Nejvyšší soud Rozsudek občanské

32 Cdo 2309/2011

ze dne 2013-05-27
ECLI:CZ:NS:2013:32.CDO.2309.2011.1

32 Cdo 2309/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla

Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci

žalobkyně Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha – západ se

sídlem v Praze 5 - Zbraslavi, U Včely 1442, PSČ 156 00, identifikační číslo

osoby 48134821, zastoupené JUDr. Ivanou Syrůčkovou, advokátkou, se sídlem v

Praze 5, Plzeňská 4, PSČ 150 00, proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně

České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby

41197518, zastoupené Mgr. Ondřejem Trnkou, advokátem, se sídlem v Praze 2,

Záhřebská 154/30, PSČ 120 00, o zaplacení částky 840.146,- Kč s

příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 17 C 364/2004,

o dovolání žalobkyně proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 21.

listopadu 2008, č. j. 17 C 364/2004-143, a proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 5. května 2009, č. j. 15 Co 157/2009-167, ve znění opravného

usnesení ze dne 4. června 2009, č. j. 15 Co 157/2009-170, takto:

I. Řízení o „dovolání“ proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne

21. listopadu 2008, č. j. 17 C 364/2004-143, ve výroku pod bodem II se

zastavuje.

II. Dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. května

2009, č. j. 15 Co 157/2009-167, ve znění opravného usnesení ze dne 4. června

2009, č. j. 15 Co 157/2009-170, v měnící části výroku pod bodem I se odmítá.

III. Dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. května

2009, č. j. 15 Co 157/2009-167, ve znění opravného usnesení ze dne 4. června

2009, č. j. 15 Co 157/2009-170, v potvrzující části výroku pod bodem I se

zamítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. května 2009, č. j. 15 Co

157/2009-167, ve znění opravného usnesení ze dne 4. června 2009, č. j. 15 Co

157/2009-170, změnil v pořadí druhý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne

21. listopadu 2008, č. j. 17 C 364/2004-143, v přisuzujícím výroku pod bodem I

tak, že žaloba se zamítá i co do částky 19.128,- Kč s úrokem z prodlení, a v

zamítavém výroku pod bodem II stran částky 821.018,- Kč s úrokem z prodlení

rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok pod bodem I). Dále pak rozhodl o

nákladech řízení před soudy obou stupňů (výrok pod bodem II). Odvolací soud vyšel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního

stupně, že žalobkyně jako nestátní zdravotnické zařízení, registrované mimo

jiné jako rychlá záchranná pohotovost, a žalovaná zdravotní pojišťovna uzavřely

dne 28. června 2001 smlouvu o poskytování zdravotní péče (dále též jen

„smlouva“), k níž následně ve dnech 1. srpna 2001, 6. února 2002, 31. července

2002, 6. února 2003 a 31. července 2003 uzavřely dodatky, jimiž sjednaly způsob

úhrady poskytované zdravotní péče pro jednotlivá kalendářní pololetí, až do 31. prosince 2003, a to ve všech případech paušální sazbou. Pro 1. pololetí roku

2004 takový dodatek ke smlouvě uzavřen nebyl, žalobkyně však i v tomto období

poskytovala zdravotní péči pojištěncům žalované, její cenu nadále účtovala

paušální sazbou a žalovaná až do června 2004 na základě vystavených faktur

plnila; za péči poskytnutou v lednu 2004 zaplatila žalobkyni celkem částku

1.852.746,- Kč. Od června 2004 žalovaná začala přepočítávat paušální způsob

úhrady na výkonový systém a od července 2004 přistoupila k provádění zápočtů. Dopisem ze dne 19. července 2004 žalobkyni oznámila, že proti její pohledávce

na úhradu zdravotní péče poskytnuté v květnu 2004 a vyúčtované v částce

926.373,- Kč započetla svou vzájemnou pohledávku z titulu přeplatku úhrady za

leden 2004 v částce 840.145,90 Kč, a zaplatila žalobkyni pouze částku 86.227,10

Kč. Počínaje druhým pololetím roku 2004 pak byly uzavírány dodatky smlouvy,

sjednávající způsob úhrady zdravotní péče podle výkonů. Žalobkyni tedy bylo za zdravotní péči poskytnutou v lednu 2004 zaplaceno

1.012.600,- Kč. Podle shodných tvrzení účastnic bylo za leden 2004 vyúčtováno a

uznáno 937.934,64 bodů. Podle výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se

vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění účinném v rozhodné době,

byla maximální cena jednoho bodu 1,10 Kč a maximální cena zdravotního výkonu

byla součinem maximální ceny jednoho bodu a počtu bodů. Podle výsledků

dohodovacího řízení pro 1. pololetí roku 2004 mezi zástupci žalované a

ostatních zdravotních pojišťoven a profesních sdružení poskytovatelů zdravotní

péče byla minimální hodnota bodu 1,01 Kč. Při hodnotě bodu ve výši 1,01 Kč, z

níž při výpočtu úhrady vycházela žalovaná, by úhrada za leden 2004 počítaná

podle výkonu činila 947.314,- Kč, při hodnotě bodu ve výši 1,10 Kč pak

1.031.728,10 Kč.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dovodil, že mezi účastníky

nemohlo dojít ke konkludentnímu uzavření dohody o způsobu úhrady zdravotní

péče, neboť smlouva o poskytování zdravotní péče stanovila pro uzavírání

dodatků povinnou písemnou formu. Se soudem prvního stupně se ztotožnil též v

závěru, že pro dané období je nutno stanovit úhradu za poskytovanou zdravotní

péči výkonovým způsobem. Argumentoval, že paušální způsob úhrady předpokládá

smluvní ujednání, neboť jinak než výslovným ujednáním nelze stanovit, jakým

způsobem bude paušální úhrada vypočtena, z jakých hodnot bude její výše

odvozována. Není proto možno uplatnit tento způsob úhrady tam, kde takového

ujednání není. Naproti tomu výkonový způsob úhrady je možný i za situace, kdy

smluvní ujednání chybí, neboť vychází z prokazatelné a ověřitelné,

administrativně evidované kvality a kvantity skutečně poskytnuté zdravotní

péče. Odvolací soud dodal, že takový způsob výpočtu úhrady je navíc plně v

souladu s cenovou regulací, neboť vychází z reálných údajů a oficiálně

stanovených cen bodu. V případě smluvně nepodloženého paušálního způsobu

úhrady by výpočet zjevně překročil meze cenové regulace, a to není možné bez

výslovného souhlasu obou stran. Oproti soudu prvního stupně však odvolací soud dospěl k názoru, že při

stanovení hodnoty bodu je nutno vycházet nikoli z maximální hodnoty, nýbrž z

hodnoty minimální, tj. z částky 1,01 Kč. Usoudil, že funkcí maximální hodnoty

bodu je stanovení limitu pro smluvní ujednání o výši bodu, jehož minimální

hodnota vyplývá z dohodovacího řízení; jiným způsobem maximální hodnotu bodu

využívat nelze. Nebyla-li tedy mezi účastníky sjednána jiná výše hodnoty bodu,

je třeba při stanovení výše úhrady vycházet z minimální hodnoty bodu, neboť ta

představuje výši úhrady, která je poskytovateli zdravotnické péče zaručena

vždy. Na základě těchto úvah odvolací soud uzavřel, že žalobkyni nenáleží ani

částka 19.128,- Kč s úrokem z prodlení, představující rozdíl mezi úhradou

odpovídající maximální hodnotě bodu, z níž vycházel přísudek soudu prvního

stupně, a úhradou vypočtenou z minimální hodnoty bodu. Námitce žalobkyně, že postup žalované byl v rozporu s dobrými mravy, odvolací

soud nepřisvědčil. Rozsudek odvolacího soudu ve výroku o věci samé „ve spojení s výrokem II. rozsudku soudu prvního stupně“ napadla žalovaná dovoláním, jež co do

přípustnosti opřela o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a c) občanského

soudního řádu (dále též jen o. s. ř.) a jímž uplatnila dovolací důvod stanovený

v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že

napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Jako zásadně právně významné dovolatelka označila otázky,

„zda v daném případě se měla výše úhrady za zdravotní péči řídit výkonovým či

paušálním způsobem, a zda je v souladu s hmotným právem upřednostnění

výkonového způsobu úhrady před paušálním způsobem“,

„zda v případě upřednostnění výkonového způsobu úhrady lze současně vycházet z

minimální hodnoty bodu namísto maximální hodnoty bodu, která je stanovena na

základě cenové regulace v souladu se zákonem č.

526/1990 Sb.“, a

„do jaké míry jsou obecné soudy v rámci své rozhodovací pravomoci oprávněny při

extenzivním výkladu právních norem upřednostnit použití jednoho způsobu úhrady

zdravotní péče oproti druhému, ačkoliv jsou si oba způsoby zákonem i smlouvou

mezi účastníky postaveny na roveň“. Nesprávnost právního posouzení odvolacího soudu dovolatelka spatřuje v chybném

výkladu ustanovení § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Argumentuje, že účastnice si v souladu s tímto ustanovením dojednaly v článku

IV odst. 2 smlouvy „alespoň tři způsoby úhrady zdravotní péče“, a to jak způsob

úhrady podle seznamu výkonů, tak i způsob úhrady paušální sazbou. Ve Věstníku

Ministerstva zdravotnictví č. 13/2003 byly v článku 6, příloha 1, pro 1. pololetí roku 2004 jako výsledek dohodovacího řízení stanoveny pro odbornost

709 oba tyto způsoby úhrady zdravotní péče, které jsou si z hlediska výběru

postaveny na roveň. Zákon ani věstník nestanoví, že pokud se zdravotnické

zařízení a pojišťovna nedohodnou v dodatku pro kalendářní pololetí na konkrétní

výši a způsobu úhrady, má přednost úhrada podle seznamu výkonů. Dovolatelka

vytkla odvolacímu soudu, že nepřípustně extenzivním výkladem uvedených právních

norem zasáhl do podstaty právní úpravy. Dovolatelka též zpochybnila závěr odvolacího soudu, že paušální způsob úhrady

vyžaduje ujednání stran. Zdůraznila, že v citovaném věstníku byl stanoven i

způsob výpočtu výše paušální náhrady, účastníci tedy měli závazným způsobem

vyčísleny oba způsoby úhrady. Dále dovolatelka vyjádřila mínění, že pokud si účastnice ve smlouvě dohodly, že

způsob úhrady může být jak paušální, tak výkonový, pak si způsob platby

paušální úhradou platně sjednaly ve smlouvě a nemůže se tedy jednat o absenci

písemné formy ujednání. Odvolací soud měl podle přesvědčení dovolatelky posoudit, zda provedení zápočtu

žalovanou nebylo v rozporu s dobrými mravy v situaci, kdy to byla žalovaná, kdo

navrhoval uzavřít dodatek na výkonový způsob, ale přitom sama bez jakýchkoliv

námitek dovolatelce hradila několik měsíců paušální náhradu, a byla to tedy

ona, kdo zavinil tento stav. Dovolatelka zpochybnila rovněž použití minimální hodnoty bodu podle výsledků

dohodovacího řízení. Dovolatelka navrhla, aby Nejvyšší soud zrušil jak rozsudek odvolacího soudu,

tak rozsudek soudu prvního stupně, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení. Žalovaná se k dovolání nevyjádřila. Se zřetelem k době vydání rozsudku odvolacího soudu se uplatní pro dovolací

řízení - podle bodu 12. článku II. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony, a v souladu s bodem 7. článku II. části první zákona

č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve

znění účinném do 30. června 2009 (dále též jen „o. s. ř.“). Po zjištění, že dovolání bylo podáno ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 o. s. ř.

oprávněnou osobou (účastníkem řízení), při splnění podmínek povinného

zastoupení předepsaných ustanovením § 241 o. s. ř., se Nejvyšší soud nejprve

zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. je dovolání mimořádným opravným

prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud

to zákon připouští. Z toho především vyplývá, že rozhodnutí soudu prvního stupně dovoláním

napadnout nelze. Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost

soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Jelikož nedostatek

funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší

soud řízení o „dovolání“ žalobkyně proti zamítavému výroku rozsudku

Obvodního soudu pro Prahu 3 podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil

(srov. shodně důvody usnesení Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem 10/2001

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Podmínky přípustnosti dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé

jsou obsaženy v ustanovení § 237 o. s. ř.

Podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. dovolání je přípustné proti rozhodnutí

odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci

samé [písm. a)] nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně,

kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším

rozhodnutí proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější

rozhodnutí zrušil [písm. b)], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu

prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. b) o. s. ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má

ve věci samé po právní stránce zásadní význam [písm. c)]. Podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. dovolání není přípustné ve

věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění

nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč; k příslušenství

pohledávky se přitom nepřihlíží. Vzhledem k tomu, že předmětem řízení byl nárok na dělitelné plnění a soud

prvního stupně žalobě vyhověl jen zčásti, zatímco ve zbytku ji zamítl, došlo k

tzv. rozštěpení uplatněného práva na dvě práva se samostatným skutkovým

základem, na právo na peněžité plnění ve výši 19.128,- Kč a právo na peněžité

plnění ve výši 821.018,- Kč. Přípustnost dovolání vůči jednotlivým výrokům

rozsudku odvolacího soudu týkajícím se rozštěpených nároků se posuzuje

samostatně (v komentářové literatuře srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol Občanský

soudní řád II. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1888, a v

rozhodovací praxi soudů např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. září 1999,

sp. zn. 29 Cdo 1790/99, ze dne 26. května 2011, sp. zn. 33 Cdo 5295/2009, a ze

dne 16. dubna 2013, sp. zn. 29 Cdo 818/2012, která jsou, stejně jako ostatní

rozhodnutí Nejvyššího soudu zde citovaná, veřejnosti dostupná na jeho webových

stránkách). Přípustnost dovolání proti měnící části výroku pod bodem I rozsudku odvolacího

soudu, jíž bylo rozhodnuto o zamítnutí žaloby na zaplacení částky 19.128,- Kč s

úrokem z prodlení (k němuž se pro tyto účely nepřihlíží), tedy o peněžitém

plnění nepřevyšujícím částku 20.000,- Kč, je tudíž ustanovením § 237 odst. 2

písm. a) o. s. ř. vyloučena. Nejvyšší soud proto dovolání proti té části výroku pod bodem I rozsudku

odvolacího soudu, jíž bylo změněno přisuzující rozhodnutí soudu prvního stupně

ve výroku pod bodem I, podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. Dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu v té části výroku pod bodem

I, jíž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku pod bodem

II, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., jelikož

podmínky tohoto ustanovení nebyly v souzené věci naplněny; rozhodnutí soudu

prvního stupně nepředcházelo rozhodnutí zrušené odvolacím soudem, kterým by

tento soud rozhodl ve věci samé jinak (v pořadí prvním rozsudkem zamítl žalobu

v plném rozsahu). Dovolání tak může být přípustné jen při splnění předpokladů

stanovených v § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (zrušeném nálezem Ústavního soudu

ze dne 21. února 2012, sp. zn. Pl.

ÚS 29/11, ke dni 31. prosince 2012), tj. dospěje-li dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. zejména tehdy, řeší-li právní

otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která

je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Při zkoumání, zda napadené rozhodnutí má zásadní právní význam, může dovolací

soud posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání označil,

popřípadě jejichž řešení zpochybnil (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 29. června 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněné v časopise

Soudní judikatura č. 7, ročník 2004, pod číslem 132). Zásadní význam rozhodnutí

po právní stránce může přitom založit jen taková právní otázka, která je pro

toto rozhodnutí určující (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne

23. března 2004, sp. zn. 29 Odo 1020/2003). Dovolatelkou vymezená otázka, zda se má při použití způsobu úhrady zdravotní

péče na základě bodového hodnocení zdravotních výkonů vycházet z minimální

hodnoty bodu sjednané v dohodovacím řízení či z maximální hodnoty bodu

stanovené v rámci cenové regulace, se vztahuje právě jen k té části rozhodnutí

odvolacího soudu, proti níž je dovolání nepřípustné z důvodů stanovených v §

237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., a její řešení tedy pro potvrzující výrok tohoto

rozhodnutí nebylo určující. Zásadní právní význam rozhodnutí odvolacího soudu v

tomto výroku tedy založit nemůže. K závěru o zásadním právním významu rozhodnutí odvolacího soudu v jeho

potvrzujícím výroku o věci samé (dále též jen „rozhodnutí odvolacího soudu“ či

„napadené rozhodnutí“) nevede ani otázka, do jaké míry jsou soudy oprávněny při

extenzivním výkladu právních norem upřednostnit použití jednoho způsobu úhrady

zdravotní péče oproti druhému. Především rozhodnutí odvolacího soudu v otázce volby způsobu úhrady za

poskytovanou zdravotní péči na extenzivním výkladu právních norem nespočívá,

neboť vůbec nespočívá na výkladu a aplikaci právního předpisu. Odvolací soud

přeci, byť to výslovně nezdůraznil, vycházel z poznatku, že tu není takové

právní normy, jež by pamatovala na situaci, kdy v otázce volby způsobu úhrady

za poskytovanou zdravotní péči nedojde mezi zdravotní pojišťovnou a

zdravotnickým zařízením k dohodě, a stanovila pro takový případ řešení. Jedná

se tu tedy o případ tzv. mezery v právu, a to o mezeru skutečnou neboli pravou

(normativní), jíž se rozumí úplná absence příslušné právní normy, tj. situace,

kdy psané právo určitý případ vůbec neřeší (nepamatuje na něj) [srov. shodně

Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech, k úloze právních principů v

judikatuře. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 200 a násl.,

a Melzer, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 225]. Otázka postupu soudu v případě tzv.

mezery v právu pak je otázkou judikatorně

vyřešenou. Ústavní soud vyložil v nálezu ze dne 17. prosince 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97,

uveřejněném pod číslem 163/1997 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu a pod

číslem 30/1998 Sbírky zákonů, že i v systému psaného práva (na němž je založen

též právní řád České republiky) jsou pramenem práva též základní právní

principy a zvyklosti jako nepsaná pravidla chování („nepsané právo“). V nálezu

ze dne 8. února 2006, sp. zn. IV. ÚS 611/05, uveřejněném pod číslem 34/2006

Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, a v nálezu ze dne 21. března 2006,

sp. zn. I. ÚS 717/05, uveřejněném tamtéž pod číslem 64/2006, pak Ústavní soud s

odkazem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (která považuje za

zákon v materiálním smyslu také judikaturu soudů) formuloval a odůvodnil závěr,

že soudy nemohou odepřít ochranu základnímu právu poukazem na mezeru v právním

řádu. Chybí-li zákonná úprava, jsou soudy, které jsou povolány poskytovat

ochranu právům, zejména právům základním (čl. 4 a čl. 90 Ústavy České

republiky), nejen oprávněny, nýbrž i povinny vyplnit takovou mezeru svou

judikaturou, tj. vytvořit právo, které bude možno považovat za zákon v

materiálním smyslu; jedná se o tzv. soudcovské dotváření práva. V rozhodovací

praxi dovolacího soudu lze v těchto otázkách odkázat např. na rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2010, sp. zn. 32 Cdo 2637/2009, ze dne 24. dubna 2012, sp. zn. 23 Cdo 183/2012, a ze dne 13. února 2013, sp. zn. 28 Cdo

2670/2012. Poslední dovolatelkou otevřená otázka, který z možných způsobů určení úhrady za

poskytovanou zdravotní péči se uplatní, není-li způsob úhrady sjednán ani

stanoven právním předpisem, v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud řešena

nebyla, přičemž se jedná o otázku, jež je pro rozhodnutí odvolacího soudu

určující. Nejvyšší soud proto shledal v řešení této otázky rozhodnutí

odvolacího soudu významným po právní stránce a potud má dovolání za

přípustné. Podle ustanovení § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. července 2004, za účelem zajištění věcného plnění při poskytování zdravotní

péče pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna a ostatní zdravotní

pojišťovny, zřízené podle zvláštního zákona, smlouvy se zdravotnickými

zařízeními o poskytování zdravotní péče. (odstavec 1, věta první). Smlouva

podle odstavce 1 uzavřená mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením

se řídí rámcovou smlouvou, která je výsledkem dohodovacího řízení … Jednotlivé

rámcové smlouvy jsou předkládány Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z

hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, a poté je vydá jako

vyhlášku... Dále rámcová smlouva musí (mimo jiné) obsahovat způsob provádění

úhrady poskytované zdravotní péče … (odstavec 2).

Do doby nabytí účinnosti

vyhlášky podle odstavce 2 je rozhodnutí o způsobu úhrady ponecháno na dohodě

příslušného zdravotnického zařízení s příslušnou zdravotní pojišťovnou buď na

základě bodového hodnocení zdravotních výkonů, nebo na základě paušálů za

poskytnuté služby. Paušály se rozumí platby za počet registrovaných pojištěnců

a agregovaná platba za lůžko/den v nemocnici či platba za diagnózu (odstavec

3). Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami se sestavuje v dohodovacím

řízení … Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je předkládán

Ministerstvu zdravotnictví k posouzení z hlediska souladu s právními předpisy a

veřejným zájmem, které jej poté vydá jako vyhlášku. Seznam zdravotních výkonů s

bodovými hodnotami je podle druhů péče, kterou je zdravotnické zařízení

oprávněno poskytovat, součástí smlouvy o poskytování zdravotní péče ... (odstavec 4). Hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního

pojištění se dohodnou v dohodovacím řízení … (odstavec 5). Je-li výsledkem

dohodovacího řízení podle odstavce 5 dohoda o cenách bodu v rámci platné

regulace cen a o výši úhrad včetně regulačních omezení pro příslušné období,

posoudí Ministerstvo zdravotnictví tento výsledek z hlediska souladu s právními

předpisy a veřejným zájmem (odstavec 8). Neshledá-li Ministerstvo zdravotnictví

při posuzování výsledku dohodovacího řízení podle odstavce 5 nesoulad s

právními předpisy a veřejným zájmem, vyhlásí jej ve Věstníku Ministerstva

zdravotnictví; tento výsledek je pro zdravotnická zařízení a pro zdravotní

pojišťovny závazný (odstavec 9). Podle kapitoly 1 přílohy vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 291/2002 Sb. (dále jen vyhláška č. 134/1998 Sb.), zdravotním výkonem je základní jednotka

seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování zdravotní péče (položka

2), názvem výkonu stručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu (položka

6), popisem výkonu text, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně

jeho provedení (položka 7), nositelem výkonu zdravotnický pracovník, který se

podílí na provedení výkonu (položka 11), časem nositele výkonu čas, po který je

daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu

(položka 12), mzdovým indexem nositele výkonu index, který charakterizuje

kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu (položka

13), a bodovou hodnotou výkonu součet všech přímých nákladů na výkon [tj. osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich

specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný materiál a při

provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky] kalkulovaný v korunách a

vyjádřený v bodech (položka 14). Podle článku 6 závazného opatření, jímž byly ve Věstníku Ministerstva

zdravotnictví, ročník 2003, v částce 13 zveřejněny výsledky dohodovacího řízení

o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného

zdravotního pojištění pro 1.

pololetí 2004, bylo stran zdravotní péče

poskytované v rámci zdravotnické záchranné služby - odbornost 709, dohodnuto

takto:

a) úhrada paušální sazbou, přičemž referenčním obdobím je 1. pololetí 2003. Předběžná úhrada se bude rovnat 102 % z jedné šestiny úhrady za poskytnutou a

uznanou zdravotní péči v referenčním období s tím, že pokud zdravotnické

zařízení vykáže méně než 90 % unikátních ošetřených pojištěnců v tomto

referenčním období, bude mu paušální sazba přepočítána jako součin předběžné

úhrady a indexu i, kde i = (počet unikátních ošetřených pojištěnců za 1. pololetí 2004/ počet unikátních ošetřených pojištěnců za 1. pololetí 2003),

b) úhrada podle seznamu výkonů. Minimální hodnota bodu je 1,01 Kč. Z posledně citovaného výsledku dohodovacího řízení je patrno, že zahrnuje též

podrobnou úpravu výpočtu paušální úhrady zdravotní péče včetně určení, které

hodnoty jsou pro výši paušálu rozhodné. Argumentace odvolacího soudu založená

na předpokladu absence takové úpravy je tedy nesprávná, v tomto ohledu je třeba

dovolatelce přisvědčit. Neobstojí ani podpůrně užitý argument limity

vyplývajícími z cenové regulace; není zřejmé, proč by paušální způsob úhrady

dovozený z hmotného práva měl ve vztahu k cenové regulaci podléhat jinému

režimu než je tomu u paušálu, jenž byl sjednán ve smlouvě o poskytování

zdravotní péče. Závěry rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 19. září

2007, sp. zn. 31 Cdo 3142/2006, uveřejněného pod číslem 37/2008 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek, podle nichž paušální úhrada za zdravotní péči

nepodléhala cenové regulaci, která na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,

upravovala bodové hodnocení zdravotních výkonů, se sice vztahují k paušální

úhradě smluvené mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle

ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do 29. března

2005, neboť o takovou paušální úhradu se v tam souzené věci jednalo, z toho

však zdaleka nevyplývá, že by tomu v případě paušální úhrady stanovené jiným

způsobem muselo být jinak. Výklad o podstatě paušálu, z níž Nejvyšší soud své

závěry dovodil, se ostatně výslovně vztahuje k jakýmkoliv paušálním náhradám

nebo úhradám určeným smluvně nebo stanoveným právními předpisy a uplatní se

tedy bez zřetele na to, jakým způsobem byl paušální způsob úhrady za

poskytovanou zdravotní péči zvolen. Ve výsledku je však dovolatelkou zpochybněné právní posouzení odvolacího soudu

správné, neboť byť je úvaha odvolacího soudu nepřesná, má – v otázce porovnání

podstaty úhrady podle zdravotních výkonů a podstaty úhrady paušální –

racionální jádro, je-li založena na argumentu, že výkonový způsob úhrady

vychází (oproti způsobu paušálnímu) z kvality a kvantity skutečně poskytnuté

zdravotní péče. Bylo již vysvětleno, že normativní mezera v právu je ve skutečnosti mezerou

toliko v právu psaném; z pohledu práva v širším, materiálním smyslu, jehož

pramenem jsou též základní právní principy imanentní právnímu řádu materiálního

právního státu, jde o mezeru toliko zdánlivou.

Je úkolem soudu hledat řešení

mimo psané právo (praeter verba legis) a pravidlo v něm chybějící vyvodit

úvahou z těch základních právních principů, které jsou relevantní pro

posuzovaný právní vztah (srov. shodně již citované dílo Z. Kühna, s. 225), tj. nalézt takové pravidlo cestou užití analogie iuris. Základními principy uplatnitelnými v souzené věci je obecný princip

spravedlnosti [spravedlnost má být podstatou práva, srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2009, sp. zn. 32 Cdo 661/2008, uveřejněný v

Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck (dále

též je „Soubor“), pod číslem C 7381, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. 32 Cdo 4637/2009] a princip rozumného a účelného

uspořádání právních vztahů (vylučující takový způsob interpretace a aplikace

práva, jenž by vedl k absurdním důsledkům či jiným důsledkům neslučitelným s

účelem zákona, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2010, sp. zn. 32 Cdo 4768/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2011, sp. zn. 32 Cdo 3469/2010, důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 1998,

sp. zn. 23 Cdo 1460/98, uveřejněného pod číslem 43/2000 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. března

2009, sp. zn. 29 Odo 1343/2006, uveřejněného pod číslem 58/2010 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, a mutatis mutandis rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

26. června 2012, sp. zn. 32 Cdo 2108/2010, uveřejněný pod číslem 133/2012

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Určení úhrady za zdravotní péči na základě bodového hodnocení zdravotních

výkonů vychází ze skutečně poskytnutých (provedených) výkonů zdravotní péče a z

jejich bodového ohodnocení, v němž se (jak vyplývá z citovaného obsahu přílohy

vyhlášky č. 134/1998 Sb., jenž ani v mezidobí nedoznal podstatných změn)

promítají typové nároky na personální, technické a věcné vybavení jednotlivých

zdravotnických odborností (k tomu srov. shodně důvody rozsudku Nejvyššího soudu

ze dne 31. května 2012, sp. zn. 23 Cdo 1695/2010, uveřejněného pod číslem

120/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Oproti tomu podstata

paušálních úhrad tkví ve zprůměrování příslušných nákladů, přičemž vybočení z

tohoto průměru jedním či druhým směrem (vyšší či nižší skutečná výše nákladů

oproti paušálu na úkor té či oné strany) v konkrétních případech je stranám

vynahrazeno zjednodušením systému dokládání těchto úhrad a snížením

administrativní náročnosti při vykazování příslušných výdajů a při jejich

kontrole (srov. rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 19. září 2007,

sp. zn. 31 Cdo 3142/2006, uveřejněný pod číslem 37/2008 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek).

V situaci, kdy je třeba zvolit jeden z těchto způsobů úhrady, neboť právní

předpisy nestanoví řešení pro případ, že nedošlo v této otázce k dohodě mezi

stranami smlouvy o poskytování zdravotní péče, se jeví být spravedlivým,

rozumným a účelným to z možných řešení, v jehož rámci se důsledněji zohlední

množství a kvalita skutečně poskytnuté zdravotní péče, tedy určení úhrady na

základě bodového hodnocení zdravotních výkonů. Nejvyšší soud neshledal důvodnými ani zbývající dovolací námitky. Výtka, že odvolací soud nevylíčil úvahy, na jejichž základě dospěl k určení

způsobu úhrady zdravotní péče, je – jak je patrno ze shora popsaných výsledků

dovolacího přezkumu - zcela zjevně neopodstatněná. Z toho, že účastníci ve smlouvě o poskytování zdravotní péče ujednali, že

způsob úhrady může být jak podle výkonu, tak paušálem, rozhodně nelze, oproti

přesvědčení dovolatelky, dovozovat závěr o tom, že byl (v dohodnuté písemné

formě) sjednán způsob úhrady paušálem. Takovéto ujednání připouštějící dvě

alternativy předpokládá dodatečné provedení volby jedné z nich písemným

dodatkem smlouvy, jenž však (podle nezpochybněných skutkových zjištění soudů

nižších stupňů) pro 1. pololetí 2004 uzavřen nebyl. Skutečnost, že v předchozích úhradových obdobích byl mezi účastnicemi sjednáván

paušální způsob úhrady, jakož i to, že žalobkyně přes absenci dohody o způsobu

úhrady v 1. pololetí 2004 účtovala žalované úhradu stanovenou paušálem a

žalovaná jí takto účtované úhrady platila, jsou při posouzení věci z pohledu

základních právních principů bez významu. Odvolací soud správně dovodil, že

žalovaná si musela být vědoma, že tu není dohody o způsobu úhrady, nebyla tudíž

v této otázce v dobré víře. Tento závěr obstojí tím spíše ve světle tvrzení

samotné dovolatelky, že žalovaná navrhovala uzavřít již pro 1. pololetí 2004

dodatek na způsob úhrady podle výkonů. Z týchž důvodů není důvodná ani námitka zpochybňující závěr odvolacího soudu,

jenž postup žalované při dodatečném přepočtu úhrad a započtení zjištěného

přeplatku neshledal v rozporu s dobrými mravy. Nelze ničeho vytknout úvaze

odvolacího soudu, jenž ve zjištěném skutkovém stavu věci nenalezl žádné takové

zcela výjimečné okolnosti, jež by odůvodnily odepření soudní ochrany výkonu

práva za použití korektivu dobrých mravů stanoveného v § 3 odst. 1 občanského

zákoníku. Závěr odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou

Nejvyššího soudu [srov. zejména rozhodnutí uveřejněné pod číslem 5/2002 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek a dále např. rozsudek ze dne 28. listopadu

2001, sp. zn. 25 Cdo 2905/99, uveřejněný v Souboru pod číslem C 1058, rozsudek

ze dne 22. srpna 2002, sp. zn. 25 Cdo 1839/2000, uveřejněný tamtéž pod číslem C

1389, rozsudek ze dne 31. srpna 2004, sp. zn. 25 Cdo 2648/2003, uveřejněný v

Souboru pod číslem C 2955, a rozsudek ze dne 26. dubna 2006, sp. zn. 32 Odo

466/2004, uveřejněný tamtéž pod číslem C 4397] a v rovině ústavně právní též s

judikaturou Ústavního soudu (srov. např. nález ze dne 15. ledna 1997, sp. zn. II ÚS 309/95, uveřejněný pod číslem 6/1997 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního

soudu, nález ze dne 11.

května 2000, sp. zn. III ÚS 158/99, uveřejněný pod

číslem 68/2000 tamtéž a nález ze dne 6. září 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04,

uveřejněný pod číslem 171/2005 v téže sbírce).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b

odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř.; žalobkyně s

ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů v něm

vynaložených právo a žalované v dovolacím řízení podle obsahu spisu náklady

nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. května 2013

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu