje objektivní obraz o všech nákladech určených

stejnou metodou. Pokud by účastnící řízení disponovali kompletními účty, nebylo

by nutné výši investic určovat znalcem“.

K námitkám k obsahu znaleckého posudku se uvádí: V této souvislosti žalovaný

nevymezuje přípustnost dovolání, již proto ji nemohou tyto námitky založit;

ostatně jde o námitky skutkové povahy. Jen na okraj se tak dodává, že podle

judikatury je znalecký posudek jedním z důkazních prostředků, který soud sice

hodnotí jako každý jiný důkaz podle § 132 o. s. ř, od jiných se však liší tím,

že odborné závěry v něm obsažené nepodléhají hodnocení soudem. Soud hodnotí

přesvědčivost posudku co do jeho úplnosti ve vztahu k zadání, logické

odůvodnění jeho závěrů a soulad s ostatními provedenými důkazy. Hodnocení

důkazu znaleckým posudkem tedy spočívá v posouzení, zda závěry posudku jsou

náležitě odůvodněny, zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda bylo přihlédnuto ke

všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, zda závěry posudku nejsou v

rozporu s výsledky ostatních důkazů a zda odůvodnění znaleckého posudku

odpovídá pravidlům logického myšlení. Z uvedeného vyplývá, že soud při

hodnocení důkazu znaleckým posudkem nemůže přezkoumávat věcnou správnost

odborných závěrů znalce (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2002, sp. zn. 25 Cdo 583/2001, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2018,

sp. zn. 22 Cdo 6023/2017). Má-li soud o správnosti posudku pochybnosti, nemůže

učinit vlastní skutkové zjištění vycházející z odborných znalostí, které má

znalec, ale musí zvážit provedení revizního znaleckého posudku. V dané věci

však soud pochybnosti o správnosti posudku neměl. K problematice částky vynaložené na rekonstrukci nemovitosti, která pak

sloužila k bydlení rodiny účastníků (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2021, sp. zn. 22 Cdo 3428/2020, tedy vyhlášený později, než rozhodnutí

odvolacího soudu), se uvádí: V řízení o vypořádání SJM, ovládaném zásadou

dispoziční a projednací, je zcela v rukou účastníků, jaké vnosy či odpočty

budou uplatňovat; soud nemůže bez návrhu snižovat výši vnosu o částky, které

rodina „odbydlela“. Takový návrh však žalovaný v řízení nepodal; proto není

třeba se zabývat otázkou, zda zmíněné rozhodnutí vůbec dopadá i na nyní

projednávanou věc. K tvrzení o extrémním rozporu skutkových zjištění s provedeným dokazováním:

Dovolatel tvrdí, že „závěry soudů obou stupňů jsou v hrubém a extrémním rozporu

s provedeným dokazováním, což je zároveň zcela zjevně protiústavní stav“. Má

tomu tak být proto, že soud prvního stupně nijak „nezohlednil zjištění, které

uvedl v odůvodnění svého rozsudku, že částka rekonstrukce při žádosti o úvěr,

ze kterého byla financována rekonstrukce… byla uvedena částka 600tis. Kč, což

přisvědčovalo tvrzení a obraně žalovaného“. Ve skutečnosti však soud prvního

stupně uvedl toto: „Ze žádosti o stavební povolení doručené Městskému úřadu ve

Dvoře Králové nad Labem 1. 8. 2005 bylo zjištěno, že žádost podali oba

účastníci ohledně vestavby bytové jednotky do půdního prostoru nad truhlářskou

dílnu v XY, jako předpokládané náklady stavby uvedli 600.000 Kč“. S tímto

předpokladem a jeho rozporem se skutečnými náklady se pak soud vypořádal pod

bodem 20. rozsudku.

Ostatně z uvedeného vyplývá jen to, že účastníci odhadli

náklady uvedenou částkou, a to před zahájením rekonstrukce, nikoliv jejich

skutečná výše. O extrémní rozpor s provedenými důkazy tak nemohlo jít. K opomenutému návrhu na provedení důkazu:

Dovolatel dále vytýká, že soud opomenul jeho návrh, aby si „soud vyžádal či

vyzval žalobkyni k doložení“ výpisu z účtu, který označuje jako „účet SJM“,

který byl veden na jméno žalobkyně; z tohoto účtu mělo být patrné, co z něj

bylo na rekonstrukci vynaloženo. Dovolací soud konstatuje, že takový návrh

žalovaný učinil v podáních opakovaně (č. l. 337, 339v., 342). Žalobkyně pak na

něj odpověděla na č. l. 378v; uvedla, že náklady byly hrazeny převážně v

hotovosti (to je v souladu s tím, co uvedla již na č. l. 11), a dodala, že

výpis nemůže v rámci internetového bankovnictví pořídit, neboť jde o výpis

starší než tři léta; souhlasila s jeho případným vyžádáním od banky a uvedla i

další okolnosti. V dalším podání (č. l. 419) žalovaný uvedené opakoval, aniž by

k těmto tvrzením žalobkyně přihlédl. Dovolací soud zvažoval, zda nejde o tzv. opomenutý důkaz, a dospěl ke kladné

odpovědi. Na č. l. 337 žalovaný uvádí. „Je otázkou, proč žalobkyně nepředloží soudu

výpisy z tohoto účtu, ze kterých by bylo možno jednoznačně zjistit, jaké výdaje

byly na stavbu hrazeny pouze z tohoto účtu“. Tuto, podle formulace v podstatě

„řečnickou otázku“ opakuje na č. l. 339 a 419. Na č. l. 342v. pak žádá, „nechť

si soud nechá od žalobkyně předložit výpis z účtu z dané doby“, aniž by však

tento účet specifikoval; činí pak – tentokrát výslovně - návrh na provedení

důkazu „výpisem z účtu žalobkyně z dob kolem rozvodu manželství“ (č. l. 342v.). I když nejde o návrh perfektní (účet není blíže označen, z okolností se však

podává, že by mělo jít o výpis z běžného účtu u banky), je dostatečně

specifikován pro to, aby se jím soud zabýval. Protože tak soud neučinil, jde o

tzv. opomenutý důkazní návrh. Z judikatury Ústavního soudu se podává, že ústavně zaručenému právu na

spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny základních práv a svobod)

odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit a v tomto

rámci se adekvátně, co do myšlenkových konstrukcí racionálně logickým způsobem

vypořádat s provedenými důkazy i s argumentačními tvrzeními účastníků řízení,

jakož je třeba i zdůvodnit, proč určitý účastníkem navržený důkaz nebylo třeba

provést. Jinými slovy, rozhodující soud není povinen provést všechny navržené

důkazy, avšak musí o vznesených návrzích rozhodnout, a pokud účastníky řízení

vzneseným důkazním návrhům nevyhoví, pak musí v rozhodnutí vyložit, z jakých

důvodů navržené důkazy neprovedl, resp. je nepřevzal pro základ skutkových

zjištění. V opačném případě dochází k ústavněprávnímu deficitu obdobnému

kategorii neústavnosti v podobě tzv. opomenutých důkazů [srovnej např. nálezy

Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2011, sp. zn. I. ÚS 2610/11, ze dne 30. 6. 2004,

sp. zn. IV. ÚS 570/03, nebo ze dne 23. 1. 2008, sp. zn. I. ÚS 2568/07 (nálezy

Ústavního soudu jsou dostupné na http://nalus.usoud.cz)].

V této věci nelze bez dalšího, již v dovolacím řízení, učinit závěr, že by

uvedený důkazní návrh neměl v projednávané věci žádnou relevanci, resp. nemohl

vést k objasnění skutečností a otázek, podstatných pro dané řízení [srovnej

např. nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. II. ÚS 2172/14, či ze

dne 23. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 2067/14]. Jestliže se s ním tedy soudy nijak

nevypořádaly, porušily právo žalovaného na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 a

násl. Listiny základních práv a svobod). Toto porušení činí dovolání přípustným

i důvodným. Z uvedeného je zřejmé, že dovolání je důvodné. Proto nezbylo, než rozhodnutí

odvolacího soudu zrušit; vzhledem k tomu, že důvody, pro které bylo zrušeno

rozhodnutí odvolacího soudu, platí i pro rozhodnutí soudu prvního stupně,

zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k

dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 10. 2021

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu