Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 300/2017

ze dne 2018-09-25
ECLI:CZ:NS:2018:28.CDO.300.2017.1

Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci

žalobkyně M. P., P., zastoupené JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou se sídlem

v Brně, Pellicova 29/8, za účasti České republiky – Ministerstva financí České

republiky, se sídlem v Praze, Letenská 15, IČO: 00006947, o zaplacení 2 568 000

Kč s příslušenstvím a nahrazení rozhodnutí správního orgánu, vedené u Obvodního

soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 18 C 193/2006, o dovolání obou účastnic proti

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2016, č. j. 16 Co

403/2015-324, takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2016, č. j. 16 Co

403/2015-324, se ve výroku I v části, jíž bylo účastnici České republice –

Ministerstvu financí uloženo zaplatit žalobkyni úrok z prodlení ve výši 3 % z

částky 342 096 Kč od 22. 11. 2006 do zaplacení, mění tak, že v tomto rozsahu se

rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I a II mění tak, že se žaloba zamítá;

ve zbývajícím rozsahu se dovolání této účastnice odmítá.

II. Dovolání žalobkyně se odmítá.

III. Účastnici se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení u soudu prvního

stupně ani právo na náhradu nákladů odvolacího řízení a dovolacího řízení.

Rozsudkem ze dne 16. června 2015, č. j. 18 C 193/2006-258, Obvodní soud pro

Prahu 1 (dále jen „soud prvního stupně“) – poté, kdy předchozí usnesení tohoto

soudu ze dne 12. 11. 2010, č. j. 18 C 193/2006-119, jímž bylo řízení zastaveno

a věc postoupena Ministerstvu vnitra, bylo spolu s na něj navazujícími

rozhodnutími odvolacího a dovolacího soudu zrušeno nálezem Ústavního soudu ze

dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 1713/13 – uložil účastnici České republice -

Ministerstvu financí povinnost zaplatit žalobkyni částku 2 568 000 Kč s úrokem

z prodlení ve výši 3 % z uvedené částky za dobu od 19. 3. 1992 do zaplacení

(výrok I) a vyslovil, že (v tomto rozsahu) se nahrazuje rozhodnutí ministra

financí České republiky ze dne 1. 8. 2006, č. j. 22/46191/2006-224, ve spojení

s rozhodnutím Ministerstva financí České republiky ze dne 27. 3. 2006, č. j. 22/30091/2006-224 (výrok II), a rozhodl o nákladech řízení (výrok III). Soud prvního stupně takto rozhodl o žalobě podané právním předchůdcem

(manželem) žalobkyně, kterou se dle části páté zákona č. 99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, domáhal projednání věci

v občanském soudním řízení, o níž dříve rozhodl správní orgán (Ministerstvo

financí) ve výroku označenými rozhodnutími. Rozhodnutím ministerstva financí ve

spojení s rozhodnutím ministra financí o rozkladu nebylo vyhověno návrhu

právního předchůdce žalobkyně na poskytnutí náhrady za nemovitý majetek

zanechaný jeho právními předchůdci (rodiči) na území Zakarpatské Ukrajiny

(Podkarpatské Rusi) v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských

socialistických republik, dovozované z tehdy platných předpisů – zákona č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením

Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou (dále

jen „zákon č. 42/1958 Sb.“) a jej provádějící vyhlášky č. 159/1959 Ú.l., o

vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 42/1958 Sb.,

týkajících se Zakarpatské Ukrajiny (dále jen „vyhláška č. 159/1959 Ú.l.“). V řízení bylo zjištěno, že rodiče původního žalobce, J. P. a I. P., dne 8. 11. 1938 opustili území Podkarpatské Rusi, kde zanechali dům v R., jehož knihovní

vlastnicí byla I. P. Přihlášku majetku k soupisu podle vládního nařízení č. 8/1947 Sb., o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině (dále

jen „vládní nařízení č. 8/1947 Sb.“), podali včas – dne 14. 3. 1947. Dopisem

Ministerstva financí - Ústředního likvidátora peněžních ústavů a podniků ze dne

14. 2. 1962 bylo právním předchůdcům původního žalobce oznámeno, že jim za

přihlášený majetek zanechaný na území Podkarpatské Rusi nelze odškodnění

poskytnout, neboť nesplňuje podmínky pro přiznání odškodnění stanovené

příslušnými právními předpisy, jelikož se nejedná o rodinný domek, nýbrž o

vilu. O uplatněném nároku bylo pak věcně rozhodnuto teprve v roce 2008 shora

označeným rozhodnutím Ministerstva financí (potvrzeným rozhodnutím ministra

financí o rozkladu), jímž nebylo návrhu původního žalobce vyhověno z důvodu

uvedeného již v dopise z roku 1962.

Po právní stránce soud prvního stupně, odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne

23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 1713/13, vydaný v projednávané věci, uzavřel, že

nárok žalobkyně lze poměřovat zákonem č. 42/1958 Sb. a vyhláškou č. 159/1959

Ú.l., když jejich aplikovatelnost není dotčena ani pozdější právní úpravou –

zákonem č. 212/2009 Sb. a jeho novelou č. 121/2012 Sb. Nepřisvědčil námitce

prekluze vznesené účastnicí, neboť právní předchůdci žalobkyně podali přihlášku

podle vládního nařízení č. 8/1947 Sb. včas, čímž prekluzi nároku zabránili. Má-

li být náhrada podle ustanovení § 3 písm. a) vyhlášky č. 159/1959 Ú.l. poskytnuta za rodinný domek, není důvodné použít definici rodinného domku podle

vyhlášky č. 57/1957 Ú.l., která rodinný domek limituje počtem obytných

místností, resp. jejich podlahovou plochou, neboť jde o vyhlášku provádějící

nesouvisející zákon a byla vydána ještě před účinností zákona č. 42/1958 Sb. Soud prvního stupně, neshledávaje proto ani důvod pro aplikaci definice

rodinného domku uvedené ve vyhlášce č. 57/1957 Ú.l., uzavřel, že žalobkyni

náleží náhrada za rodinný domek zanechaný jejími právními předchůdci na

Podkarpatské Rusi. Za nedůvodnou označil námitku promlčení vznesenou účastnicí,

neboť přihláška k soupisu byla podána včas a Ministerstvo financí o nároku z ní

vyplývajícím rozhodlo v roce 2006, přičemž není vina žalobkyně, že orgány státu

nebylo o nároku rozhodnuto dřív. Výši náhrady pak soud prvního stupně určil ve

smyslu ustanovení § 136 o. s. ř. vlastní úvahou, kdy za základ vzal cenu

nemovitosti v roce 1938, jíž vynásobil koeficientem 12,85 podle tabulky indexů

přepočtu cen stavebních prací určené k tomu povolaným znalcem. Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) k odvolání účastnice rozsudkem

ze dne 23. února 2016, č. j. 16 Co 403/2015-324, změnil rozsudek soudu prvního

stupně ve výrocích I a II tak, že České republice – Ministerstvu financí uložil

zaplatit žalobkyni částku 342 096 Kč s úrokem z prodlení ve výši 3 % z uvedené

částky za dobu od 22. 11. 2006 do zaplacení, zatímco v části žádající zaplacení

dalších 2 225 904 Kč spolu se specifikovaným úrokem z prodlení žalobu zamítl a

takto nahradil označené rozhodnutí správního orgánu (výrok I); dále rozhodl o

náhradě nákladů řízení vzniklých u soudů obou stupňů (výrok II).

Správní řízení o odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi bylo

podle odvolacího soudu zahájeno přihláškou k soupisu majetku podle vládního

nařízení č. 8/1947 Sb. u Ministerstva vnitra, přičemž následné řízení bylo

vedeno Ministerstvem financí. Dopis Ministerstva financí – Ústředního

likvidátora peněžních ústavů a podniků ze dne 14. 2. 1962 pak nelze považovat

za rozhodnutí správního orgánu, kterým by došlo k formálnímu ukončení řízení o

náhradě, řízení tak bylo ukončeno teprve vydáním napadených rozhodnutí a i

proto nelze přisvědčit námitce promlčení vznesené účastnicí. K rozsahu majetku,

za nějž se poskytuje náhrada, odkázal odvolací soud na ustanovení § 3 písm. a)

vyhlášky č. 159/1959 Ú.l., dle nějž náleží náhrada za rodinný domek, přičemž se

ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně o neaplikovatelnosti definice

rodinného domku uvedené ve vyhlášce 57/1957 Ú.l. V otázce výše náhrady ovšem

odvolací soud dospěl k jiným závěrům než soud prvního stupně, uváděje, že není

jakkoliv namístě postupovat podle ustanovení § 136 o. s. ř., nýbrž je třeba

primárně vycházet ze zásad stanovených ve vyhlášce č. 159/1959 Ú.l. Od hodnoty

přihlášené nemovitosti proto odečetl podle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky

hodnotu dluhů a břemen s nemovitostí spojených, kteroužto částku následně podle

ustanovení § 4 vyhlášky přepočetl v poměru 5:1. Jelikož takto vypočtena náhrada

dle něj nereflektuje změny cenové hladiny nemovitostí, k níž došlo v uplynulé

době i v souvislosti se změnou společenských, ekonomických i politických

poměrů, exaktně vypočtenou částku přiměřeně zvýšil, a to na desetinásobek, s

použitím indexu stanoveného aktuální restituční úpravou, zákonem č. 212/2009

Sb. (§ 7 odst. 2). Současně žalobkyni přiznal i příslušenství pohledávky, úrok

z prodlení (podle § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve

znění do 31. 12.2012 – dále jen „obč. zák.“), uzavíraje, že účastnice se s

plněním svého dluhu dostala do prodlení ode dne následujícího po dni, kdy jí

byla doručena žaloba (s tím, že splatnost závazku nebyla sjednána a nastala až

na výzvu věřitele dle § 563 obč. zák.).

Rozsudek odvolacího soudu napadly dovoláním obě účastnice.

Žalobkyně spatřuje přípustnost jí podaného dovolání v tom, že rozhodnutí

odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva v

rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud neřešené. Jako dovolací důvod ohlašuje

nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem, namítajíc, že odvolací soud –

dle jejího názoru – pochybil při výpočtu výše náhrady. Správně podle jejího

názoru postupoval soud prvního stupně, jenž vynásobil hodnotu nemovitosti v

roce 1938 koeficientem 12,85 dle tabulky indexů přepočtu cen stavebních prací

poskytnuté znalcem prof. Ing. Albertem Bradáčem. Naproti tomu odvolací soud

nesprávně odečetl od hodnoty nemovitosti výši dluhů a břemen, ačkoliv z

předmětných listin nevyplývá, že by šlo o dluhy a břemena váznoucí na zanechané

nemovitosti, a dále pak nesprávně přepočetl výslednou částku (hodnota

nemovitosti bez dluhů a břemen) v poměru 5:1, ačkoliv měnová reforma byla

zohledněna v tabulce indexů přepočtu cen stavebních prací, a konečně pochybil i

při stanovení data, od něhož přiznal žalobkyni úroky z prodlení, když začátek

prodlení nesprávně určil dnem následujícím po dni, kdy byla účastnici doručena

žaloba. Žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu změnil

tak, že se rozsudek soudu prvního stupně potvrzuje.

Česká republika jako účastnice řízení považuje své dovolání za přípustné proto,

že se odvolací soud napadeným rozsudkem odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu, stejně tak jako od judikatury Ústavního soudu. Namítá, že

kasačním nálezem Ústavního soudu v dané věci (nález ze dne 23. 2. 2015, sp. zn.

I. ÚS 1713/13) nebyla presumována důvodnost žalobkyní uplatněného nároku podle

zákona č. 42/1958 Sb., nýbrž byl vysloven toliko požadavek na věcné projednání

návrhu na poskytnutí náhrady. Konstatuje, odkazujíc přitom i na nálezovou

judikaturu Ústavního soudu, že restituční předpisy vydané po roce 1990 vylučují

i uplatnění nároků na odškodnění podle poválečných předpisů, a že restituční

zákonodárství po roce 1990 řeší komplexně všechny křivdy v minulém období a

stojí na principu jejich částečného zmírnění. Dovolatelka pak napadá závěr

soudů obou stupňů o tom, že nelze v řízení podle zákona č. 42/1958 Sb. a

prováděcí vyhlášky č. 159/1959 Ú.l. aplikovat definici rodinného domku

obsaženou ve vyhlášce č. 57/1957 Ú.l., argumentujíc tím, že je třeba postupovat

podle předpisů účinných v době vzniku nároku, přičemž je však nelze hodnotit

prizmatem současné právní úpravy. Dále namítá, že správní řízení nebylo

zahájeno již přihláškou právních předchůdců žalobkyně z roku 1947, přičemž

zpochybňuje i závěr o kontinuitě tohoto řízení, případně o řádném pokračování v

řízení až do vydání napadených rozhodnutí správního orgánu, připouštějíc však i

takový výklad, že původní správní řízení bylo ukončeno již dopisem Ministerstva

financí – Ústředního likvidátora peněžních ústavů a podniků ze dne 14. 2. 1962,

na nějž může být nahlíženo jako na rozhodnutí v materiálním smyslu. Každá z

těchto eventualit pak podle účastnice nutně vede k závěru, že nárok žalobkyně

je již promlčen. Účastnice zpochybňuje též výpočet náhrady podle tehdy platných

předpisů, namítajíc, že odvolací soud neměl náhradu vypočtenou podle zákona č. 42/1958 Sb. násobit indexem 10 upraveným v zákoně č. 212/2009 Sb., neboť k tomu

nejsou splněny předpoklady, když použití analogie přichází v úvahu toliko v

případě existence mezery v právu, která zde však není. Krom výše uvedeného

brojí účastnice i proti přiznání úroků z prodlení, odkazujíc na ustanovení §

250b odst. 3 o. s. ř., dle něhož nesmí být v průběhu řízení podle části páté

měněn návrh, o němž rozhodl správní orgán, přičemž žalobkyně v řízení před

správním orgánem úroky z prodlení nežádala. Ze všech těchto důvodů účastnice

navrhla, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu v jí napadeném rozsahu

zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Žalobkyně ve vyjádření k dovolání účastnice zmiňuje závaznost právních názorů

vyslovených v nálezu Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 1713/13,

vydaném v této věci, a námitky účastnice, jakož i jí podané dovolání považuje

za nedůvodné. Účastnice pokládá dovolání žalobkyně za nepřípustné, jež mělo by být proto

odmítnuto, uvádějíc, že žalobkyní nastolené otázky, k nimž se vyjadřuje, nejsou

otázkami v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud neřešenými. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) – v souladu s bodem 2. článku II, přechodná ustanovení, části první

zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění pozdějších předpisů, a bodem 2. článku II, přechodných ustanovení

zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních

soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – dovolání obou

účastnic projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve

znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), jež je rozhodné pro tento

dovolací přezkum (řízení bylo zahájeno před 1. 1. 2014, kdy zákon č. 293/2013

Sb. vstoupil v účinnost).

Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu byla

podána oprávněnými osobami (účastnicemi řízení), z nichž žalobkyně je

zastoupena advokátkou (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a za stát jako účastníka řízení

jedná osoba s právnickým vzděláním (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), ve lhůtě

stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř. a obsahují obligatorní náležitosti dle § 241a

odst. 2 o. s. ř., se Nejvyšší soud zabýval tím, zda jsou dovolání přípustná. Přípustnost dovolání proti napadenému rozhodnutí odvolacího soudu (jež je

rozhodnutím, jímž se tu končí odvolací řízení, nikoliv rozhodnutím z okruhu

usnesení vyjmenovaných v § 238a o. s. ř.) je třeba poměřovat hledisky uvedenými

v ustanovení § 237 o. s. ř. Podle § 237 o. s. ř., není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Napadené rozhodnutí bylo odvolacím soudem vydáno poté, kdy jeho předchozí

rozhodnutí v dané věci bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2015,

sp. zn. I. ÚS 1713/13, jímž Ústavní soud (navzdory tomu, že v některých jiných

případech takový závěr obecných soudů aproboval – viz např. usnesení Ústavního

soudu ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1769/11), jako ústavně nekonformní

(odporující povinnosti obecných soudů, jakož i jiných státních orgánů

interpretovat restituční zákony ve vztahu k oprávněným osobám co nejvstřícněji)

odmítl právní závěr o specialitě restituční úpravy zákonem č. 212/2009 Sb. (ve

znění zákona č. 121/2012 Sb.) ve vztahu k předchozí právní úpravě (zákon č. 42/1958 Sb.). Aplikace dosavadní právní úpravy na již uplatněné nároky osob za

majetek zanechaný na území Zakarpatské Ukrajiny (Podkarpatské Rusi) – dle

závěru Ústavního soudu – zůstala tak zachována i po přijetí nové restituční

úpravy (vtělené do zákona č. 212/2009 Sb. a jej novelizujícího zákona č. 121/2012 Sb., jímž, mimo jiné, byly dosavadní předpisy upravující obdobnou

materii odškodnění – zákon č. 42/1958 Sb., spolu s jej provádějícími vyhláškami

č. 43/1959 Ú.l. a č. 159/1959 Ú.l. – zrušeny; viz čl. III zákona č. 121/2012

Sb.). Podle čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky vykonatelná rozhodnutí Ústavního

soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby. Nerespektování ústavněprávního

závěru Ústavního soudu, tj. nosných důvodů rozhodnutí, vysloveného v předchozím

nálezu v téže věci (tj. nerespektování kasační závaznosti ratia decidendi

předchozího nálezu) představuje porušení čl. 89 odst. 2 Ústavy (nálezy

Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 1012/10, ze dne 3. 3. 2005,

sp. zn. III. ÚS 686/04, ze dne 25. 2. 1999, sp. zn. III. ÚS 467/98, ze dne 2. 4. 1998, sp. zn. III. ÚS 425/97, usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2002,

sp. zn. II. ÚS 355/02, ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. II.

ÚS 2639/14, ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1063/16, ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 2084/14). Proto již s ohledem na vázanost obecného soudu nosnými důvody, o něž je opřen

kasační nález Ústavního soudu vydaný v této věci (jenž – navzdory jiné

interpretaci účastnicí – se nevyslovuje toliko k otázkám procesním, nýbrž i k

uplatnitelnosti nároku a jeho posouzení dle předchozí právní úpravy, aniž by

ovšem presumoval jeho důvodnost) se zde nemůže prosadit argumentace účastnice,

že přijetím restitučního zákonodárství po roce 1990 byla i v těchto případech

vyloučena možnost uplatňování nároků podle poválečných předpisů (tedy podle

zákona č. 42/1958 Sb., jenž je svou povahou taktéž předpisem restitučním). Není v tomto směru významné, že v případě jiných nároků (kupř. na náhradu za

znárodněný majetek na základě poválečných předpisů, pokud se za něj jeho

vlastníkům taktéž nedostalo žádné náhrady) Ústavní soud závěry obecných soudů o

nemožnosti jejich uplatňování mimo rámec vymezený restitučními předpisy

vydanými demokratickým zákonodárcem po roce 1990 aprobuje, kdy nadále vychází z

toho, že „systém restitučních předpisů byl výrazem vůle zákonodárce napravit

(pouze) některé majetkové křivdy, k nimž došlo v období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990, a to v rozsahu a za podmínek, které stanoví zákon, a že bylo tak jen na

vůli státu a od něj poskytnutým beneficiem, zda a jaká protiprávní jednání

státu z doby minulé po roce 1989 napraví a jakým způsobem“ (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. II. ÚS 73/17, usnesení ze

dne 14. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 3549/16, či usnesení ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. III. ÚS 265/17; obdobně též stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-

st. 21/05, jímž byl vysloven mj. i ten závěr, že i zmírnění majetkových křivd,

k nimž došlo ztrátou majetku – bez zřetele na to, zda se tak stalo ještě před

25. 2. 1948 či v tzv. rozhodném období z hlediska restitučních předpisů – se

lze domáhat toliko za podmínek a v mezích stanovených restitučními předpisy

vydanými demokratickým zákonodárcem po roce 1990). Také nelze přehlédnout, že k závěru, jenž Ústavní soud – ve vztahu k

aplikovatelnosti předchozí právní úpravy – zákona č. 42/1958 Sb. na nároky již

dříve uplatněné – zaujal v této věci, se přihlásil už v nálezu ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 2610/14 (stěžovatelka M. P.) a tyto jeho závěry byly

reflektovány Nejvyšším soudem v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2018,

sp. zn. 28 Cdo 1482/2018. Co se týče rozsahu majetku, za který se poskytuje odškodnění, stanovila

vyhláška č. 159/1959 Ú.l., že se náhrada poskytne mimo jiné za rodinný domek,

přičemž však definici tohoto pojmu neobsahuje. Podle dovolávajícího se státu je

namístě použít definici uvedenou ve vyhlášce č. 57/1957 Ú.l., jak učinil

správní orgán v napadených rozhodnutích. Dovolatelka však opomíjí, že v nálezu

vydaném v projednávané věci dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 1713/13, se Ústavní

soud s odkazem na svá dřívější rozhodnutí (usnesení ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 3241/10, nález ze dne 26. 6. 2012, sp. zn. I.

ÚS 2050/11) přihlásil též

k závěru, že „k použití vyhlášky Ministerstva místního hospodářství č. 57/1957

Ú.l. neexistuje žádný zákonný podklad, a pokud by ji obecné soudy, byť

podpůrně, aplikovaly, překročily by svoje procesní postavení a zabývaly se věcí

nad rámec jim přiznaných oprávnění“. I na tato rozhodnutí pak odkázal též

Nejvyšší soud v již shora zmíněném rozsudku ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 28 Cdo

1482/2018. Byl-li tento závěr vysloven v nálezu Ústavního soudu vydaném v projednávané

věci, nelze než (stejně jako v otázce vztahu mezi zákonem č. 58/1958 Sb. a

zákonem č. 212/2012 Sb.) odkázat na závaznost rozhodnutí Ústavního soudu

vyplývající z čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky. Námitka účastnice, že bylo

namístě v projednávané věci použít definici pojmu „rodinný domek“ obsaženou ve

vyhlášce č. 57/1957 Ú.l., proto přípustnost dovolání také založit nemůže. Výpočet výše náhrady za zanechaný nemovitý majetek podrobně reglementovaly

vnitrostátní předpisy, zejména prováděcí vyhláška č. 159/1959 Ú.l.; tedy i

určení výše odškodnění (náhrady) mělo by v zásadě vycházet z hledisek a postupů

stanovených těmito tehdy platnými předpisy. Prosadí se zde Ústavním soudem

dříve vyslovené závěry k dané restituční problematice (srov. usnesení Ústavního

soudu ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 3241/10), že „je věcí státu, aby

určil, za jakých podmínek budou poškozené osoby odškodněny. Zákonodárce tak

může stanovit nejen okruh oprávněných osob, ale i rozsah majetku a časové

limity restitucí. Při stanovení rozsahu odškodnění je zákonodárce pouze

limitován zákazem libovůle. Pokud tedy zákonodárce vymezil rozsah odškodnění ve

speciálním zákonu, soud je povinen podle těchto ustanovení postupovat a nemůže

nahrazovat vůli zákonodárce a stanovovat další náhrady, případně rozšiřovat

okruh oprávněných osob, které nejsou ve speciálních předpisech uvedeny“. K

závěru o tom, že zakotvení restitučních nároků bylo beneficiem státu a je tedy

na zákonodárci, jaké meze restituce stanoví s tím, že nelze akceptovat výklad,

který by vedl k rozšíření těchto nároků, se Ústavní soud přihlásil i v dalších

rozhodnutích (srov. nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2015, sp. zn. III. ÚS

1255/13, usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2012, sp. zn. I. ÚS 2206/12,

nebo ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 1782/16). Také z rozhodovací praxe dovolacího soudu plyne nezbytnost držet se relevantní

právní úpravy, neboť soudy nejsou zmocněny k tomu, aby konstruovaly nové

restituční skutkové podstaty (nebo nové restituční náhrady), přičemž opačný

závěr nelze dovodit ani z imperativu výkladu orientovaného na maximální

zmírnění minulých majetkových příkoří (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 5. 4. 2017, sp. zn. 28 Cdo 4835/2016, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2016, sp. zn. 28 Cdo 883/2016).

Na straně druhé Nejvyšší soud poukazuje na rozhodovací praxi akcentující smysl

a účel restituční náhrady (jímž je alespoň částečná kompenzace za ztrátu

majetku), která by měla být přiměřená a rozumná, tedy i zohledňující změnu

sociálních a ekonomických poměrů, aby pro oprávněnou osobu neměla jen

symbolický význam (k tomu přiměřeně srov. např. nálezy Ústavního soudu ze dne

13. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 130/14, a ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. II. ÚS

4139/16, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 28 Cdo

1603/2011, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2018, sp. zn. 28 Cdo

409/2017). I na tyto závěry Nejvyšší soud odkázal též v rozsudku ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 28 Cdo 1482/2018, týkajícím se obdobné věci, ovšem s tím, že

nemůže jít o plnou kompenzaci za někdejší ztrátu majetku (s to i se zřetelem na

demokratickým zákonodárcem později přijatou restituční úpravu, pokud podle ní

žalobkyně oprávněnou osobou není). Jde-li o otázku konkrétního způsobu úpravy výše restituční náhrady tak, aby

nebyla jen symbolická, jedná se, obdobně jako v případě posuzování přiměřenosti

zadostiučinění, o otázku, jejíž řešení se bude odvíjet od zcela konkrétních

okolností případu a její posouzení je proto namístě ponechat primárně v rukou

soudů nižších instancí; zásah dovolacího soudu bude namístě toliko v případě

zcela zjevné nepřiměřenosti úvah soudů nižších stupňů (srov. přiměřeně např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4307/2009,

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4607/2015,

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2018, sp. zn. 30 Cdo 4154/2017). V posuzované věci odvolací soud vypočetl výši náhrady postupem v zásadě podle

prováděcí vyhlášky č. 159/1959 Ú.l., když od hodnoty nemovitosti odečetl výši

dluhů a břemen s ní spojených a výslednou částku přepočetl v poměru 5:1. Takto

vypočtenou náhradu pak přiměřeně zvýšil, s přihlédnutím k přepočítacímu indexu

stanovenému aktuální restituční úpravou (ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 212/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), aby více reflektovala společenské,

ekonomické a politické změny, k nimž došlo během doby od přihlášení nároku do

rozhodování soudu. Takový postup odvolacího soudu tak odpovídá i výše citované

rozhodovací praxi, kdy výše náhrady byla vypočtena dle příslušného právního

předpisu, ale současně byl zohledněn i účel a smysl restituční náhrady a s

ohledem na něj byla výsledná částka korigována ve prospěch žalobkyně

(restituentky), v situaci, kdy mechanicky určená náhrada výhradně dle tehdy

platných předpisů (dle nichž by činila cca 34 000 Kč) byla vskutku ryze

symbolická a neodrážela by nastalou změnu ekonomických poměrů, naproti tomu

požadovaná náhrada násobně vyšší než odvolacím soudem určená nebyla by již

proporcionální (poměřováno i náhradou, jíž by se jinak žalobkyni mohlo dostat

podle aktuálních restitučních předpisů, byla-li by podle nich oprávněnou

osobou, jíž však není; k tomu srov. § 3 zákona č. 212/2009 Sb., ve znění zákona

č. 364/2017 Sb.).

I z tohoto pohledu není náhrada, jíž se žalobkyni z

rozhodnutí soudu dostává, náhradou nepřiměřenou a nespravedlivou. Nemůže proto přípustnost dovolání založit námitka, jíž se napadá korekce

náhrady odvolacím soudem (za použití zmíněného indexu) a přípustným pak

dovolání nečiní ani kritika právního posouzení o použití příslušných ustanovení

jinak relevantní vyhlášky č. 159/1959 Ú.l. (dle níž se od hodnoty majetku, za

nějž se náhrada poskytuje, odečte výše dluhů a břemen na něm váznoucích a ceny

v uvedené v přihlášce k soupisu se přepočtou v poměru 5:1). Uvedeným postupem

totiž odvolací soud toliko aplikoval restituční předpis, dle něhož se žalobkyně

náhrady domáhá, a respektoval tak zákonodárcem stanovené meze restituce. Shledává-li žalobkyně vhodnějším přepočítat výši náhrady dle relevantního

restitučního zákona pomocí tabulky indexů přepočtu cen stavebních prací, nabízí

toliko alternativní postup, jak upravit výši náhrady, aby nebyla jen

symbolická, a taková argumentace přípustnost založit nemůže v situaci, kdy ani

jiný postup zvolený odvolacím soudem není nepřiměřený. Konečně namítá-li

žalobkyně, že dluhy a břemena uvedená v přihlášce nevázly na majetku, za nějž

se domáhá náhrady, nese se tato její námitka v rovině skutkové a jako taková

přípustnost dovolání také nemůže založit (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). K námitce účastnice, že nárok žalobkyně je již promlčen, lze pak odkázat i na

závěry vyslovené Nejvyšším soudem např. v rozsudku ze dne 21. 10. 2015, sp. zn. 30 Cdo 243/2015, které vyvrací argumentaci účastnice o tom, že zde nešlo o

jedno souvislé řízení zahájené dle vyhlášky č. 159/1959 Ú.l. již přihláškou k

soupisu podle vládního nařízení č. 8/1947 Sb., o soupisu československého

majetku na Zakarpatské Ukrajině, jež bylo formálně (správně) ukončeno teprve

napadenými rozhodnutími správního orgánu. Je-li zde kontinuita řízení

zahájeného podáním přihlášky k soupisu majetku podle vládního nařízení č. 8/1947 Sb., o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině, nemůže

být nárok žalobkyně promlčen. Ostatně, jiný závěr byl by rozporu i se shora

odkazovanou judikaturou Ústavního soudu ve vztahu k daným restitučním nárokům a

v ní obsaženému imperativu „učinit vše pro spravedlivé řešení věci“ (mělo-li by

se uzavřít, že žalobkyni žádná náhrada nepřísluší z důvodu promlčení práva). Obě dovolatelky současně napadají rozsudek odvolacího soudu i v části, jíž

bylo rozhodnuto o příslušenství pohledávky, úroku z prodlení. Žalobkyně namítá,

že prodlení účastnice s vyplacením náhrady nastalo nejpozději dne 13. 7. 1947

(úrok z prodlení však požaduje až od 18. 3. 1992, kdy se pro Českou republiku

stala účinnou Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod), neboť podle

Protokolu ke smlouvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských

socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině měla být náhrada za majetek

zanechaný na Podkarpatské Rusi vyplacena do 18 měsíců ode dne ratifikace

smlouvy.

Ani tato námitka však přípustnost dovolání nemůže založit, je-li

rozhodovací praxe dovolacího soudu ustálena i v tom závěru, že mezistátní

smlouva uzavřená mezi ČSR a SSSR, publikovaná pod č. 186/1946 Sb., včetně k ní

připojeného Protokolu, není na vnitrostátní úrovni přímo aplikovatelná (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 28 Cdo 1482/2018,

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 2012, sp. zn. 28 Cdo 1377/2011, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. 28 Cdo 2843/2013). Ani ztotožnění

počátku prodlení s datem platnosti (pro Českou a Slovenskou Federativní

Republiku) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod není namístě,

neboť jakkoliv splatnost náhrady nesouvisela s touto událostí, žalobkyni tím

nevzniklo ani legitimní očekávání náhrady majetku, jež bylo by chráněno podle

čl. 1 odst. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práva a svobod (jak je

zřejmé i z toho, že takovou argumentaci uplatňovanou již dříve ve skutkově a

právně obdobné věci týkající se jiného účastníka (stěžovatele), označil sám

Evropský soud pro lidská práva za nedůvodnou a stížnost k němu podanou proto za

nepřijatelnou pro neslučitelnost ratione materiae s Úmluvou; viz rozhodnutí ze

dne 15. 1. 2013, ve věci č. 73093/11 – Karel Fuksa proti České republice). Naproti tomu námitka účastnice, s jejímž použitím se zpochybňuje přiznání úroku

z prodlení již proto, že předmětem řízení před správním orgánem příslušenství

(úrok z prodlení) nebylo, dovolání činí přípustným (dle § 237 o. s. ř.), neboť

při řešení této nastolené procesně právní otázky se odvolací soud odchýlil od

ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu (viz judikaturu dále citovanou). V rozhodovací praxi dovolacího soudu není pochyb o tom, že v řízení ve věcech,

o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, podle části páté občanského soudního

řádu nejde o přezkum správnosti rozhodnutí a jemu předcházejícího procesního

postupu, ale o nové projednání a meritorní rozhodnutí věci, o níž podle zákona

dříve rozhodl tento správní orgán, a to v takovém rozsahu, v jakém o ní bylo

před správním orgánem skončeno řízení (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 8. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3380/2014, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2990/2016, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2014, sp. zn. 28 Cdo 2632/2013). Z uvedeného vyplývá, že předmětem rozhodování

soudu v řízení podle části páté musí být to, co již bylo předmětem rozhodování

správního orgánu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2017, sp. zn. 32 Cdo 2963/2016). Tentýž předmět řízení je dán tehdy, jestliže tentýž nárok nebo stav vymezený

žalobním petitem (údajem o tom, čeho se žalobce domáhá) vyplývá ze stejných

skutkových tvrzení, jimiž byl uplatněn (tj. ze stejného skutku; srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. 26 Cdo 2743/2007, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 23 Cdo 5861/2016, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 32 Cdo 925/2013).

O změnu žaloby

jde proto tehdy, domáhá-li se žalobce něčeho jiného než v původní žalobě,

požaduje-li na základě stejného skutkového základu více, než požadoval v

původní žalobě, ale také v případě, že žalobce sice i nadále požaduje stejné

plnění (stejné kvality a stejného rozsahu), ale na základě jiného skutkového

stavu (skutkového základu věci), než jak ho vylíčil v původní žalobě (přiměřeně

srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. 21 Cdo

2502/2000, uveřejněný pod číslem 21/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2015, sp. zn. 26 Cdo

2532/2015). O jiný předmět řízení se proto jedná též v případě, kdy se

žalobkyně nově domáhá též přiznání příslušenství z restituční náhrady, ačkoliv

to nebylo požadováno v řízení před správním orgánem (obdobně srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. 26 Cdo 683/2004, rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2890/2012). Z výše uvedeného vyplývá, že v části, jíž byly žalobkyni přiznány úroky z

prodlení z požadované náhrady, rozhodnutí odvolacího soudu správné není

(byla-li předmětem řízení před správním orgánem toliko sama náhrada). Nehledě

na to, že faktor plynutí času byl soudem reflektován právě i při určení výše

náhrady, jež byla jinak žalobkyni přiznána až pravomocným soudním rozhodnutím a

jímž byla současně – oproti náhradě plynoucí z původní právní úpravy –

přiměřeně zvýšena, přičemž relevantní (restituční) předpisy zakotvující právo

na náhradu (zákon č. 42/1958 Sb. a jej provádějící podzákonné předpisy) lhůtu

pro poskytnutí náhrady ani nestanoví (a vznik práva na úrok z prodlení vůči

státu nepředpokládají). Protože v uvedeném rozsahu odvolací soud rozhodl nesprávně a dosavadní

výsledky řízení ukazují, že je možné o věci rozhodnout (vzhledem k odlišnému

právnímu názoru není třeba dalších skutkových tvrzení ani doplnění dokazování),

dovolací soud rozsudek odvolacího soudu v tomto rozsahu změnil tak, že se

žaloba co do požadovaného příslušenství zamítá [§ 243d odst. 1 písm. b) o. s. ř.]. Ve zbývajícím rozsahu Nejvyšší soud dovolání účastnice i dovolání žalobkyně

odmítl jako nepřípustná (§ 243c odst. 1 věty první o. s. ř.). S ohledem na částečnou změnu rozsudku odvolacího soudu (a rozsudku soudu

prvního stupně) v dovolacím řízení Nejvyšší soud rozhodoval nejenom o náhradě

nákladů dovolacího řízení, ale i o nákladech odvolacího řízení a o nákladech u

soudu prvního stupně (srov. § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 2, § 146

odst. 3 a § 142 odst. 2 o. s. ř.). Předmětem řízení byla netoliko jistina

pohledávky (2.568.000 Kč), ale i její (z pohledu výsledku řízení nedůvodně)

uplatňované příslušenství, úrok z prodlení ve výši 3% za dobu od března r. 1992

do zaplacení z uvedené částky, který – k okamžiku rozhodování odvolacího soudu

o žalobě v únoru r. 2016 – činil 1.849.536 Kč. [K předmětu řízení, je-li jeho

součástí i příslušenství peněžité pohledávky, pro účely rozhodování o náhradě

nákladů srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2016, sp. zn.

25

Cdo 1792/2015, 25 Cdo 2284/2015.] Se zřetelem k uvedenému míra úspěchu

žalobkyně ve věci nedosahuje ani 10 % hodnoty předmětu řízení a účastnice měla

by tudíž v zásadě právo na náhradu nákladů, jež účelně vynaložila na obranu

svého práva (§ 142 odst. 2, s použitím § 146 odst. 3 o. s. ř.). Dovolací soud

ovšem v projednávané věci shledal důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž lze

(k náhradě oprávněné) účastnici náhradu nákladů výjimečně odepřít (§ 150 o. s. ř.), přihlížeje přitom zejména k povaze projednávané věci a okolnostem, jež

vedly k uplatnění nároku, jakož i k rozdílným poměrům obou účastnic (a kdy

takovým rozhodnutím nebude významně zasaženo ani do poměrů účastnice, jíž by

zde náležela toliko paušální náhrada hotových výdajů podle § 151 odst. 3 o. s. ř.). P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.