Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 4602/2015

ze dne 2015-12-09
ECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.4602.2015.1

22 Cdo 4602/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobkyně J. J., zastoupené JUDr. Alešem Janů, advokátem se sídlem v

Táboře, Čelkovická 445, proti žalovanému M. J., zastoupenému JUDr. Tomášem

Hemelíkem, CSc., advokátem se sídlem v Říčanech, Lipanská 331/7, o vypořádání

společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 11 C

77/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých

Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 30. dubna 2015, č. j. 15 Co

583/2014-742, ve znění opravného usnesení ze dne 8. září 2015, č. j. 15 Co

583/2014-777, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady dovolacího řízení ve výši 37

219,60 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobkyně

JUDr. Aleše Janů, advokáta se sídlem v Táboře, Čelkovická 445.

Okresní soud v Táboře (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 28.

srpna 2014, č. j. 11 C 77/2011-650, ve znění opravného usnesení ze dne 18. září

2014, č. j. 11 C 77/2011-661, ve výroku I. přikázal ze společného jmění manželů

do vlastnictví žalobkyně věci v tomto výroku blíže specifikované v celkové

hodnotě 5 119 840 Kč a do vlastnictví žalovaného věci v tomto výroku blíže

specifikované v celkové hodnotě 3 904 068,60 Kč. Ve výroku II. uložil žalobkyni

povinnost zaplatit žalovanému na vyrovnání jeho podílu ze společného jmění

manželů částku 956 008 Kč do 2 měsíců od právní moci rozsudku, ve výroku III.

žalobkyni přikázal k úhradě podíl ve výši 2/3 na zůstatku hypotečního úvěru u

České spořitelny a. s. ve výši 670 846 Kč, ve výroku IV. každému z účastníků

přikázal rovným dílem k úhradě příslušenství k podílu 2/3 úvěru vedeného u

České spořitelny a. s., ve výroku V. přikázal každému z účastníků k úhradě

zůstatek na jistině úvěru u GE Money Bank a. s. ve výši 616 944,99 Kč spolu s

příslušenstvím, ve výroku VI. přikázal každému z účastníků ? pohledávky vůči

jejich synovi ve výši 260 000 Kč z titulu půjčky, ve výroku VII. uložil

žalobkyni povinnost zaplatit státu náklady řízení ve výši 23 969 Kč do 3 dnů od

právní moci rozsudku, ve výroku VIII. uložil žalovanému povinnost zaplatit

státu náklady řízení ve výši 23 969 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku a ve

výroku IX. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

K odvolání obou účastníků Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v

Táboře (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 30. dubna 2015, č. j. 15 Co

583/2014-742, ve znění opravného usnesení ze dne 8. září 2015, č. j. 15 Co

583/2014-777, ve výroku I. změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že a)

přikázal žalobkyni věci v rozsudku blíže specifikované v celkové hodnotě 4 874

000 Kč, b) přikázal žalovanému věci v rozsudku blíže specifikované v celkové

hodnotě 4 654 068,60 Kč, c) přikázal žalobkyni k úhradě podíl o velikosti 2/3

na zůstatku hypotečního úvěru u České spořitelny a. s. ve výši 670 846 Kč, d)

oběma účastníkům rovným dílem přikázal k úhradě úroky z podílu o velikosti 2/3

úvěru vedeného u České spořitelny a. s., e) přikázal k úhradě oběma účastníkům

rovným dílem zůstatek hypotečního úvěru u GE Money Bank, a. s. ke dni 22. 4.

2010 ve výši 616 944,99 Kč s úroky připsanými po tomto datu, f) přikázal oběma

účastníkům rovným dílem pohledávku vůči jejich synovi ve výši 260 000 Kč, g)

uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalovanému na vyrovnání jeho podílu 566

348,70 Kč do 2 měsíců od právní moci rozsudku. Ve výroku II. uložil žalovanému

povinnost zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů

271 692 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku a ve výroku III. uložil účastníkům

povinnost zaplatit České republice na účet soudu prvního stupně náhradu jí

vynaložených nákladů, každý částku 23 969 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, protože považuje

rozsudek odvolacího soudu za nesprávný. Nesprávné právní posouzení spatřuje

především v tom, že odvolací soud k námitce žalobkyně dospěl k závěru o

„prekluzi“ práva žalovaného na vypořádání příslušenství domu č. p. 99, přičemž

odkázal na rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 2881/2008. Toto rozhodnutí však neřeší

otázku příslušenství, které následuje soud věci hlavní, a je nepochybné, že

pokud je do společného jmění manželů zařazena věc hlavní, mělo by být

automaticky zařazeno i její příslušenství. Otázku přípustnosti dovolání

formuluje tak, „zda je součástí věci určené k vypořádání v rámci zaniklého

společného jmění manželů i její příslušenství i v případě, kdy to není výslovně

uvedeno v žádosti o vypořádání‘, a učiní se tak až po změně znaleckého posudku,

který původně příslušenství ocení a v novém posudku již nikoliv?“ Žalovaný dále

zpochybňuje výrok, jímž mu byla uložena povinnost zaplatit žalované náhradu

nákladů řízení ve výši 271 692 Kč. Podle žalobce nedošlo v odvolacím řízení

prakticky k žádné změně, změnila se hodnota podílu a klesla i hodnota, kterou

je žalobkyně povinna vyplatit žalovanému, a proto nelze jednoznačně říci, který

z účastníků byl ve svém odvolání úspěšný a v jakém poměru. Přesto odvolací soud

žalobkyni přiznal náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů, když za řízení

před soudem prvního stupně nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků

a za odvolací řízení přiznal žalobkyni plnou náhradu, přičemž hodnotu za jeden

úkon stanovil tak, jako by žalobkyně měla úspěch v celém vypořádání společného

jmění manželů. To však není pravdou, neboť k jejímu odvolání soud zařadil do

masy zaniklého společného jmění manželů pohledávku žalovaného za jeho sestrou

ve výši 750 000 Kč, z níž žalobkyni přináleží jen 375 000 Kč. S ohledem na

uvedené je rozhodnutí o nákladech řízení nesprávné, a proto pokud mají být

některé ze stran náklady řízení přiznány, má se vycházet ze skutečného úspěchu

žalobkyně. Nadto by se v řízení o vypořádání společného jmění manželů mělo

vycházet vždy z § 150 občanského soudního řádu, neboť spor o vypořádání

společného jmění manželů je vyvolán vždy oběma účastníky. Otázku přípustnosti

dovolání spatřuje v tom, z jaké tarifní hodnoty má soud vycházet při odvolacím

řízení, kdy odvolání podávají oba účastníci řízení, a odvolací soud změnil

rozhodnutí soudu prvního stupně jen v určité méně významné části, zda z

poloviny zaniklého společného jmění manželů či pouze z hodnoty, o kterou byl

podíl jednoho z účastníků na základě jeho odvolání zvýšen. S ohledem na uvedené

navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu

soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně ve vyjádření považuje dovolání za nepřípustné. Stran otázky

příslušenství shrnuje průběh řízení, přičemž zdůrazňuje, že bylo možné

vypořádat jen příslušenství včas uplatněné. Příslušenstvím přitom nemohly být

investice vynaložené ze společných prostředků do pozemku ve vlastnictví

žalobkyně. Pokud žalovaný tyto investice neučinil předmětem řízení do 3 let od

zániku manželství, zcela správně je soud nevypořádal. Stran nákladů řízení

nepopisuje žalovaný rozhodné skutečnosti přesně a bagatelizuje projednávání

věci před odvolacím soudem. Není pravdou, že by předmětem odvolacího řízení

byla pouze otázka zařazení částky 750 000 Kč, kterou měl žalovaný schovanou u

své sestry, a zaplacení částky 14 659 Kč na závazek z úvěru u České spořitelny

a. s., nýbrž žalovaný vedle toho v rámci svého odvolání uplatnil jako odvolací

důvody námitky proti ocenění nemovitostí znalcem, námitky do přikázání

jednotlivých nemovitostí do vlastnictví jedné či druhé strany, námitky týkající

se nezohlednění investic do pozemku u domu č. p. 99, námitky týkající se

odlišného způsobu ocenění investic do domu č. p. 1 a ocenění rozestavěného

domu. Odvolací řízení se tak fakticky týkalo celého předmětu řízení. V

odvolacím řízení byla žalobkyně zcela úspěšná, když oběma jejím odvolacím

důvodům bylo plně vyhověno, naopak žalovaný byl zcela neúspěšný, a proto

rozhodnutí odvolacího soudu je správné včetně výše náhrady nákladů řízení. S

ohledem na uvedené navrhuje, aby dovolací soud dovolání odmítl a žalobkyni

přiznal náhradu nákladů dovolacího řízení.

Obsah rozsudků soudů obou stupňů i obsah dovolání jsou účastníkům známy a

společně s vyjádřením k dovolání tvoří obsah procesního spisu, a proto na ně

dovolací soud pro stručnost odkazuje.

Podle hlavy II. – ustanovení přechodných a závěrečných – dílu 1 – přechodných

ustanovení – oddílu 1 – všeobecných ustanovení – § 3028 odst. 1, 2 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto zákonem se řídí práva a povinnosti

vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se

ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných

a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních

předpisů.

Jelikož k zániku společného jmění manželů došlo před 1. lednem 2014, postupoval

dovolací soud při posouzení tohoto nároku podle příslušných ustanovení zákona

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“) – [srovnej rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2015, sp. zn. 22 Cdo 3779/2014 (dostupný na

www.nsoud.cz)].

Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, pro řízení zahájená přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Protože rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 30. dubna 2015 a dovolací

řízení bylo zahájeno po tomto datu, dovolací soud projednal dovolání a rozhodl

o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 (dále

jen „o. s. ř.“).

Dovolání není přípustné.

Podle § 243f odst. 3 o. s. ř. v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání

odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně

uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání

pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Bylo-li dovolání odmítnuto nebo bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být

rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Dovolatel v první řadě předkládá dovolacímu soudu otázku, zda je součástí věci

určené k vypořádání v rámci zaniklého společného jmění manželů i její

příslušenství v případě, kdy to není uvedeno v „žádosti o vypořádání“ a

účastník výslovně učiní příslušenství předmětem vypořádání až po změně

znaleckého posudku, který původně příslušenství ocení a v novém posudku již

nikoliv?

Tato otázka přípustnost dovolání nezakládá.

Judikatura Nejvyššího soudu vychází z toho, že ačkoliv mezi věcí hlavní a jejím

příslušenstvím existují funkční vazby, příslušenství si oproti součásti věci

zachovává svou právní samostatnost. Jelikož věci mající povahu příslušenství

věci hlavní jsou samostatnými věcmi, lze jejich vlastnictví převádět bez

současného převodu vlastnictví k věci hlavní, a to bez ohledu na hospodářskou

neúčelnost takového rozdělení vlastnictví [srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 26. září 1997, sp. zn. 3 Cdon 1248/96 (uveřejněný v časopise Právní

rozhledy, 1998, č. 6, str. 331)]. Příslušenství nesdílí bez dalšího osud věci

hlavní [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2005, sp. zn.

22 Cdo 1844/2004 (uveřejněný pod č. C 3 687 v Souboru civilních rozhodnutí a

stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck – dále jen „Soubor“)], což se projevuje

i při vymezení předmětu soudního řízení. Ve vztahu k podílovému

spoluvlastnictví dovolací soud dovodil, že neučiní-li účastníci předmětem

řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví i příslušenství věci,

nemůže se soud tímto příslušenstvím zabývat [srovnej např. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 5. září 2005, sp. zn. 22 Cdo 1644/2005 (uveřejněný pod č. C 3695 v

Souboru)]. Tyto závěry jsou přitom plně aplikovatelné i v rámci řízení o

vypořádání společného jmění manželů. Vzhledem k tomu lze uzavřít, že pokud

účastníci neučiní předmětem řízení o vypořádání společného jmění manželů i

příslušenství věci, nemůže se soud tímto příslušenstvím zabývat.

Co se týče zkoumání, zda bylo příslušenství učiněno předmětem vypořádání

společného jmění manželů v zákonné tříleté lhůtě pro vypořádání, s ohledem na

to, že příslušenství sdílí samostatný právní osud nezávislý na osudu věci

hlavní, je pro vypořádání příslušenství rozhodný okamžik, kdy byla věc tvořící

příslušenství učiněna předmětem řízení a nikoliv kdy byla učiněna předmětem

vypořádání věc hlavní. Lze tedy uzavřít, že pokud je příslušenství učiněno

předmětem řízení o vypořádání společného jmění manželů až po třech letech od

zániku společného jmění manželů, nelze příslušenství vypořádat, a to ani tehdy,

když by byla v dané lhůtě učiněna předmětem vypořádání věc hlavní.

Při aplikaci těchto závěrů na posuzovaný případ je tak zcela evidentní, že

pokud dovolatel odvolacímu soudu vytýká, že měl vypořádat příslušenství věci

hlavní, které mělo být předmětem vypořádání učiněno až po 3 letech od zániku

manželství, jedná se ze strany odvolacího soudu o právem aprobovaný postup, a

proto v tomto ohledu není odvolacímu soudu čeho vytknout. Nadto je však třeba

zdůraznit, že se žalovaný svou námitkou o nevypořádání příslušenství snaží

předmětem vypořádání společného jmění manželů učinit investice prostředků ze

společného jmění manželů do pozemku žalobkyně. Takový postup však v zásadě není

možný, neboť příslušenstvím pozemku či stavby (§ 121 odst. 1 obč. zák.)

evidentně nemohou být investice do nich provedené. Investice je proto třeba

vždy výslovně učinit předmětem vypořádání.

Dovolací soud připomíná, že soud může do vypořádání zaniklého společného jmění

manželů zahrnout jen ten majetek, který účastníci výslovně učinili předmětem

vypořádání; to platí i pro zápočty toho, co bylo vynaloženo ze společného

majetku na výlučné majetky manželů a naopak [rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

23. května 2007, sp. zn. 22 Cdo 1112/2006 (publikovaný v časopise Soudní

rozhledy, 2007, č. 9, str. 350)]. I vypořádání nároků spočívajících v investici

z výlučného majetku do majetku společného v řízení o vypořádání společného

jmění manželů předpokládá, že v takovém řízení účastník uplatní požadavek na

úhradu toho, co ze svého vynaložil na společný majetek, a učiní tak tento nárok

předmětem řízení [k tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu

2006, sp. zn. 22 Cdo 999/2006 (uveřejněný pod č. C 4 621 v Souboru)]. Současně

však platí i časový rámec pro uplatnění takových nároků potud, že soud může

vypořádat pouze ty investice, které účastníci učiní předmětem řízení ve lhůtě

tří let od zániku zákonného majetkového společenství. Pokud v uvedené tříleté

lhůtě není nárok na vypořádání těchto vnosů uplatněn, nelze již vnosy následně

vypořádat a nárok na jejich vypořádání zaniká [srovnej např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2007, sp. zn. 22 Cdo 2903/2005 (uveřejněný

pod č. C 5 055 v Souboru), rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2012, sp.

zn. 22 Cdo 2380/2012 (uveřejněný pod č. C 13 292 v Souboru), rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 22. listopadu 2012, sp. zn. 22 Cdo 51/2011 (uveřejněný

pod č. C 13 318 v Souboru), nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. ledna

2013, sp. zn. 22 Cdo 3395/2012 (uveřejněný pod č. C 12 235 v Souboru)]. V

usnesení ze dne 30. září 2014, sp. zn. 22 Cdo 1671/2014 (uveřejněném pod č. C

14 252 v Souboru), pak Nejvyšší soud vysvětlil, že předmětem soudního

vypořádání se mohou stát pouze ty vnosy, které účastníci učinili předmětem

sporu v uvedené tříleté lhůtě, a to i v případě, že společný majetek, na který

byly vnosy vynaloženy, byl v této lhůtě navržen k vypořádání. Mezi společnou

věcí a vnosem na ni vynaloženým totiž není taková souvislost, která by jejich

právní osud, pokud jde o vypořádání společného jmění manželů, spojovala.

Dovolatel dále nesouhlasí s rozhodnutím o náhradě nákladů řízení, přičemž

otázku přípustnosti dovolání spatřuje v tom, z jaké tarifní hodnoty má soud

vycházet při odvolacím řízení, kdy odvolání podávají oba účastníci řízení,

odvolací soud změní rozhodnutí soudu prvního stupně jen v určité méně významné

části; zda z poloviny zaniklého společného jmění manželů či pouze z hodnoty, o

kterou byl podíl jednoho z účastníků na základě jeho odvolání zvýšen.

Tato otázka přípustnost dovolání nezakládá.

Ústavní soud v nálezu ze dne 22. září 2011, sp. zn. I. ÚS 1441/11 (uveřejněném

v časopise Soudní rozhledy, 2012, č. 11-12, str. 421), uvedl: „Ohledně náhrady

nákladů řízení o vypořádání SJM neobsahuje OSŘ žádné výslovné pravidlo, jež by

ji vyjímalo z působnosti § 142 OSŘ. Obecně se přitom uznává, že výjimky z

pravidla je nutno vykládat spíše restriktivně než extenzivně. Proto nelze ani

kupř. na rozhodování o náhradě nákladů řízení vztahovat § 144 OSŘ, podle nějž

nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení, neboť toto

ustanovení se týká výlučně náhrady nákladů řízení o rozvod, o neplatnost

manželství nebo o určení, zda tu manželství je, nebo není; to ostatně již před

lety dovodila judikatura (Rc 65/1966). Z tohoto hlediska lze souhlasit s

právním názorem vyjádřeným v publikovaných rozhodnutích civilních soudů či v

komentářové literatuře, dovozujícím, že při rozhodování o náhradě nákladů

řízení o vypořádání BSM (dnes SJM, což však nemá pro zkoumanou otázku význam)

je namístě vycházet z § 142 OSŘ (z judikatury viz Rc 42/1972, bod VI.5.; z

literatury srov. Soukup, J. in Handl, V., Rubeš, J. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Panorama, 1985, s. 644). Základním pravidlem

rozhodování o náhradě nákladů řízení o vypořádání SJM je tedy zásada úspěchu ve

věci; pokud by tomu mělo být obecně jinak, musela by být výjimka formulována

výslovně v zákoně. Tím samozřejmě nemá být řečeno, že v těchto řízeních nelze

aplikovat § 150 OSŘ. I to je samozřejmě možné, ovšem užití tohoto ustanovení

nelze považovat za obecné pravidlo v těchto řízeních, jak k němu přistupovaly

soudy obou stupňů v souzené věci, ale za výjimku, jejíž použití nebude

odůvodněno typem věci, nýbrž důvody hodnými zvláštního zřetele, jež vyvstaly v

konkrétní individuální při. Okolnost, že soud není vázán návrhem na vypořádání,

a že tedy může věci, jež procesní strany učinily součástí řízení, vypořádat i

jinak, má samozřejmě pro úvahy soudu o náhradě nákladů řízení význam. Ten se

však neprojevuje ve vyloučení možnosti aplikace § 142 OSŘ, ale ve způsobu,

jakým stanovit úspěch ve věci. Výstižně to vyjadřuje stanovisko NS Rc 42/1972,

jež – co se týče náhrady nákladů řízení – lze stále využít i pro vypořádání

SJM: ‚Pokud soudy spatřují procesní úspěch nebo neúspěch obou manželů v tom,

jak velikého podílu se jim ze společného majetku dostane, jde o postup, který

odpovídá tomu, že soudy nejsou návrhem na vypořádání vázány při zjišťování

rozsahu BSM a při provedení vypořádání. Tento postup vyhovuje zřejmě i potřebám

praxe svou jednoduchostí, přičemž nelze přehlédnout ani to, že shodně postupují

soudy i při vyměřování soudního poplatku. Nelze ovšem vyloučit ani ten postup,

kdy soudy při posuzování poměru procesního úspěchu obou manželů přihlédly podle

okolností konkrétního případu i k tomu, jak byla řešena otázka rozsahu a

hodnoty BSM.‘ … Rovněž v řízení o vypořádání SJM je rozhodování o náhradě

nákladů řízení ovládáno zásadou úspěchu ve věci (§ 142 OSŘ).

Toto základní

pravidlo lze v konkrétním případě korigovat buď nepřiznáním náhrady nákladů

řízení žádnému z účastníků, jsou-li pro takový závěr dány důvody hodné

zvláštního zřetele (§ 150 OSŘ), nebo přiznáním náhrady nákladů řízení

neúspěšnému žalovanému, jestliže svým chováním nezavdal příčinu k podání žaloby

o vypořádání SJM (§ 143 OSŘ).“

Také dovolací soud ve své judikatuře zcela ustáleně a bez jakýchkoliv

pochybností vychází při rozhodování ve věcech vypořádání společného jmění

manželů z ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř. a reflektuje procesní úspěch

účastníků v dovolacím řízení bez aplikace ustanovení § 150 o. s. ř. [srovnej

např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. 22 Cdo

3345/2013 (uveřejněné pod č. C 12 874 v Souboru)].

V usnesení ze dne 24. února 2015, sp. zn. 22 Cdo 3331/2014 (uveřejněném v

časopise Soudní rozhledy, 2015, č. 7-8, str. 258), Nejvyšší soud uvedl, že „v

řízení o vypořádání SJM by měla být rovnost podílů pouze jedním z hledisek při

posuzování úspěchu účastníka, a to zejména za situace, kdy je spor o uplatnění

tzv. disparity podílů. Při rozhodování o nákladech řízení je třeba přihlížet i

k požadované a skutečně přiznané výši vypořádacího podílu a zohlednit výsledek

sporu mezi účastníky o to, které věci (majetkové položky) náležejí do SJM, a

které nikoliv. Dovolací soud však zdůrazňuje, že – zejména tam, kde je

předmětem vypořádání mnoho věcí – takto nelze přihlížet ke každé položce

navržené k vypořádání; nelze připustit, aby rozhodování o náhradě nákladů

řízení se svou náročností blížilo sporu ve věci samé. Je-li však mezi účastníky

spor o větší hodnoty, příp. spor o konkrétní položku vyžadující složité

dokazování, je třeba tuto skutečnost vzít při rozhodování o nákladech v úvahu.

Jestliže některý z účastníků řízení o vypořádání SJM způsobil svým zaviněním

náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, nebo jestliže tyto náklady

vznikly náhodou, která se mu přihodila, může mu soud uložit náhradu těchto

nákladů (§ 147 odst. 1 OSŘ)“.

V posuzovaném případě odvolací soud rozhodnutí o náhradě nákladů řízení

odůvodnil tak, že v řízení před soudem prvního stupně nebylo důvodu žádnému z

účastníků přiznat právo na náhradu nákladů vynaložených v řízení před soudem

prvního stupně. Jinou situaci ovšem shledal v odvolacím řízení, kdy žalobkyně

měla plný úspěch, zatímco odvolání žalovaného nebylo shledáno důvodným, a proto

dospěl k závěru, že žalobkyni náleží náhrada nákladů odvolacího řízení.

Závěry odvolacího soudu o procesním úspěchu žalobkyně ve věci jsou zcela

přiléhavé. Pokud totiž odvolací soud přisvědčil odvolacím námitkám žalobkyně a

naopak odvolání žalovaného posoudil jako nedůvodné, je zcela namístě závěr o

plném procesním úspěchu žalobkyně, naopak podmínky pro aplikaci § 142 odst. 2

o. s. ř. nejsou naplněny. Namítá-li dovolatel, že žalobkyně měla procesní

úspěch jen do výše 375 000 Kč, o kterou se měly navýšit podíly obou účastníků,

ve své úvaze pomíjí, že i on podal odvolání, kterým navrhoval zrušení rozsudku

soudu prvního stupně v celém rozsahu a vrácení věci soudu prvního stupně k

dalšímu řízení, jeho odvolání však nebylo shledáno ani zčásti důvodným.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že jestliže účastník řízení podává

odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, je mu obsah tohoto rozhodnutí

znám, uplatňuje proti němu námitky a musí si být vědom toho, že v případě

neúspěchu v odvolacím řízení ho bude stíhat povinnost k náhradě nákladů řízení.

Tím spíše toto východisko platí pro dovolací řízení, směřuje-li dovolání proti

rozhodnutí odvolacího soudu, jenž potvrdil jako věcně správný rozsudek soudu

prvního stupně, neboť v takovém případě je v jeho neprospěch rozhodnutí soudu

prvního stupně i soudu odvolacího; tím spíše si musí být vědom možné povinnosti

k náhradě nákladů dovolacího řízení v případě, že dovolání nebude shledáno

důvodným či přípustným [srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu

2013, sp. zn. 22 Cdo 3345/2013 (uveřejněné pod č. C 12 874 v Souboru)].

Namístě nebylo ani rozhodnout o náhradě nákladů řízení podle § 150 o. s. ř.,

neboť dovolatel nepřednesl relevantní argumenty pro výjimečné nepřiznání

náhrady nákladů řízení procesně úspěšnému účastníku vůči účastníkovi, který

naopak procesní úspěch neměl, přičemž tyto okolnosti se nepodávají ani z obsahu

spisu. Jak vyplývá z citované judikatury, pouhá skutečnost, že předmětem řízení

je vypořádání společného jmění manželů, však k aplikaci § 150 o. s. ř. zjevně

nepostačuje.

Co se týče výše tarifní hodnoty, z níž má soud při vypořádání společného jmění

manželů vycházet, podle § 8 odst. 6 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č.

177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních

služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve věcech vypořádání

společného jmění manželů se vychází z poloviny hodnoty všech jednotlivých věcí,

pohledávek a dluhů, které strany učinily předmětem vypořádání.

Namítá-li dovolatel, že předmětem odvolacího řízení nebyly všechny věci

náležející do společného jmění manželů, nýbrž jen část věcí, je tato námitka

nedůvodná již z toho důvodu, že dovolatel navrhoval, aby odvolací soud napadené

rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, čímž

brojil proti celému rozhodnutí, odvolací argumentace pak zpochybňovala rozsudek

soudu prvního stupně jako celek. Vzhledem k tomu odvolací soud zcela správně

vyšel z tarifní hodnoty pro výpočet náhrady nákladů řízení ve výši ? hodnoty

všech vypořádávaných věcí.

Jelikož Nejvyšší soud neshledal dovolání přípustným, podle § 243c odst. 1 o. s.

ř. dovolání žalovaného odmítl.

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů

dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaný povinnost uloženou tímto rozhodnutím, může se žalobkyně

domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

V Brně dne 9. prosince 2015

Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu