Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 3155/2016

ze dne 2017-02-07
ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.3155.2016.1

22 Cdo 3155/2016

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobců: a) A-TEMPO VERLAG spol. s r. o., se sídlem v Praze 3 – Žižkově,

Štítného 778/19, IČO: 25664441, b) Ing. V. B., c) F. B., d) Ing. B. B., e) A.

Ch., f) V. Ch., g) M. Ch., h) D. T. K. D., ch) Mgr. T. D., i) Mgr. V. D., j) K.

H., k) A. I., l) RNDr. T. J., m) Ing. P. J., n) Ing. V. K., DrSc., o) J. K., p)

Ing. J. K., q) Ing. L. M., r) MUDr. S. M., s) PhDr. I. M., t) I. M., Dipl.

Natw. ETH, u) M. M., v) O. P., w) Mgr. V. S., x) I. S., y) O. Š., z) Ing. M.

Š., aa) Mgr. M. Š., ab) Doc. Ing. J. Č., Ph.D., ac) ZAMTEX s. r. o., se sídlem

v Praze 1 – Starém Městě, Vejvodova 445/1, IČO: 26703009, ad) Z. Z., ae) MUDr.

T. Ch., af) MUDr. E. Ch., ag) MUDr. L. N., ah) MUDr. P. N., ach) Z. P., ai)

JUDr. S. P., aj) J. P., ak) Ing. J. V., všech zastoupených Mgr. Petrem

Novotným, advokátem se sídlem v Praze 8 – Karlíně, Karolinská 661/4, proti

žalované GV Reality s. r. o., se sídlem v Praze 2 – Vinohradech, Španělská

770/2, IČO: 24148733, zastoupené Mgr. Vlastislavem Andršem, advokátem se sídlem

v Praze 2 – Vinohradech, Španělská 770/2, o zřízení věcných břemen, vedené u

Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 32 C 207/2013, o dovolání žalobců proti

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2015, č. j. 19 Co

92/2015-350, takto:

I. Dovolání proti výroku I. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 4.

2015, č. j. 19 Co 92/2015-350, v části, v níž byl potvrzen výrok II. rozsudku

Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 10. 2014, č. j. 32 C 207/2013-269, se

odmítá.

II. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2015, č. j. 19 Co

92/2015-350, se ve výroku I. v části, kterou byl potvrzen výrok I. rozsudku

Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 10. 2014, č. j. 32 C 207/2013-269, a ve

výroku II., a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 10. 2014, č. j.

32 C 207/2013-269, se ve výrocích I. a III. ruší a věc se v tomto rozsahu vrací

Obvodnímu soudu pro Prahu 4 k dalšímu řízení.

Obvodní soud pro Prahu 4 (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 22. 10.

2014, č. j. 32 C 207/2013-269, zamítl žalobu, aby soud ve prospěch žalobců

zřídil oprávnění z věcného břemene užívání pozemku parc. č. 2339/75, v k. ú. K.

a obci P., zastavěném budovou (dále jen „předmětná budova“), a to pro každého z

žalobců jako vlastníka jednotky v předmětné budově za náhradu ve výroku

specifikovanou s tím, že toto oprávnění bude vázáno na vlastnické právo ke

každé specifikované jednotce (výrok I.). Dále zamítl žalobu, aby soud ve

prospěch žalobců zřídil oprávnění z věcného břemene užívání chůzí a jízdou

pozemků parc. č. 2339/113 a 2339/114, v k. ú. K. a obci P., jako pozemků

tvořících jednotný funkční celek s předmětnou budovou, a to pro každého z

žalobců jako vlastníka jednotky v předmětné budově za náhradu ve výroku

specifikovanou s tím, že toto oprávnění bude vázáno na vlastnické právo ke

Soud prvního stupně uvedl, že žalobci jsou vlastníky bytových a nebytových

jednotek v předmětné budově, a spoluvlastníci společných částí předmětné

budovy, nacházející se na pozemku parc. č. 2339/75, který je spolu s pozemky

parc. č. 2339/113 a 2339/114 (vnitroblok) ve vlastnictví žalované (dále též

„předmětné pozemky“). Pozemek parc. č. 2339/75 je zcela zastavěn předmětnou

budovou, pozemek parc. č. 2339/113 představuje vnitroblok přilehlých bytových

domů jsou na něm zeleň, chodníky a lavičky. Pozemek parc. č. 2339/114 se

nachází uprostřed pozemku parc. č. 2339/113 a je zastavěn trafostanicí, přístup

do budovy je z ulice M. (tj. z druhé strany budovy, než je vnitroblok), tato

ulice je rovněž průjezdná, přímo z budovy parc. č. 1400 nelze vyjít do

vnitrobloku, je třeba vyjít z vedlejšího bytového domu. Původním vlastníkem

předmětné budovy byl developer IPB Real a. s. (dále jen „stavebník“), který ji

realizoval na pozemku ve vlastnictví státu, ke kterému měl právo hospodaření

Institut klinické a experimentální medicíny se sídlem v Praze, Vídeňská 9 (dále

jen „IKEM“). K realizaci předmětné budovy došlo na základě smlouvy o

spolupráci, smlouvy o nájmu a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 13. 1. 1997. S uzavřením smluv vyslovilo souhlas Ministerstvo zdravotnictví České

republiky opírající se o kladné stanovisko „náměstka ministra pro státní

financování a řízení ústředně řízených organizací“. Po uzavření smluv

Ministerstvo zdravotnictví České republiky souhlas se smlouvou o nájmu a o

zřízení věcného břemene několikrát zopakovalo. Obytný komplex byl prioritně

určen k úplatnému převodu do vlastnictví IKEMu a resortu Ministerstva

zdravotnictví České republiky pro účely ubytování pracovníků resortu

zdravotnictví. Usnesením č. 102 ze dne 26. 2. 1997 vyslovila Vláda České

republiky souhlas se záměrem získání finančních prostředků prodejem

přebytečných částí majetku v právu hospodaření zdravotnických organizací a

uložila za tím účelem mj. ministerstvu zdravotnictví zpracovat a předkládat

návrhy k prodeji konkrétních přebytečných částí majetku. Ve smlouvě o

spolupráci se stavebník zavázal rovněž buď poskytnout, anebo zprostředkovat

úvěr za účelem financování dostavby transplantačního centra s tím, že v případě

zprostředkování bude za IKEM hradit úroky; úvěr byl následně zprostředkován. V

srpnu 1997 nechal stavebník zpracovat právní analýzu smluvních vztahů s IKEMem,

podle níž smlouvy představují „v reálné rovině maximální možné smluvní

zabezpečení práv k pozemkům tak, aby tyto mohly být využity k výstavbě“. Pro

stavbu obytného komplexu Zelené údolí bylo vydáno stavební povolení. Žalobci či

jejich právní předchůdci nabyli vlastnictví k bytovým či nebytovým jednotkám a

k odpovídajícím podílům na společných částech předmětné budovy od stavebníka,

přičemž se zavázali do 50 dnů od doručení výzvy stavebníka nebo vlastníka

pozemku uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví k předmětným pozemkům,

stavebník si rovněž sjednal se spoluvlastníky předmětné budovy úplatné

podnájemní smlouvy k předmětným pozemkům.

Ohledně neoprávněnosti stavby předmětné budovy soud prvního stupně uvedl, že

stavebník realizoval stavbu na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 13. 1. 1997

a téhož dne následně uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene. Ty byly

uzavřeny stejnými stranami a se shodným účelem – užívání stejných pozemků, což

jsou tituly, které vedle sebe nemohou při shodném předmětu užívání obstát.

Uzavření smlouvy o zřízené věcného břemene bylo privativní novací, při které

nájemní smlouva zanikla. Nájemní smlouva byla uzavřena v rozporu s § 9 odst. 3

vyhlášky federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s

národním majetkem, neboť neobsahovala možnost pronajímatele odstoupit od

smlouvy v případě, že bude pozemky potřebovat pro svou potřebu. Jedná se o

ustanovení kogentní, jehož porušení má za následek absolutní neplatnost smlouvy

ve smyslu § 39 občanského zákoníku. Ze stejného důvodu je neplatná i smlouva o

zřízení věcného břemene (byť dočasného na dobu 90 let), u které rovněž

absentovala možnost zániku věcného břemene v případě, že IKEM bude pozemky

potřebovat pro svou potřebu. Stavebník byl nicméně v době realizace předmětné

budovy v dobré víře, že mu svědčí k pozemku pod stavbou minimálně právo

odpovídající věcnému břemeni. K uzavření smluv přistoupil stavebník po udělení

souhlasu ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky opírajícího se o

stanovisko Ministerstva financí České republiky, přičemž to může v jednotlivých

případech ze závažných důvodů povolit výjimku z § 9 vyhlášky o hospodaření s

národním majetkem; tento souhlas byl ze strany ministerstva zopakován i po

posouzení již uzavřených smluv, ba i po změně právní úpravy hospodaření s

majetkem státu. Bylo prokázáno, že bytové a rodinné domy byly předně určeny pro

realizaci stabilizačních a sociálních programů v resortu zdravotnictví.

Stavebník si nadto nechal před realizací staveb vypracovat právní expertízu,

podle níž smlouvy představovaly maximální možné smluvní zabezpečení práv k

pozemkům tak, aby mohly být využity k výstavbě. Pro stavbu bylo vydáno stavební

povolení. Se zřetelem ke všem okolnostem byl v době realizace stavby stavebník

v přesvědčení, že mu uvedené právo k pozemkům patří a nemohl mít o tomto

důvodné pochybnosti. Jeho omyl je tedy omylem omluvitelným, a proto se v

případě předmětné budovy nejedná o stavbu neoprávněnou. Občanský zákoník

neumožňuje zřídit vlastníkovi stavby věcné břemeno k užívání pozemku,

analogická aplikace § 135c občanského zákoníku je vyloučena. Stran vnitrobloku

nepřipadá do úvahy povolení nezbytné cesty soudem ve smyslu § 1029 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., neboť přístup k předmětné budově je zajištěn z ulice M.,

ostatně přímý vstup z budovy do vnitrobloku není možný.

K odvolání žalobců Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 22.

4. 2015, č. j. 19 Co 92/2015-350, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok

I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Odvolací soud uvedl, že soud prvního stupně provedl dostatečné dokazování a věc

rovněž správně právně posoudil. Předně zdůraznil, že byl správně aplikován

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Aplikace § 135c občanského zákoníku

přichází do úvahy jen v případě, že vlastník stavby zřídil stavbu na pozemku

jiného vlastníka bez jeho souhlasu. V dané věci stavebník sice neměl právní

titul k stavbě předmětné budovy na pozemku č. 2339/75, neboť jak nájemní

smlouva, tak i smlouva o zřízení věcného břemene byly absolutně neplatné, ale s

ohledem na všechny okolnosti případu byl v objektivní dobré víře, že mu právo

stavět na pozemku státu svědčí, a proto byl jeho právní omyl omluvitelný.

Zdůraznil přitom, že u státu lze předpokládat, že bude znát a důsledně

dodržovat pravidla týkající se hospodaření s majetkem státu, tedy lze se

spoléhat na to, že smlouvy týkající se tohoto majetku budou právně bezvadné.

Nelze přehlédnout ani opakované ujišťování ze strany státu o existenci a trvání

souhlasu vlastníka pozemku se stavbou. Odvolací soud souhlasil rovněž s

nemožností analogické aplikace § 135c občanského zákoníku, a proto žalobu

zamítl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, které považují za

přípustné podle § 237 občanského soudního řádu, neboť rozhodnutí odvolacího

soudu závisí na vyřešení právních otázek, které doposud nebyly v rozhodovací

praxi dovolacího soudu řešeny, resp. při jejichž řešení se odvolací soud

odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. Namítají nesprávné

právní posouzení otázky omluvitelného omylu stavebníka a s tím spojené dobré

víry, vedoucí k závěru o oprávněnosti stavby předmětné budovy. Vyjadřují

přesvědčení, že v situaci, kdy velká developerská společnost provádí výstavbu

na základě právních titulů, jež jsou absolutně neplatné pro rozpor se zákonem,

nelze její jednání posoudit jako omluvitelný právní omyl zakládající dobrou

víru stavebníka. Stavebník coby profesionální developer si totiž musel při

zachování obvyklé péče být vědom skutečnosti, že nejsou splněny předpoklady pro

nakládání s majetkem státu. Existence omluvitelného právního omylu přichází do

úvahy toliko ve výjimečných případech nesrozumitelné právní úpravy, což není

posuzovaný případ. V této souvislosti poukazují na rozhodnutí Nejvyššího soudu

sp. zn. 22 Cdo 929/2001, sp. zn. 22 Cdo 2190/2000 a sp. zn. 29 Cdo 2020/2007.

Další pochybení spatřují při provádění důkazů. Soud prvního stupně vnesl do

řízení nepřípustně důkazy z vlastní iniciativy, aniž provedení těchto důkazů

účastníci navrhovali; tím došlo k porušení zásady rovnosti stran a zásady

projednací, naopak došlo de facto k aplikaci zásady vyšetřovací. Odvolací soud

tento postup následně aproboval, čímž se odchýlil od rozhodnutí Nejvyššího

soudu sp. zn. 28 Cdo 1885/2008, sp. zn. 20 Cdo 2824/2004 a sp. zn. 28 Cdo

1885/2008. Neřešenou otázku hmotného práva spatřují žalobci v posouzení rozporu

ochrany stavebníka v subjektivní dobré víře oproti ochraně stavebníka v

objektivní dobré víře. Úvahy odvolacího soudu vedou k závěru, že stavbu

postavenou v objektivní dobré víře nelze vypořádat podle § 135c občanského

zákoníku, neboť jde o stavbu oprávněnou. Naproti tomu pokud by byla stavba

postavena pouze v subjektivní dobré víře, bylo by možné vypořádat vztahy mezi

vlastníkem pozemku a vlastníkem budovy podle § 135c občanského zákoníku. Tím by

však byla nadřazena ochrana stavebníka, který je pouze v subjektivní dobré

víře, nad ochranu stavebníka, který je v objektivní dobré víře v existenci

právního titulu ke stavbě. Zatímco by stavebník v subjektivní dobré víře mohl

požadovat vypořádání podle § 135c občanského zákoníku, tedy např. i přikázání

pozemku do svého vlastnictví, stavebník v objektivní dobré víře by takto

postupovat nemohl a muselo by dojít k vypořádání podle § 126 občanského

zákoníku. Takový výklad by byl odepřením spravedlnosti, byl by zjevně

nespravedlivý pro stavebníka v objektivní dobré víře. Nad „rámec dovolacího

přezkumu“ poukazují žalobci také na to, že pokud dovolací soud akceptuje

nesprávný závěr odvolacího soudu, že stavebník budovy byl v objektivní dobré

víře, měl se odvolací soud také zabývat otázkou vydržení věcného břemene

žalobci. Navrhují, aby dovolací soud zrušil rozsudky soudů obou stupňů a věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V doplnění dovolání žalobci upozornili na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.

3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4461/2015, který se týkal skutkově i právně obdobné

věci a v němž bylo obdobnému dovolání vyhověno.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání namítá, že mělo dojít k zamítnutí žaloby pro

nedostatek aktivní věcné legitimace žalobců, protože se řízení o vypořádání

neoprávněné stavby neúčastnili všichni spoluvlastníci, ačkoliv neoprávněnou

stavbou je celý obytný blok C5 sestávající se z několika sekcí, které nejsou

sekcemi samostatnými, byť mají rozdílná čísla popisná. Tuto argumentaci přitom

podrobněji rozvádí. Věcná legitimace absentuje i z toho důvodu, že podstatné

součásti a příslušenství předmětné budovy se nachází ve vnitrobloku (společná

kanalizace, systém drenážních potrubí apod.), který tvoří s pozemkem parc. č.

2339/75 funkční celek. Rozhodnutí soudů obou stupňů je věcně správné, byť

žalovaná spatřuje pro zamítnutí žaloby jiné důvody. Závěrem žalovaná s ohledem

existenci rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo

4461/2015, očekává, že rozhodnutí soudů obou stupňů bude zrušeno. Upozorňuje

však, že soudy by se měly případně zabývat, co je v této věci skutečně

(neoprávněnou) stavbou.

Nejvyšší soud jako soud dovolací věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“),

neboť řízení v projednávané věci bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srovnej

článek II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Jelikož ke vzniku neoprávněné stavby mělo dojít před 1. 1. 2014, postupoval

dovolací soud při posouzení tohoto nároku podle příslušných ustanovení zákona

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“) – [srovnej např.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4461/2015

(uveřejněný v časopise Právní rozhledy, 2016, č. 15–16, str. 567), usnesení

Nejvyšší soudu ze dne 18. 5. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3765/2015 – proti uvedenému

rozhodnutí byla podána Ústavní stížnost, kterou Ústavní soud odmítl usnesením

ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 2818/16 (dostupným na http://nalus.usoud.cz),

kde se ztotožnil se závěrem dovolacího soudu ohledně vypořádání neoprávněných

staveb zřízených před 1. 1. 2014 podle právní úpravy obsažené v zákoně č.

40/1964 Sb., občanském zákoníku, konkrétně podle § 135c tohoto zákona – či

usnesení Nejvyšší soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. 22 Cdo 2671/2016 (dostupné

na www.nsoud.cz)].

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl

jeho výrok napaden (§ 242 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu lze

přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§

242 odst. 3 o. s. ř.).

Dovolatelé dovoláním napadli rozhodnutí odvolacího soudu v celém rozsahu.

Dovolání proti části výroku I. odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek

soudu prvního stupně ve výroku II., kterým byla zamítnuta „žaloba, aby soud ve

prospěch žalobců zřídil oprávnění z věcného břemene užívání chůzí a jízdou

pozemků parc. č. 2339/113 a 2339/114, v k. ú. K. a obci P., jako pozemků

tvořících jednotný funkční celek s předmětnou budovou, a to pro každého z

žalobců jako vlastníka jednotky v předmětné budově za náhradu ve výroku

specifikovanou s tím, že toto oprávnění bude vázáno na vlastnické právo ke

každé specifikované jednotce“, není ovšem podle § 237 o. s. ř. přípustné.

Dovolatelé sice tento výrok formálně napadli, nijak však proti němu v dovolání

nebrojili, neuvedli tak ve vztahu k němu ani žádnou otázku přípustnosti

dovolání, ani to, v čem spatřují nesprávnost právního posouzení věci. Vzhledem

k tomu nezbylo dovolacímu soudu, než dovolání formálně směřující i do této

části výroku rozsudku odvolacího soudu podle § 243c odst. 1 o. s. ř. pro

nepřípustnost odmítnout (výrok I.).

Dovolatelé namítají, že odvolací soud posoudil otázku objektivní dobré víry

stavebníka předmětné budovy v rozporu s judikaturou dovolacího soudu.

Dovolání je v této otázce přípustné a zároveň i důvodné, neboť rozhodnutí je v

rozporu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.

V dané věci soudy vyšly z toho, že smlouva o zřízení věcného břemene,

umožňující stavebníku stavbu zřídit, byla absolutně neplatná; tento závěr

dovolání nezpochybňuje. Je tak třeba zkoumat, zda stavebník byl oprávněným

držitelem práva odpovídajícího věcnému břemeni, opravňujícího stavbu zřídit.

Tak tomu mohlo být v případě, že jeho právní omyl ohledně platnosti smlouvy byl

omluvitelný.

Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro

sebe (§ 129 odst. 1 obč. zák.). Je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v

dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným (§ 130

odst. 1 věta první obč. zák.).

Podle § 135c odst. 1–3 občanského zákoníku zřídí-li někdo stavbu na cizím

pozemku, ač na to nemá právo, může soud na návrh vlastníka pozemku rozhodnout,

že stavbu je třeba odstranit na náklady toho, kdo stavbu zřídil (dále jen

„vlastník stavby“). Pokud by odstranění stavby nebylo účelné, přikáže ji soud

za náhradu do vlastnictví vlastníku pozemku, pokud s tím vlastník pozemku

souhlasí. Soud může uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem

stavby i jinak, zejména též zřídit na náhradu věcné břemeno, které je nezbytné

k výkonu vlastnického práva ke stavbě.

Judikatura připouští existenci oprávněné stavby na cizím pozemku, jestliže byl

stavebník oprávněným držitelem (§ 130 odst. 1 obč. zák.) práva umožňujícího

stavbu zřídit [k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2012, sp.

zn. 22 Cdo 903/2012 (uveřejněný pod č. C 11 073 v Souboru civilních rozhodnutí

a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck – dále jen „Soubor“)]. Jedině v

případě neoprávněné stavby je na místě vypořádání podle § 135c obč. zák.; šlo-

li tedy o stavbu oprávněnou, nemohly se strany domáhat jejího vypořádání podle

§ 135c obč. zák. U oprávněných staveb postavených na cizím pozemku pak nemůže

být v zásadě úspěšná ani žaloba na odstranění stavby, ledaže se jednalo o

stavbu, která měla být zřízena toliko na dobu časově omezenou, přičemž tato

doba trvání již uplynula [k tom srovnej mutatis mutandis např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. 22 Cdo 1840/2011, či usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2013, sp. zn. 22 Cdo 2697/2011 (obě rozhodnutí

dostupná na www.nsoud.cz), která nepřipouštějí domáhat se odstranění stavby v

případě, kdy existoval titul, který posléze odpadl, měl však být titulem

trvalým]. To však neznamená, že by v případě, kdy se jedná o časově neomezenou

oprávněnou stavbu, mohl po skončení oprávněné držby pozemku (poté, co vlastník

stavby zjistil, že mu nesvědčí právo stavět na pozemku) užívat vlastník stavby

cizí pozemek bez jakékoliv náhrady; judikatura Nejvyššího soudu dovodila, že

práva a povinnosti mezi vlastníkem stavby a pozemku se řídí podle pravidel o

bezdůvodném obohacení [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3.

2016, sp. zn. 22 Cdo 4461/2015 (uveřejněný v časopise Právní rozhledy, 2016, č.

15–16, str. 567)].

Dovolací soud nesouhlasí s argumentací dovolatelů potud, že by s oprávněným

stavebníkem bylo zacházeno méně příznivě než se stavebníkem neoprávněným, neboť

v případě neoprávněného stavebníka má podle judikatury Ústavního soudu

přednost odstranění stavby [viz např. nález Ústavního soudu ze dne 25. 1.

2005, sp. zn. III. ÚS 455/03 (dostupný na http://nalus.usoud.cz)]; judikatura

Nejvyššího soudu tak chrání stavebníka, který zřídil stavbu na cizím pozemku v

objektivní dobré víře, aniž mu ve skutečnosti svědčilo právo na pozemku stavět

[srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo

4461/2015 (uveřejněný v časopise Právní rozhledy, 2016, č. 15–16, str. 567)].

Dobrá víra je psychický stav držitele – takový držitel se domnívá, že mu

vykonávané právo patří, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není. Skutečnost, zda

držitel je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc nebo právo

náleží, je třeba vždy hodnotit objektivně, a nikoli pouze ze subjektivního

hlediska (osobního přesvědčení) samotného účastníka. Při hodnocení dobré víry

je vždy třeba brát v úvahu, zda držitel při běžné (normální) opatrnosti, kterou

lze s ohledem na okolnosti a povahu daného případu po každém požadovat, neměl,

resp. nemohl mít, po celou vydržecí dobu důvodné pochybnosti o tom, že mu věc

nebo právo patří [k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2002,

sp. zn. 22 Cdo 1843/2000 (uveřejněný pod č. C 1176 v Souboru)]. Držitel není

„vzhledem ke všem okolnostem“ v dobré víře v případě, že je sice subjektivně

přesvědčen, že mu věc anebo právo patří, avšak při zachování obvyklé opatrnosti

by musel vědět, že tomu tak není. Protože dobrou víru je třeba hodnotit

objektivně, nelze dospět k závěru, že za stejné situace by jedna osoba byla v

takto kvalifikované dobré víře, a druhá nikoliv; to se týká i právních

předchůdců [k tomu srovnej usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2004, sp. zn.

III. ÚS 50/04 (dostupné na http://nalus.usoud.cz), obdobně rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 9. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1253/99 (uveřejněný v časopise Soudní

rozhledy, 2001, č. 5, str. 152)].

Oprávněná držba se zakládá na omylu držitele, který se domnívá, že je

vlastníkem držené věci nebo subjektem vykonávaného práva. Oprávněná držba se

nemůže zakládat na takovém omylu držitele, kterému se mohl při normální

opatrnosti vyhnout. Je třeba zdůraznit, že jde o opatrnost normální, obvyklou,

posuzovanou z objektivního hlediska. Omyl držitele musí být omluvitelný.

Omluvitelným je omyl, ke kterému došlo přesto, že mýlící se postupoval s

obvyklou mírou opatrnosti, kterou lze se zřetelem k okolnostem konkrétního

případu po každém požadovat. Pokud omyl přesahuje rámec běžného, obvyklého

posuzování věcí, není omluvitelný. Držitel, který drží věc na základě takového

omylu, může být sice v dobré víře, avšak nikoliv „se zřetelem ke všem

okolnostem“, a proto nemůže být držitelem oprávněným. Omluvitelným omylem může

být výjimečně i omyl právní [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.

4. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1142/2016 (dostupné na www.nsoud.cz)].

Právní omyl spočívá v neznalosti anebo v neúplné znalosti obecně závazných

právních předpisů a z toho vyplývajícího nesprávného posouzení právních

důsledků právních skutečností. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., na rozdíl od

obecného občanského zákoníku z roku 1811, nedeklaroval zásadu, že neznalost

zákona neomlouvá, ani nestanovil pro oprávněného držitele výjimky z této

zásady, pokud jde o omluvitelný omyl. I když zásada, že neznalost zákona

neomlouvá, nadále platila, mohly se výjimečně vyskytnout případy, kdy držitel

byl „se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře“ i v případě, že jeho

přesvědčení vycházelo z právního omylu (např. v případě objektivně nejasného

znění zákona). Omyl vycházející z neznalosti jednoznačně formulovaného

ustanovení občanského zákoníku platného v době, kdy se držitel ujímá držby,

však omluvitelný nebyl [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10.

2002, sp. zn. 22 Cdo 490/2001 (uveřejněný pod č. C 1481 v Souboru)].

Právní omyl je omluvitelný jen tehdy, nebylo-li mu možné zabránit při

vynaložení obvyklé opatrnosti, neboť každý má povinnost znát právo (ignorantia

iuris neminem excusat). Právním omylem není možné omlouvat jednání, které je v

přímém rozporu s právní normou, jestliže text právního předpisu nedává prostor

k pochybnostem o správnosti výkladu [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 16. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4461/2015 (uveřejněný v časopise Právní

rozhledy, 2016, č. 15–16, str. 567)].

Za neoprávněného držitele nelze považovat toho, kdo se držby uchopí na základě

jednoho z možných výkladů zákona, bylo-li k tomuto výkladu možno dojít při

zachování obvyklé opatrnosti [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

22. 10 2002, sp. zn. 22 Cdo 929/2001 (uveřejněný pod č. C 1 495 v Souboru), či

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2008, sp. zn. 22 Cdo 3000/2008

(uveřejněný pod č. C 6 528 – 6 530 v Souboru)]. Rovněž judikatura připustila,

že právní omyl může být omluvitelný i proto, že byl vyvolán státním orgánem,

neboť držitel může důvodně předpokládat, že státní orgány znají právo [k tomu

srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2009, sp. zn. 22 Cdo 4484/2007

(uveřejněný v časopise Právní rozhledy, 2009, č. 23, str. 857)].

Dovolací soud přezkoumá otázku existence dobré víry držitele, že mu sporná věc

patří, jen v případě, kdyby úvahy soudu v nalézacím řízení byly zjevně

nepřiměřené [k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2002, sp.

zn. 22 Cdo 1689/2000 (uveřejněné pod č. C 1 068 v Souboru)].

Soudy obou stupňů pečlivě vážily otázku dobré víry stavebníka z hlediska

judikatury Nejvyššího soudu i dalších relevantních okolností, nicméně v

závěrečném hodnocení se s nimi dovolací soud s přihlédnutím k výjimečným

okolnostem věci rozchází.

V projednávané věci bylo podle zjištění soudů v nalézacím řízení porušeno

ustanovení § 9 odst. 3 vyhlášky č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním

majetkem, jehož mnohoznačný výklad se nenabízí. Porušení tohoto právního

předpisu tak v zásadě nemohlo založit omluvitelný právní omyl ani u běžných

subjektů. Na právním omylu stavebníka (nebylo zjištěno, že by o rozporu smlouvy

s právním předpisem věděl) se však podílel stát; pokud by šlo o „průměrného“

stavebníka, nebyla by úvaha odvolacího soudu o omluvitelnosti omylu za této

situace nepřiměřená. Nicméně dovolací soud s přihlédnutím ke všem okolnostem

případu dospívá k závěru, že – vzhledem k tomu, že stavebník byl „profesionálem

v oboru, který patřil mezi největší developery v České republice“ – byl právní

omyl neomluvitelný, a stavebník tak nebyl oprávněným držitelem nájemního práva

či práva odpovídajícího věcnému břemeni; jde tedy o neoprávněnou stavbu ve

smyslu § 135c obč. zák. Ke stejnému závěru ostatně již dříve dospěl Nejvyšší

soud v rozsudku ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4461/2015 (uveřejněném v

časopise Právní rozhledy, 2016, č. 15–16, str. 567).

Souhlas majitele pozemku i státních orgánů s výstavbou předmětné budovy je

skutečností, která bude zohledněna při zvolení způsobu vypořádání neoprávněné

stavby [obdobně např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2000, sp. zn. 22

Cdo 1627/99 (uveřejněný pod č. 42/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,

rozh. obč.)]. Na místě je tak přijmout řešení umožňující další existenci

předmětné budovy na pozemku parc. č. 2339/75, v k. ú. K. a obci P.

Stran otázky dovolatelů ohledně nemožnosti vypořádat oprávněnou stavbu

podle § 135c obč. zák., která podle nich nebyla v rozhodovací praxi

dovolacího soudu doposud vyřešena, je třeba zdůraznit, že dovolací soud shledal

důvodnou námitku žalobců ohledně neoprávněnosti předmětné budovy, a proto je

tato otázka pro posouzení věci samé nevýznamná.

Dovolací soud se dále nezabýval námitkou vydržení práva odpovídajícího věcnému

břemeni, neboť tato námitka byla v rozporu s § 241a odst. 6 o. s. ř. uplatněna

až v rámci dovolacího řízení „nad rámec dovolacího přezkumu“, nadto předmětem

řízení bylo zřízení věcného břemene, nikoliv určení jeho existence.

Důvodnou není ani námitka nepřípustného vnášení důkazů do řízení soudem prvního

stupně.

Podle § 120 odst. 2 a 3 o. s. ř. ve věcech, v nichž lze zahájit řízení i bez

návrhu, jakož i v řízení o povolení uzavřít manželství, v řízení o určení a

popření rodičovství, v řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k

jeho osvojení, v řízení o osvojení, v řízení o jmenování rozhodce nebo

předsedajícího rozhodce, v řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, v řízení

o neplatnost výpovědi z nájmu bytu, v řízení o jednostranném zvýšení nájemného

z bytu, v řízení o zákonnosti zajištění cizince a o jeho propuštění a v řízení

o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob

(§ 200e) je soud povinen provést i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového

stavu, než byly účastníky navrhovány. Nejde-li o řízení uvedená v odstavci 2,

může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou

potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Neoznačí-

li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při

zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.

Podle § 121 o. s. ř. není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé

soudu z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve

Sbírce zákonů České republiky.

Dovolací soud k § 120 odst. 3 o. s. ř. již dříve dovodil, že „zákon zde má na

mysli situaci, kdy z obsahu spisu (z výsledků dosavadního řízení) vyplynula

existence určitého – účastníky nenavrženého – důkazu, jehož provedení se jeví

potřebným k řádnému (správnému a úplnému) objasnění skutkového základu sporu.

Má-li účastníky nenavržený důkaz vyplývat z obsahu spisu, je oprávnění soudu

provádět důkazy z vlastní iniciativy omezeno v tom smyslu, že ve sporném řízení

se činnost soudu nesmí vyznačovat pátráním po důkazech“ [viz rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2011, sp. zn. 26 Cdo 4635/2010 (dostupný na

www.nsoud.cz)].

Provedení důkazů z iniciativy soudu je omezeno zejména tím, že existence

důkazů, které je třeba provést pro objasnění skutkového základu sporu, musí

vyplývat ze spisu. Tatáž podmínka platí i v případě prokazování skutečností,

které zná soud ze své činnosti [srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 7.

2008, sp. zn. 28 Cdo 1885/2008 (uveřejněný pod č. C 6 388 a 6 389 v Souboru)].

V dané věci dovolatelé opomíjí, že skutková tvrzení, která zavdala příčinu k

úvaze soudu o dobré víře stavebníka, přinesli do řízení sami. Skutečnost, že

IKEM a Ministerstvo zdravotnictví České republiky se stavbou fakticky vyslovili

souhlas, o výstavbě věděli a byli o ní průběžně informováni, tvrdili sami

dovolatelé již v žalobě, na čemž ničeho nemění skutečnost, že tato tvrzení

přinášeli se zřejmým úmyslem dosáhnout aplikace § 135c odst. 3 obč. zák., tedy

aby jim bylo zřízeno na pozemku nacházejícím se pod předmětnou budovou věcné

břemeno. Existence dobré víry stavebníka byla, vzhledem k dovolateli tvrzeným

skutečnostem, již právním hodnocením věci, nikoliv rozhodnou skutečností,

kterou by přinesl do řízení soud, jak se snaží tvrdit dovolatelé [srovnej např.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. března 2003, sp. zn. 22 Cdo 1426/2002

(uveřejněný pod č. C 1 816 v Souboru)].

Soud tak nepochybil, když hodnotil dovolateli tvrzené skutečnosti podle své

volné úvahy; postupoval v souladu s § 120 odst. 3 a § 121 o. s. ř., když při

objasňování skutečností, jasně plynoucích z obsahu spisu, využil skutečnosti

známé mu z jeho činnosti a zároveň dal účastníkům možnost se k nim a k důkazům

vyjádřit. K obdobným závěrům ostatně dospěl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 16.

3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4461/2015, na který ostatně sami dovolatelé poukazují.

Jelikož výrok I. rozsudku odvolacího soudu v části, v níž byl potvrzen výrok I.

rozsudku soudu prvního stupně, spočívá ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. na

nesprávném právním posouzení věci, dovolací soud jej podle § 243e odst. 1 o. s.

ř. v tomto rozsahu společně se závislým výrokem II. o náhradě nákladů řízení

zrušil. Protože důvody, pro které byl zčásti zrušen rozsudek odvolacího soudu,

platí i pro rozsudek soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud výroky I. a

III. rozsudku soudu prvního stupně a věc vrátil v tomto rozsahu soudu prvního

stupně k dalšímu řízení (§ 243e odst. 1 a 2 o. s. ř.).

Soud prvního stupně se v další fázi řízení bude znovu zabývat žalobním návrhem

na vypořádání neoprávněné stavby předmětné budovy. V rámci posouzení věci

přihlédne k právnímu názoru obsaženému v závazném rozhodnutí dovolacího soudu,

jakož i k další judikatuře dovolacího soudu týkající se vypořádání neoprávněné

stavby. Neopomene se vypořádat i s námitkami žalované obsažené ve vyjádření k

dovolání, tedy především s otázkou absence aktivní věcné legitimace žalobců a s

otázkou, zdali je předmětná budova samostatnou věcí v právním slova smyslu či

toliko součástí většího komplexu, jak naznačuje žalovaná.

Soud prvního stupně je vysloveným právním názorem dovolacího soudu vázán (§

243g odst. 1 věta první, část věty za středníkem o. s. ř. ve spojení s § 226 o.

s. ř.).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne odvolací

soud v novém rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1 in fine o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. února 2017

Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu