Nejvyšší soud Rozsudek občanské

26 Cdo 3396/2010

ze dne 2011-09-21
ECLI:CZ:NS:2011:26.CDO.3396.2010.1

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové

ve věci žalobkyně RPG Byty, s.r.o., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě,

Gregorova 2582/3, IČ: 27769127, zastoupené JUDr. Vladimírem Jirouskem,

advokátem se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Preslova 9, proti žalovanému

Mgr. L. R., zastoupenému JUDr. Jiřím Obršlíkem, advokátem se sídlem v Berouně,

Havlíčkova 1732, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.

zn. 56 C 283/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v

Ostravě ze dne 5. ledna 2010, č. j. 42 Co 458/2009-118, ve znění opravného

usnesení ze dne 5. ledna 2010, č. j. 42 Co 458/2009-124, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 11. června 2009,

č. j. 56 C 283/2007-90, zamítl žalobu, aby žalovaný byl povinen vyklidit „byt

č. 2 v domě č. p. 2373, č. or. 28, na ulici Výstavní v obci O.. kategorie, v 1.

podlaží, který sestává ze dvou pokojů, kuchyně a příslušenství“ (dále jen

„předmětný byt“, resp. „byt“ a „předmětný dům“, resp. „dům“); současně rozhodl

o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne

5. ledna 2010, č. j. 42 Co 458/2009-118, ve znění opravného usnesení ze dne 5.

ledna 2010, č. j. 42 Co 458/2009-124, citovaný rozsudek soudu prvního stupně

změnil tak, že žalobě vyhověl a žalovanému uložil povinnost předmětný byt

vyklidit do patnácti dnů od právní moci rozsudku (výrok I.); současně rozhodl o

nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů (výroky II. a III.).

Z provedených důkazů vzal odvolací soud shodně se soudem prvního stupně

především za zjištěno, že žalobkyně je vlastnicí předmětného domu, že ohledně

předmětného bytu uzavřeli právní předchůdkyně žalobkyně jako pronajímatelka a

žalovaný jako nájemce dne 13. září 2001 nájemní smlouvu (dále jen „nájemní

smlouva“) na dobu určitou od 1. září 2001 do 31. srpna 2002 (čl. II. bod 1.

věta první nájemní smlouvy), že v nájemní smlouvě se zároveň dohodli, že

bude-li nájemce řádně platit nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu

(dále jen „úhrada za služby“) a nebude-li mít dluh na nájemném a úhradách za

služby v jakékoli výši, prodlouží se nájemní smlouva automaticky vždy

každoročně o dalších dvanáct měsíců počínaje dnem 1. září 2002 (čl. II. bod 1.

věta druhá nájemní smlouvy). Dále zjistil, že dne 13. září 2001 uzavřeli právní

předchůdkyně žalobkyně a žalovaný rovněž smlouvu o kauci (dále jen „smlouva o

kauci“), že ve smlouvě o kauci se žalovaný zavázal zaplatit pronajímatelce

kauci v částce 5.000,- Kč na její účet vedený u Komerční banky, a. s. (dále jen

„účet kauce“), která bude úročena tam uvedeným úrokem (čl. I. odst. 2 věta

první smlouvy o kauci), že účelem kauce bylo zajistit plnění mimo jiné

pohledávek z dlužného nájemného a úhrad za služby pravomocně přiznaných

pronajímatelce nebo písemně uznaných nájemcem co do důvodu a výše (čl. II.

smlouvy o kauci) a že pro případ čerpání kauce pronajímatelkou se nájemce v čl.

III. smlouvy o kauci zavázal složit k jejím rukám částku odpovídající použité

kauci (tj. doplnit kauci do původní výše) nejpozději do tří měsíců od okamžiku,

kdy mu sdělila, že kauci čerpala; nedodržení tohoto závazku mělo být považováno

za důvod k výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. d/ zákona č. 40/1964

Sb., občanský zákoník, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 107/2006 Sb.

(dále jen „obč. zák. před novelou“). Vzal také za prokázáno, že v průběhu roku

2005 a počátkem roku 2006 žalovaný neplatil řádně a včas nájemné a úhrady za

služby, že k 31. květnu 2006 dlužil žalobkyni z tohoto titulu částku 4.038,-

Kč, že téhož dne žalobkyně použila na úhradu uvedeného dluhu kauci, že k

doplnění kauce do původní výše (ve smyslu čl. III. smlouvy o kauci) však

žalovaného nevyzvala a že na účet kauce poukázala dne 19. června 2006 částku

1.954,- Kč a dne 24. srpna 2006 částku 2.084,- Kč (tj. celkem částku 4.038,- Kč

odpovídající použité kauci). Odvolací soud – po zopakování důkazu přečtením

„opisu karty úhrad měsíčního nájemného z bytu za období od ledna 2005 do srpna

2007“ – učinil rovněž skutkové zjištění, že také v době od 1. září 2006 do 31.

srpna 2007 (dále jen „rozhodné období“) neplatil žalovaný nájemné a úhrady za

služby řádně (v předepsané výši podle příslušných evidenčních listů) a včas

(nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, za který platí nájemné a

úhrady za služby).

Na tomto skutkovém základě odvolací soud především dovodil, že v daném případě

šlo o nájemní poměr na dobu určitou s možností jeho prodlužování podle ujednání

obsaženého v čl. II. bodu 1. větě druhé nájemní smlouvy. Poté se zabýval

platností uvedeného ujednání. Zde zejména konstatoval, že toto ujednání je

zcela určité (§ 37 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění

účinném ke dni uzavření nájemní smlouvy, tj. ve znění před novelou provedenou

zákonem č. 107/2006 Sb. – dále opět jen „obč. zák. před novelou“) a uplatní se

za předpokladu, že nájemce bude řádně platit nájemné a úhrady za služby spojené

s užíváním bytu. Podle názoru odvolacího soudu je též v souladu s principem

smluvní volnosti účastníků občanskoprávních závazkových vztahů (§ 489 a násl.

obč. zák. před novelou) a neodporuje ani „ústavnímu pořádku ČR“. Ani novela

občanského zákoníku provedená zákonem č. 107/2006 Sb. totiž nezakazuje uzavřít

dohodu o prodloužení nájemní smlouvy za dohodnutých podmínek (§ 676 odst. 1

obč. zák.); pouze tam, kde byl nájemní poměr k bytu sjednán na dobu určitou bez

takovéto dohody, nemůže se od 31. března 2006, kdy uvedená novela nabyla

účinnosti, obnovit podle § 676 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

ve znění po novele provedené zákonem č. 107/2006 Sb. (dále jen „obč. zák. po

novele“), neboť to vylučuje ustanovení § 686a odst. 6 obč. zák. po novele. Dále

odvolací soud uvedl, že s přihlédnutím k obsahu ujednání obsaženého v čl. II.

bodu 1. větě druhé nájemní smlouvy nelze ani dovodit, že by toto ujednání

stanovilo pro nájemce přísnější podmínky při ukončení nájemního poměru k bytu

než jaké stanoví § 711 a 712 obč. zák. před novelou. Ujednání obsažené v čl.

II. bodu 1. větě druhé nájemní smlouvy tudíž pokládal za platné. Uzavřel, že

neplatil-li žalovaný v rozhodném období nájemné a úhrady za služby řádně a

včas, nájemní poměr účastníků k bytu se po tomto období (tj. od 1. září 2007)

již neprodloužil o dalších 12 měsíců (podle ujednání obsaženého v čl. II. bodu

1. větě druhé nájemní smlouvy), nýbrž skončil k 31. srpnu 2007. Za této situace

žalovaný předmětný byt užívá po tomto datu bez právního důvodu. Proto zamítavý

rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobě – s odkazem na ustanovení §

126 odst. 1 obč. zák. po novele – vyhověl, aniž – zejména s ohledem na skutkové

zjištění, že žalovaný nájemné a úhrady za služby řádně a včas neplatil již v

průběhu roku 2005 a počátkem roku 2006 – shledal, že jde o výkon práva v

rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 obč. zák. po novele).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost

opřel o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen

„o.s.ř.“). Uplatněné dovolací námitky podřadil pod dovolací důvody podle § 241a

odst. 2 písm. b/ a odst. 3 o.s.ř. Dovolatel především nesouhlasil s názorem, že

mezi účastníky byl sjednán nájemní poměr na dobu určitou. V této souvislosti –

s odkazem na jiné rozhodnutí téhož senátu odvolacího soudu – namítl, že „v

nájemní smlouvě nebyl okamžik ukončení doby nájmu vymezen skutečností, ohledně

níž by bylo jisté, zda vůbec nastane“, a že tedy úmyslem účastníků nebylo

sjednat nájem na dobu, jež je již od počátku pevně ohraničena, ale ve

skutečnosti měl nájem trvat „po nijak neomezenou dobu“. Jediným účelem ujednání

obsaženého v čl. II. bodu 1. větě druhé nájemní smlouvy bylo zajistit

pronajímatelce výhodnější pozici při ukončení nájemního poměru k bytu z důvodu

neplnění závazků ze strany nájemce, než jakou by měla v případě jeho ukončení

výpovědí podle (kogentního) § 711 obč. zák. před novelou. Podle jeho mínění je

tudíž obsah a účel citovaného ujednání nájemní smlouvy „zřejmým a nepochybným

obcházením zákona“ (§ 39 obč. zák. před novelou). Měl za to, že zmíněné

ujednání je navíc neurčité, neboť připouští různý výklad, a to v tom smyslu, že

z něj není jednoznačně patrno, zda „k prodloužení nájmu na další období dojde

vždy, nemá-li nájemce k poslednímu dni trvání nájmu závazky po splatnosti“,

nebo zda nájem bytu skončí „z důvodu jakéhokoliv prodlení nájemce s úhradou

nájemného“, tj. i tehdy, pokud se nájemce dostane do prodlení „na dobu i pouze

jednoho dne nebo i v nepatrné části nájemného a služeb“. Na neplatnost ujednání

obsaženého v čl. II. bodu 1. větě druhé nájemní smlouvy usuzoval také z toho,

že toto ujednání je v rozporu s ustanovením poslední věty čl. III smlouvy o

kauci, z něhož vyplývá, že „nedoplnění kauce je považováno za výpovědní důvod“. V této souvislosti zdůraznil, že pokud by byl správný odvolacím soudem

provedený výklad čl. II. bodu 1. věty druhé nájemní smlouvy, že „každé i

nepatrné prodlení … s úhradou nájemného a služeb je důvodem pro další

neprodloužení nájmu“, nemělo by ustanovení o možnosti výpovědi při nedoplnění

kauce žádný smysl. Vyjádřil přesvědčení, že za této situace je na místě

vycházet „z částečné neplatnosti právního úkonu“ a v souladu s ustanovením §

686 odst. 2 obč. zák. před novelou dovodit, že nájemní smlouvou byl založen

nájemní poměr na dobu neurčitou. Dále uvedl, že v průběhu řízení nepopíral, že

byl v prodlení s placením nájemného a úhrad za služby, avšak „míra prodlení“ a

výše dlužné částky byly do značné míry způsobeny jednáním žalobkyně. Ta totiž v

rozporu se smlouvou o kauci použila finanční prostředky z kauce na úhradu

nájemného a služeb, aniž mu to následně oznámila. Podle jeho názoru ho tím

uvedla v omyl ohledně stavu jeho „účtu úhrad nájemného“, v jehož důsledku

okamžitě neuhradil dlužné částky.

Z toho dovozoval, že žalobní nárok je ve

zřejmém rozporu s dobrými mravy, neboť žalobkyně přispěla k neplnění jeho

závazků tím, že porušila povinnosti ze smlouvy o kauci. V této souvislosti

rovněž namítl, že odvolací soud nesprávně vyložil čl. II smlouvy o kauci, neboť

zaujal názor, že kauce kryla „jakékoliv pohledávky i bez písemného uznání nebo

soudního potvrzení“. Navrhl, aby dovolací soud zrušil napadený rozsudek

odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že

dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240

odst. 1 o.s.ř.), za splnění podmínky advokátního zastoupení dovolatele (§ 241

odst. 1 a 4 o.s.ř.).

Poté se Nejvyšší soud zabýval otázkou přípustnosti dovolání, neboť toliko z

podnětu dovolání, které je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného

rozhodnutí z hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů.

Při řešení otázky přípustnosti dovolání dovolací soud nepřehlédl sdělení

dovolatele, že jeho dovolání směřuje proti všem výrokům napadeného rozsudku,

tj. jakoby i proti jeho nákladovým výrokům II. a III. Zastává však názor, že

proti nákladovým výrokům dovolání ve skutečnosti nesměřuje, neboť – vzhledem k

jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) – nejsou uplatněné dovolací důvody ve vztahu

k nákladovým výrokům nijak obsahově konkretizovány. V této souvislosti nelze

opomenout, že pouhá citace ustanovení § 241a odst. 2 písm. a/ a b/, odst. 3

o.s.ř. – bez údaje o tom, z jakých konkrétních důvodů se rozhodnutí odvolacího

soudu napadá – není řádným uplatněním dovolacích důvodů podle těchto ustanovení

(srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. ledna 2005, sp. zn.

29 Odo 1060/2003, uveřejněné pod č. 31 v sešitě č. 3 z roku 2005 časopisu

Soudní judikatura). Navíc nelze ani přehlédnout, že podle ustálené rozhodovací

praxe Nejvyššího soudu není podle právní úpravy přípustnosti dovolání v

občanském soudním řádu účinné od 1. ledna 2001 přípustné dovolání proti

nákladovým výrokům, byť jsou součástí rozsudku odvolacího soudu (srov. např.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001,

uveřejněné pod č. 88 v sešitě č. 5 z roku 2002 časopisu Soudní judikatura).

Proti napadenému výroku I. rozsudku odvolacího soudu je dovolání přípustné

podle § 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř., neboť zde směřuje proti rozsudku, jímž

odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé.

Podle § 242 odst. 1 a 3 o.s.ř. dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího

soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden; přitom je vázán uplatněnými

dovolacími důvody včetně toho, jak je dovolatel obsahově vymezil. Z ustanovení

§ 242 odst. 3 věty druhé o.s.ř. vyplývá povinnost dovolacího soudu přihlédnout

k vadám řízení uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229

odst. 3 o.s.ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), i když nebyly v

dovolání uplatněny. Existence uvedených vad nebyla tvrzena a z obsahu spisu

nebyly tyto vady zjištěny.

Prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. lze

odvolacímu soudu vytknout, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním

posouzení věci. Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud

posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo

právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný

skutkový stav nesprávně aplikoval.

S přihlédnutím k právnímu posouzení věci odvolacím soudem a k obsahové

konkretizaci uplatněného dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.

půjde v dovolacím řízení především o posouzení správnosti (předběžného)

právního názoru, že ujednání o době nájmu obsažené v čl. II. bodu 1. větě druhé

nájemní smlouvy je platné; v širších souvislostech však podléhají dovolacímu

přezkumu rovněž právní závěry, že v nájemní smlouvě byl sjednán nájem na dobu

určitou a že výkon práva žalobkyně není v rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1

obč. zák. po novele).

Absolutní neplatnost právního úkonu (a to i podle § 37 odst. 1 obč. zák. před

novelou /z důvodu neurčitosti/ či podle § 39 obč. zák. před novelou /pro

obcházení zákona/) působí přímo ze zákona (ex lege) a od počátku (ex tunc),

takže subjektivní občanská práva a občanskoprávní povinnosti z takového úkonu

vůbec nevzniknou (soudní výrok o neplatnosti právního úkonu není třeba).

Absolutní neplatnosti se může dovolat ten, kdo jako dotčený má na tom právní

zájem. Soud přihlíží k absolutní neplatnosti právního úkonu i bez návrhu, tj. z

úřední povinnosti.

Ustálená soudní praxe (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu české republiky ze

dne 29. října 1997, sp. zn. 2 Cdon 257/97, uveřejněný na str. 372 v sešitě č. 7

z roku 1998 časopisu Právní rozhledy) dovodila, že právní úkon je neurčitý

tehdy, jestliže srozumitelně vyjádřený obsah má takové věcné nedostatky, že je

nelze překlenout ani výkladem (§ 35 odst. 2 obč. zák. před novelou). Jde-li o

právní úkon, pro který je pod sankcí neplatnosti stanovena písemná forma, musí

být určitost projevu vůle dána obsahem listiny, na níž je tento projev vůle

zaznamenán. Nestačí, že účastníkům právního vztahu je jasné, co je předmětem

smlouvy, není-li to seznatelné z jejího textu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu

České republiky ze dne 31. července 1996, sp. zn. 3 Cdon 227/96, uveřejněný na

str. 145 v sešitě č. 6 z roku 1997 časopisu Soudní rozhledy). V soudní praxi

není pochyb ani o tom, že požadavku určitosti (§ 37 odst. 1 obč. zák. před

novelou) smlouvy o nájmu bytu musí vyhovovat i ujednání o době trvání nájmu

bytu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. února 2001, sp.

zn. 26 Cdo 1127/99, uveřejněný pod C 167 ve svazku 2 Souboru rozhodnutí

Nejvyššího soudu). Přitom na splnění základních náležitostí právního úkonu,

jakým je i určitost projevu vůle, lze usuzovat jen podle okolností, za nichž

byl aktuálně učiněn (srov. rozsudky Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5.

září 2000, sp. zn. 30 Cdo 2781/99, a ze dne 13. ledna 2011, sp. zn. 26 Cdo

4575/2009).

.

Podle názoru dovolacího soudu je ujednání obsažené v čl. II. bodu 1. větě druhé

nájemní smlouvy neplatné pro neurčitost podle § 37 odst. 1 obč. zák. před

novelou. Nelze totiž – vzhledem k předpokladu určitosti právního úkonu (§ 37

odst. 1 obč. zák. před novelou) – vázat dobu trvání nájmu na okolnost, že

nájemce bude řádně platit nájemné a úhrady za služby, a to už proto, že není

jasné, zda taková okolnost vůbec nastane. Tím je dána neurčitost citovaného

ujednání a tudíž jeho absolutní neplatnost podle § 37 odst. 1 obč. zák. před

novelou. Dovolací soud má navíc za to, že toto ujednání je neplatné také podle

§ 39 obč. zák. před novelou pro obcházení zákona, byť z poněkud jiných důvodů,

než namítal dovolatel; obcházení zákona dovolací soud spatřuje v tom, že vázali-

li účastníci možnost prodlužování nájemní smlouvy (doby nájmu) na řádné placení

nájemného a úhrad za služby, ve skutečnosti tím obešli ustanovení § 676 odst. 2

obč. zák. před novelou, v němž jsou upraveny odlišně podmínky, za nichž v době

uzavření nájemní smlouvy (a v době do 30. března 2006) docházelo k jejímu

obnovování ze zákona. Zastává rovněž názor, že uvedené ujednání, které ostatně

výslovně nějakou povinnost nestanoví, nezakládá automatické prodlužování

(obnovování) nájemní smlouvy (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky

ze dne 27. června 2002, sp. zn. 28 Cdo 1078/2002, uveřejněné pod C 1321 ve

svazku 19 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, a ze dne 7. ledna 2008, sp. zn.

26 Cdo 3419/2006).

Potud tedy lze dovolací námitky podřaditelné pod dovolací důvod podle § 241a

odst. 2 písm. b/ o.s.ř. pokládat za důvodné.

Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky je ustálena rovněž v názoru,

že při posuzování otázky, zda část právního úkonu postiženou důvodem

neplatnosti lze oddělit od ostatního jeho obsahu, je zapotřebí respektovat vůli

účastníků právního úkonu s přihlédnutím k účelu, jehož dosažení účastníci

sledovali. Vztahuje-li se důvod neplatnosti smlouvy o nájmu bytu pouze na

ujednání o podmínkách změny nájemního vztahu z doby určité na dobu neurčitou,

je neplatná jen tato část, nikoli i ta, v níž účastníci (platně) vyjádřili vůli

uzavřít nájemní vztah na dobu určitou (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

9. dubna 2002, sp. zn. 26 Cdo 379/2001, uveřejněný pod C 1132 ve svazku 16

Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu /citované rozhodnutí bylo uveřejněno i v

publikaci Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu, ASPI Publishing s.r.o, Praha

2003, str. 20/ – dále jen „uveřejněné rozhodnutí“, a dále např. rozhodnutí z

21. října 2004, sp. zn. 2516/2003, z 25. července 2006, sp. zn. 33 Odo

1092/2004, a ze 16. listopadu 2006, sp. zn. 26 Cdo 2398/2006). Uvedené právní

názory jsou – vzhledem ke zjištěnému skutkovému stavu týkajícímu se ujednání o

době nájmu – plně použitelné v projednávané věci.

V posuzovaném případě se právní předchůdkyně žalobkyně a dovolatel v čl. II.

bodu 1. nájemní smlouvy dohodli, že nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou

od 1. září 2001 do 31. srpna 2002 (věta první) a že bude-li nájemce řádně

platit nájemné a služby a nebude-li mít dluh na nájemném a na službách v

jakékoliv výši, prodlouží se nájemní smlouva automaticky vždy každoročně o

dalších dvanáct měsíců, počínaje dnem 1. září 2002 (věta druhá). Část nájemní

smlouvy, podle níž byla smlouva uzavřena na dobu určitou od 1. září 2001 do 31.

srpna 2002 (čl. II. bod 1. věta první nájemní smlouvy), může, jde-li o

sjednanou dobu nájmu, obstát samostatně, a je tudíž ve smyslu § 41 obč. zák.

před novelou obsahově oddělitelná od další části (čl. II. bodu 1. věty druhé

nájemní smlouvy) týkající se doby nájmu, resp. možnosti eventuálního jejího

prodlužování (viz uveřejněné rozhodnutí). Okolnost, že současně byly mezi

účastníky dohodnuty (neplatně ve smyslu § 37 odst. 1 a § 39 obč. zák. před

novelou) podmínky, za nichž mohlo eventuálně docházet k prodlužování nájemní

smlouvy, nemůže na uvedeném závěru nic změnit. Z uvedeného tedy vyplývá, že jde

o nájemní smlouvu na dobu určitou (od 1. září 2001 do 31. srpna 2002); text

nájemní smlouvy (konkrétně její čl. II. bod 1. věta první, podle níž se

„nájemní smlouva sjednává s účinnosti od 1. 9. 2001 na dobu určitou, a to do

31. 8. 2002“) jiný výklad ohledně sjednané doby nájmu ani nepřipouští.

V poměrech projednávané věci pak nelze opomenout následující názory, které

dlouhodobě zastává ustálená soudní praxe. V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu

nebyl za právního stavu v době před novelou občanského zákoníku provedenou

zákonem č. 107/2006 Sb. zaznamenán odklon od názoru, že obecné ustanovení § 676

odst. 2 obč. zák. před novelou (týkající se obnovování nájemní smlouvy za týchž

podmínek, za jakých byla sjednána původně) platilo i pro nájem bytu.

Nepostupoval-li pronajímatel proti nájemci, který byt dále užíval, způsobem

uvedeným v ustanovení § 676 odst. 2 obč. zák. před novelou, nájem bytu se

obnovil a nezanikl tedy uplynutím doby, na kterou byl sjednán (srov. rozsudky

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. února 1998, sp. zn. 2 Cdon 141/97,

uveřejněný pod č. 10 v sešitě č. 2 z roku 1999 časopisu Soudní judikatura, a ze

dne 25. listopadu 1998, sp. zn. 26 Cdo 2409/98).

Protože dovolatel předmětný byt užíval i po uplynutí sjednané doby nájmu a

žalobkyně nepodala proti němu do třiceti dnů žalobu o vyklizení u soudu,

nájemní smlouva se opakovaně obnovovala podle § 676 odst. 2 obč. zák. před

novelou za týchž podmínek, tj. vždy o jeden rok, naposledy od 1. září 2005,

přičemž nájemní poměr pak skončil dne 31. srpna 2006 (tedy o rok dříve, než

dovodil odvolací soud). Poté se již obnovit nemohl, neboť tato možnost je od

31. března 2006 výslovně vyloučena ustanovením § 686a odst. 6 zákona obč. zák.

po novele; proto od 1. září 2006 užívá dovolatel předmětný byt bez právního

důvodu.

Za této situace se žalobkyně oprávněně domáhá ochrany před neoprávněnými zásahy

dovolatele do svého vlastnického práva žalobou o vyklizení předmětného bytu,

která v případě neoprávněného zásahu do vlastnického práva užíváním nemovitosti

(její části) bez právního důvodu odpovídá reivindikační žalobě ve smyslu

ustanovení § 126 odst. 1 obč. zák. po novele. Zbývá tedy posoudit otázku, zda

uplatněný nárok není výkonem práva v rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 obč.

zák. po novele).

Podle § 3 odst. 1 obč. zák. po novele výkon práv a povinností vyplývajících z

občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a

oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Ustanovení § 3

odst. 1 obč. zák. po novele patří k právním normám s relativně neurčitou

(abstraktní) hypotézou, které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v

každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého,

předem neomezeného okruhu okolností. Odpovídající úsudek soudu musí být

podložen důkladnými skutkovými zjištěními (vztahujícími se nejen k žalovanému,

nýbrž i k žalobci) a musí současně přesvědčivě dokládat, že tato zjištění

dovolují v konkrétním případě závěr, že výkon práva je s dobrými mravy skutečně

v rozporu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. srpna

2003, sp. zn. 21 Cdo 633/2002, uveřejněný pod C 2084 v Souboru rozhodnutí

Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud České republiky v řadě svých rozhodnutí (srov. např. rozhodnutí

Nejvyššího soudu ze 17. prosince 2003, sp. zn. 26 Cdo 2319/2003, z 3. února

2004, sp. zn. 26 Cdo 128/2003, z 18. května 2004, sp. zn. 26 Cdo 538/2003, ze

17. června 2004, sp. zn. 26 Cdo 2686/2003) vyslovil názor, že nesvědčil-li

žalovanému platný titul k užívání vyklizovaného bytu (tj. užívá-li žalovaný

vyklizovaný byt bez právního důvodu), nelze ani prostřednictvím § 3 odst. 1

obč. zák. zabránit požadavku na jeho vyklizení a žalobu zamítnout. Následně

však byla soudní praxe usměrněna stanoviskem občanskoprávního a obchodního

kolegia ze dne 14. října 2009, sp. zn. Cpjn 6/2009, uveřejněným pod č. 8 v

sešitě č. 1-2 z roku 2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, podle něhož

skutečnost, že výkon vlastnického práva realizovaný žalobou na vyklizení bytu

(nebo nemovitosti sloužící k bydlení) je uplatňován v rozporu s dobrými mravy,

se podle okolností daného případu projeví buď určením delší než zákonné lhůty k

vyklizení (§ 160 odst. 1 o.s.ř.), vázáním vyklizení na poskytnutí přístřeší či

jiného druhu bytové náhrady, nebo i zamítnutím žaloby (pro tentokrát). V

dlouhodobě ustálené soudní praxi přitom není pochyb o tom, že na základě § 3

odst. 1 obč. zák. po novele může být výjimečně povinnost k vyklizení bytu,

užívaného bez právního důvodu, vázána na delší lhůtu, případně na zajištění

bytové náhrady, byť osobě, jež má byt vyklidit, nesvědčí právo na bytovou

náhradu podle pozitivní právní úpravy a nevyplývá ani z její analogické

aplikace (srov. rozsudky Nejvyššího soudu České republiky z 30. září 1998, sp.

zn. 3 Cdon 51/96, uveřejněný pod č. 5 v sešitě č. 1 z roku 2001 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek a pod č. 24 v sešitě č. 3 z roku 1999 časopisu Soudní

judikatura, z 27. února 2001, sp. zn. 26 Cdo 1608/99, uveřejněný pod C 269 v

Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, a ze dne 14. listopadu 2002, sp. zn. 31

Cdo 1096/2000, uveřejněný pod č. 59 v sešitě č. 7-8 z roku 2003 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek). Jde zejména o situace, kdy vyklizovaný v bytě

dlouhodobě žije v přesvědčení, že mu svědčí platný titul k bydlení. V ustálené

soudní praxi však nebyl zaznamenán odklon ani od názoru, že bytovou náhradu

zásadně nelze přisoudit (za použití § 3 odst. 1 obč. zák. po novele) v

případech, kdy bývalý nájemce užívá byt po skončení nájmu sjednaného na dobu

určitou (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 17. prosince 2003, sp. zn. 26 Cdo

2319/2003, z 18. května 2004, sp. zn. 26 Cdo 538/2003, z 29. března 2006, sp.

zn. 26 Cdo 2146/2005, a z 23. dubna 2008, sp. zn. 26 Cdo 1021/2008).

Dovolací soud zastává názor, že pro účely posouzení věci podle § 3 odst. 1 obč.

zák. po novele není v daném případě právně významná okolnost, že žalobkyně

použila finanční prostředky (kauci), jež jí dovolatel poskytl na základě

smlouvy o kauci, na úhradu jeho dluhu na nájemném a službách, aniž mu to

následně oznámila. Je tomu tak proto, že řádné placení nájemného (a záloh na

plnění poskytovaná s užíváním bytu) je jedna ze základních povinností nájemce

(§ 685 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 697 obč. zák. před novelou). Tuto

základní povinnost dovolatel (v postavení nájemce bytu) řádně neplnil, což

ostatně v průběhu řízení před soudy obou stupňů a ani v dovolání nijak

nepopíral. Zároveň však netvrdil žádné okolnosti, které by byly objektivně

způsobilé jeho prodlení s placením nájemného a úhrad za služby alespoň omluvit.

Za takovou okolnost především nelze pokládat až následný postup žalobkyně,

která teprve v důsledku prodlení dovolatele použila kauci k umoření jeho dluhu

na nájemném a úhradách za služby; v tomto směru je pak nerozhodné, že ho o

jejím použití v rozporu s čl. III smlouvy o kauci neinformovala. Lze navíc

konstatovat, že šlo-li v projednávaném případě o nájemní poměr na dobu určitou,

není – vzhledem k charakteru takového nájemního poměru – žádných pochyb o tom,

že takový nájemní poměr zásadně končí uplynutím sjednané doby nájmu (§ 710

odst. 3 obč. zák. před novelou), a to i v případě, kdy nájemce po dobu trvání

tohoto nájemního poměru sjednané nájemné řádně platil. Dovolatelem namítané

okolnosti proto nemohou zvrátit správnost závěru, že nejde o výkon práva v

rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 obč. zák. po novele).

Z uvedeného vyplývá, že dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.

nebyl v konečném důsledku užit opodstatněně.

Zbývá dodat, že dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o.s.ř., jenž dovolatel

rovněž uplatnil, dopadá jen na právně významná skutková zjištění, tj. taková

skutková zjištění, která mají význam pro právní posouzení věci (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. prosince 2009, sp. zn. 26 Cdo

5425/2008).

Z toho, co bylo řečeno ve vztahu k posouzení věci podle § 3 odst. 1 obč. zák.

po novele, vyplývá, že pro právní závěr, který odvolací soud přijal s odkazem

na citované ustanovení, nebyly právně významné okolnosti týkající se postupu

žalobkyně při použití kauce k umoření dluhu dovolatele na nájemném a úhradách

za služby. Je proto nadbytečné zkoumat, zda má podle obsahu spisu v podstatné

části oporu v provedeném dokazování výklad čl. II smlouvy o kauci, který v

souzené věci zaujal odvolací soud. Ani dovolací důvod podle § 241a odst. 3

o.s.ř. tudíž nebyl uplatněn opodstatněně.

Lze uzavřít, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska uplatněných dovolacích

důvodů podle § 241a odst. 2 písm. b/ a odst. 3 o.s.ř. a jejich obsahové

konkretizace správný ve smyslu § 243b odst. 2 věty před středníkem o.s.ř.

Dovolací soud proto dovolání podle téhož ustanovení zamítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5

větu první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 3, § 142 odst. 1 o.s.ř. a

o skutečnost, že žalobkyni nevznikly v dovolacím řízení žádné prokazatelné

náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti dovolateli právo.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. září 2011

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu