Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 1211/2018

ze dne 2018-10-01
ECLI:CZ:NS:2018:28.CDO.1211.2018.1

28 Cdo 1211/2018-272

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a

soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyň a)

Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice

1, IČ 650 50 410, se sídlem v Českých Budějovicích, U Černé věže 71/4,

zastoupené JUDr. Zlatuší Čaňovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích,

Za Hřištěm 1141/2, a b) České republiky – Státního pozemkového úřadu, IČ 013 12

774, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, zastoupené prof. JUDr. Miroslavem

Bělinou, CSc., advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní 370/4, proti žalovanému

F. H., Č. B., o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Českých

Budějovicích pod sp. zn. 27 C 82/2013, o dovolání žalobkyň proti rozsudku

Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. března 2017, č. j. 19 Co

156/2017-222, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. března 2017, č. j.

19 Co 156/2017-222, a rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne

18. října 2016, č. j. 27 C 82/2013-179, se ruší a věc se vrací soudu prvního

stupně k dalšímu řízení.

Okresní soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 18. 10. 2016, č. j. 27 C

82/2013-179, zamítl žalobu na určení vlastnického práva České republiky k

pozemkům v katastrálním území Č. B. (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení

(výrok II.). Převodu sporných pozemků se dožadoval otec žalovaného v řízení

vedeném u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 2 C 93/2006, zmíněný soud

jeho žalobě vyhověl dne 6. 12. 2011, toto rozhodnutí následně potvrdil Krajský

soud v Českých Budějovících rozsudkem ze dne 25. 7. 2012, k dovolání žalovaného

Pozemkového fondu České republiky však obě zmíněná rozhodnutí zrušil Nejvyšší

soud rozsudkem ze dne 12. 3. 2013, sp. zn. 28 Cdo 257/2013, neboť soudy

nereflektovaly, že vyhovění projednávané žalobě bylo na překážku ustanovení §

29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetku, ve znění účinném do 31. 12. 2012, jež zapovídalo převody

majetku, který původně náležel církvím, náboženským společnostem, řádům či

kongregacím. Ještě před tím, než ve věci rozhodl dovolací soud, však tehdejší

žalobce F. H., převedl oba pozemky darovací smlouvou na svého syna, jenž v

řešené při vystupuje jako žalovaný. Soud konstatoval, že jsou zde dány důvody

prolomení účinků blokace historického majetku církví ve prospěch žalovaného v

duchu nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2216/09. Je rovněž třeba chránit

dobrou víru nabyvatele ve stav katastrálních zápisů a zohlednit, že kasační

rozhodnutí dovolacího soudu nemůže podle § 243g zákona č. 99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), negativně ovlivnit postavení

neúčastníků řízení. Jelikož smluvní strany při uzavírání darovací smlouvy

důvěřovaly v rozhodnutí orgánu veřejné moci, dovodil soud, že žalovaný po právu

nabyl vlastnické právo k předmětným pozemkům, a žalobu je tak namístě zamítnout. Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 16. 3. 2017, č. j. 19 Co

156/2017-222, rozsudek soudu prvního stupně k odvolání žalobkyň ve výroku I. potvrdil, ve výroku II. jej změnil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud připomněl, že v předmětné věci byly spojeny ke společnému

projednání původně dvě samostatně podané určovací žaloby, jejichž důvodnost je

třeba hodnotit zvlášť. Návrh žalobkyně a) přitom nemůže být úspěšný již proto,

že v něm jako žalovaná nebyla označena též Česká republika, pro niž by tudíž

výsledné rozhodnutí nemohlo být závazné. Pokud pak jde o žalobu žalobkyně b),

odvolací soud považoval za správné úvahy soudu první instance, dle nichž

žalovaný uzavřel se svým otcem darovací smlouvu v době, kdy zde bylo pravomocné

rozhodnutí o vydání sporných pozemků dárci jako oprávněné osobě ve smyslu

zákona č. 229/1991 Sb. Žalovaný a jeho otec si tedy počínali v dobré víře

založené akty veřejné moci a je jim třeba poskytnout tomu odpovídající ochranu. I se zřetelem ke skutečnosti, že předmětné pozemky představovaly náhradní

plnění na restituční nárok otce žalovaného, domnívá se odvolací soud, že jsou

dány předpoklady výjimečného prolomení blokace zakotvené v § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12.

2012, jež se ostatně vztahovala pouze

na převody realizované povinnými osobami ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb. Rovněž nelze přehlížet § 243g odst. 2 o. s. ř., v souladu s nímž nemohlo mít

rozhodnutí dovolacího soudu sp. zn. 28 Cdo 257/2013 dopad do poměrů žalovaného,

jenž nebyl (v době rozhodování dovolací instance) účastníkem sporu vedeného u

Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 2 C 93/2006.

Proti tomuto rozsudku podala dovolání žalobkyně a), jež namítala, že se

odvolací soud odchýlil od ustálené judikatury, pokud dovodil, že její žalobě

nelze vyhovět, přestože Česká republika v řízení o této žalobě vystupuje [byť

ne na straně žalované, nýbrž žalující, a v důsledku spojení samostatně podaných

žalob, nikoli dispozičního úkonu žalobkyně a)]. Přinejmenším bylo třeba, aby

odvolací soud dal příležitost účastníkům zareagovat na jím zaujatý právní názor

ohledně nezbytnosti účasti státu na straně žalované zrušením rozhodnutí soudu

prvního stupně a vrácením věci tomuto soudu k dalšímu řízení. Neučinil-li tak,

porušil právo dovolatelky na spravedlivý proces, pročež by se nyní mělo stát

předmětem kasace Nejvyššího soudu jak rozhodnutí odvolacího soudu, tak

rozhodnutí prvostupňové, a věc by měla být vrácena okresnímu soudu k dalšímu

řízení. Dovoláním napadla rozsudek krajského soudu rovněž žalobkyně b), jež také

namítala, že je naříkané rozhodnutí v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu. Konkrétně podle ní nebyl respektován rozsudek sp. zn. 28 Cdo 257/2013, z něhož

se podává, že projev vůle, jenž byl nahrazen rozhodnutím soudů nižších instancí

v oné věci, byl učiněn v rozporu se zákonem, a byl proto neplatný. Otec

žalovaného se proto nikdy nemohl stát vlastníkem sporného majetku a totéž platí

i pro žalovaného samotného. Dovolací soud by se měl rovněž vyjádřit k tomu,

zdali je namístě upřednostnit uspokojení nároku na náhradní plnění dle zákona

č. 229/1991 Sb. před primárním restitučním nárokem na vydání odňatého majetku

jeho původní vlastnici – žalobkyni a), přičemž se domnívá, že tomu tak být

nemůže. Z těchto důvodů navrhuje Nejvyššímu soudu napadený rozsudek zrušit a

věc vrátit odvolacímu soudu k dalšímu řízení. K dovolání žalobkyně b) se vyjádřil žalovaný, jenž upozornil, že dodatečné

zrušení titulu, na jehož základě nabyl kontrahent předmět převodní smlouvy,

nepůsobí podle ustálené judikatury zánik vlastnického práva nabyvatele. Daný

opravný prostředek proto navrhuje odmítnout, případně zamítnout. V řízení o dovolání bylo postupováno podle o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, které je podle čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, a dle čl. II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, rozhodující pro dovolací přezkum. Nejvyšší soud se jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání

bylo podáno řádně a včas, osobami k tomu oprávněnými a zastoupenými podle § 241

odst. 1 o. s. ř., zabýval jejich přípustností. Podle § 237 o. s. ř.

není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání žalobkyně a) je přípustné, jelikož se odvolací soud odchýlil od

judikatury Nejvyššího soudu při posuzování významu účasti státu v řízení o

žalobě podané podle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o

majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu

pléna Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13 (dále jen „zákon

č. 428/2012 Sb.“). Nejvyšší soud již vícekrát vyzdvihl, že ačkoli žaloba dle § 18 odst. 1 zákona

č. 428/2012 Sb. není preventivní určovací žalobou ve smyslu § 80 o. s. ř.,

nýbrž zvláštním návrhem určovací povahy opírajícím se o výslovné zákonné

zmocnění, a její úspěšné podání tudíž nelze podmiňovat prokázáním naléhavého

právního zájmu (viz např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. 28 Cdo 4784/2016, a ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 28 Cdo 4748/2016), naplnění

jejího účelu (jímž je odstranění překážky uplatnění restitučního nároku)

vyžaduje, aby byl požadovaným výrokem vázán též stát, jehož vlastnické právo je

určováno, a který tedy musí být v řízení o žalobě ve smyslu § 18 odst. 1 zákona

č. 428/2012 Sb. přítomen jako účastník (srovnej zejména rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 28 Cdo 3468/2014). Česká republika může v

dané věci, jež má charakter občanskoprávního sporu, vystupovat jak na straně

žalující, tak – nesouhlasí-li s podáním žaloby – na straně žalované; obě tyto

procesní pozice postačují k založení její vázanosti rozsudkem o dotčené žalobě. Nezbytný stav subjektivní kumulace ovšem nemusí být nutně nastolen podáním

společné žaloby církevní právnickou osobou a státem, nýbrž může být přivozen

též spojením dvou řízení zahájených původně samostatně podanými žalobami státu

a oprávněné osoby ke společnému projednání soudem podle § 112 o. s. ř. (srovnej

namátkou rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo

3697/2016, viz též Drápal, L. In: Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní

řád I. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 589–590), neboť i v tomto případě

bude zaručena přítomnost České republiky při projednávání návrhu oprávněné

osoby na určení jejího vlastnictví, čímž budou garantována jí příslušející

procesní práva, a bude proto rovněž možné vyvodit vůči ní coby účastnici účinky

pravomocného rozsudku ve smyslu § 159a o. s. ř. (ke spojení subjektivních mezí

vázanosti soudního rozhodnutí s možností uplatňovat procesní práva viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2012, sp. zn. 22 Cdo 1124/2010, a jeho

rozsudek ze dne 19. 8. 2016, sp. zn. 28 Cdo 2950/2015).

Za těchto okolností

neshledává dovolací soud žádného důvodu, proč by žaloba na určení vlastnictví

státu podaná oprávněnou osobou podle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., v níž

stát nebyl označen jako žalobce ani žalovaný, musela být bez dalšího zamítnuta,

přestože byla následně spojena ke společnému projednání s obdobným návrhem

podaným přímo Českou republikou. Právní posouzení, na němž spočívá rozhodnutí

odvolacího soudu o žalobě žalobkyně a), tedy není správné. Rovněž dovolání žalobkyně b) je přípustné, jelikož se odvolací soud odchýlil od

judikatury Nejvyššího soudu při posuzování podmínek prolomení blokace navozené

§ 29 zákona č. 229/1991 Sb. Dovolací soud dlouhodobě opakuje, že smysl § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve

znění účinném do 31. 12. 2012, spočíval především v ochraně původního majetku

církví před dispozicemi potenciálně ohrožujícími dlouhodobě zamýšlené odčinění

majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem

nedemokratickým režimem, a to do doby přijetí zvláštního zákona, jímž měla být

náprava těchto příkoří provedena. Naplnění tohoto účelu přitom vyžadovalo, aby

byly právní úkony, kterými byl dotčený majetek v případech jdoucích proti

smyslu majetkového vyrovnání převáděn na další osoby, stiženy absolutní

neplatností, a nemohly tak bezprostředně zapříčinit změnu v osobě vlastníka. Ačkoli se v rozhodovací praxi Ústavního soudu vyskytl ojedinělý případ, v jehož

rámci bylo připuštěno výjimečné prolomení omezení dispozic založeného § 29

zákona č. 229/1991 Sb. (viz soudy nižších stupňů vzpomenutý nález Ústavního

soudu ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2166/10), v intencích výše odkazované

judikatury, jež akcentuje význam tohoto ustanovení jakožto nástroje zajištění

„materiálního podkladu“ pro naturální restituci historického majetku církví, je

namístě konstatovat, že má-li být nakládání s věcmi podléhajícími § 29 zákona

č. 229/1991 Sb. posouzeno jako platné, musí tento závěr odůvodňovat okolnosti

vskutku mimořádné povahy, které obzvlášť intenzivně působí ve prospěch

poskytnutí právní ochrany osobám, na něž byly objekty náležející původně

církvím v rozporu se zákonem převedeny. Výjimečné suspendování blokačních

účinků odkazovaného ustanovení pak nemůže odůvodnit fakt, že se na

protizákonném nakládání s historickým majetkem církví podílely subjekty

veřejnoprávní povahy, jako byl například Pozemkový fond České republiky, ani

skutečnost, že katastrální úřad na základě smluv odporujících svým obsahem

blokaci zakotvené v zákoně o půdě uskutečnil zápis vlastnictví nabyvatelů ke

sporným pozemkům do katastru nemovitostí, neboť přijetí teze, dle níž naznačené

okolnosti postačují k prolomení rozebíraného dispozičního omezení, by

ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. zbavovalo takřka jakýchkoli účinků

(srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 28 Cdo

5476/2016, ze dne 13. 6. 2017, sp. zn. 28 Cdo 1158/2016, a ze dne 27. 6. 2017,

sp. zn. 28 Cdo 1789/2017, popřípadě rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4546/2015, ze dne 28. 8. 2017, sp. zn. 28 Cdo 5374/2016,

ze dne 25. 10. 2017, sp. zn. 28 Cdo 5036/2016, či ze dne 4. 4. 2018, sp. zn. 28

Cdo 3813/2017, a rozhodnutí v těchto judikátech citovaná). Logickým rozšířením

této výkladové linie do kontextu posuzované věci je závěr, že prolomení

blokačních účinků § 29 zákona č. 229/1991 Sb.

nebylo opodstatněno ani tím, že

vlastnické právo právního předchůdce žalovaného založilo konstitutivní

rozhodnutí soudu, při jehož vydání nebylo citované ustanovení náležitě

respektováno a jež bylo pro tento defekt následně zrušeno k dovolání

Pozemkového fondu České republiky rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2013, sp. zn. 28 Cdo 257/2013. Byť by takové autoritativní rozhodnutí obecně

vzato mohlo založit silněji chráněnou důvěru než prosté uzavření smlouvy s

Pozemkovým fondem České republiky a jeho zápis do katastru nemovitostí, lze

pochybovat, zda tomu tak bylo v řešené věci, v níž byl otec nynějšího

žalovaného účastníkem řízení vedeného u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 2 C 93/2006, a tudíž věděl, že Pozemkový fond České republiky podal včasné

dovolání upozorňující právě na porušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., přičemž

lze předpokládat, že žalovaný (jenž následně sporné pozemky získal darovací

smlouvou) jakožto syn převodce byl či přinejmenším měl a mohl být dárcem

informován o stavu řízení, v němž byl vynesen rozsudek o vydání předmětného

majetku. Nejvyšší soud neakceptuje odvolacím soudem artikulovanou tezi, dle níž se

ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012,

vztahovalo pouze na osoby povinné podle právě zmíněného předpisu. Tato

konstrukce se nejeví udržitelnou již proto, že až do vydání zákona č. 428/2012

Sb. nebylo zřejmé, jaký bude okruh osob povinných k vydávání majetku církvím a

náboženským společnostem, přičemž v žádném případě nebylo možné presumovat, že

se bude jednat o tytéž subjekty, které měly uspokojovat restituční nároky v

režimu zákona č. 229/1991 Sb. (prostým srovnáním § 4 zákona č. 428/2012 Sb. a §

5 zákona č. 229/1991 Sb. se ostatně ukazuje, že okruhy povinných osob skutečně

byly v daných předpisech stanoveny dosti odlišně). Text § 29 zákona č. 229/1991

Sb. pak nikterak nenaznačuje, že by bylo namístě jeho dosah redukovat tak, jak

učinil odvolací soud, a popsané významové zúžení by ani nekonvenovalo shora

vyloženému smyslu blokace historického majetku církví, neboť by umožňovalo

zmenšování základu pro restituci historického vlastnictví církví a otevíralo

cestu prohlubování křivdy na nich v minulosti spáchané (k tomu srovnej kupř. usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. II. ÚS 3995/16, bod 18)

tím, že by se pozbytí jejich majetku státem při následném převodu osobou, která

jej nabyla přímo od České republiky či jiného veřejnoprávního subjektu, stávalo

bez dalšího nezvratným. Jestliže soud prvního stupně akcentuje judikaturu Ústavního soudu, která již v

režimu právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 dovozovala možnost nabytí

vlastnického práva od neoprávněného s ohledem na dobrou víru ve stav

katastrálních zápisů (srovnej např. nález ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS

2219/12), je třeba zdůraznit, že v případech řešených těmito rozhodnutími byl

důvodem neplatnosti převodní smlouvy nedostatek vlastnického práva na straně

převodce.

Ve sporu nyní posuzovaném však darovací smlouvu, od níž odvíjí své

tvrzené vlastnictví žalovaný, stíhá neplatnost pro rozpor se zákonným zákazem

nakládat s převáděnými statky. Jak již bylo dovozeno ve shora připomenuté

judikatuře (viz namátkou usnesení sp. zn. 28 Cdo 1789/2017), sama dobrá víra ke

zhojení uvedeného nedostatku převodní smlouvy postačovat nemůže, nemá-li být z

legitimních důvodů zavedená blokace historického majetku církví zcela zbavena

svých účinků. Ani skutečnost, že otec žalovaného vzpomínané nemovitosti požadoval jako

oprávněná osoba ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., dostatečný podklad k

suspendování zákazu převodů vyplývajícího z § 29 citovaného předpisu neskýtá,

neboť jak Nejvyšší soud osvětlil ve svých usneseních ze dne 3. 3. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4041/2015, a ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 28 Cdo 2497/2016, restitučním

zákonodárstvím prostupuje princip priority navracení majetku původním

vlastníkům, jenž implikuje preferenci vydání sporných nemovitostí církevní

právnické osobě, jíž v minulosti dlouhodobě náležely, před jejich přenecháním

coby do značné míry zaměnitelného náhradního plnění oprávněným osobám podle

zákona č. 229/1991 Sb. (viz též nálezy Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2017, sp. zn. III. ÚS 1862/16, bod 37, a ze dne 22. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 349/17, bod

22). Odkazují-li soudy nižších stupňů na § 243g odst. 2 o. s. ř. (správněji ovšem

spíše na § 243d odst. 2 o. s. ř. vzhledem k tomu, že rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 12. 3. 2013, sp. zn. 28 Cdo 257/2013, byl vydán v řízení vedeném podle

občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012), přehlížejí, že

dotčené ustanovení sice poskytuje ochranu třetím osobám, jež nabyly majetek od

účastníka, v jehož prospěch vyznívalo dovolacím soudem posléze zrušené

rozhodnutí odvolacího soudu, a hojí tak zejména nedostatek vlastnického práva,

jenž dodatečně, ovšem s účinky ex tunc (viz mimo jiné usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 1. 6. 2015, sp. zn. 25 Cdo 896/2015, a ze dne 25. 1. 2018, sp. zn. 22

Cdo 5561/2017) vznikl na straně převodce, nedopadá však na ty případy, kdy byla

převodní smlouva uzavřená před vydáním rozhodnutí Nejvyššího soudu stižena

neplatností z jiného důvodu (srovnej kupř. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2006, sp. zn. 22 Cdo 778/2005, publikovaný pod č. 55/2007 ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2006

sp. zn. 22 Cdo 3148/2005, nebo usnesení téhož soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 22 Cdo 1677/2014). Jinými slovy, právní postavení třetích osob je popsaným

způsobem chráněno jen tehdy, jestliže v mezidobí jejich práva a povinnosti

vznikly platně (viz např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2012, sp. zn. 21 Cdo 892/2012, a ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 22 Cdo 2178/2013). Tak tomu

však v řešeném případě být nemohlo, jelikož (jak již bylo naznačeno výše)

rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 7. 2012, jímž byl

potvrzen rozsudek ukládající České republice vydat otci nynějšího žalovaného

sporné pozemky, ničeho neměnilo na tom, že se patrně jednalo o historický

majetek církve podléhající § 29 zákona č.

229/1991 Sb. Ani darovací smlouva,

kterou byly uvedené nemovitosti převedeny na žalovaného, tudíž nemohla obstát

jako platný právní úkon, neboť se příčila zákonnému zákazu nakládání s

dotčenými objekty. Žalovanému proto ochrana ve smyslu § 243d odst. 2 o. s. ř. nesvědčí. Z téhož důvodu nelze ani v posuzované kauze aplikovat závěry

žalovaným citované judikatury, dle níž dodatečné odpadnutí právního důvodu, na

jehož základě se převodce stal vlastníkem věci, nepůsobí zánik vlastnictví

nabyvatele, který ji nabyl v dobré víře (srovnej např. nález pléna Ústavního

soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06, nebo usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 1. 11. 2013, sp. zn. 32 Cdo 3119/2013). V řešeném případě totiž nebyly

darovací smlouvě uzavřené mezi žalovaným a jeho otcem upřeny právní účinky pro

následné zrušení rozhodnutí krajského soudu, od něhož své vlastnické právo

odvíjel převodce, ale s ohledem na porušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. sjednáním řečeného kontraktu. Při vědomí výše popsaných nedostatků právního posouzení věci, jež zatěžují i

rozsudek soudu první instance, Nejvyšší soud postupem podle § 243e odst. 1 a 2

o. s. ř. rozhodnutí obou soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil Okresnímu

soudu v Českých Budějovicích k dalšímu řízení. Soudy jsou podle § 243g odst. 1, části věty první za středníkem, o. s. ř. ve

spojení s § 226 o. s. ř. vázány právními názory dovolacího soudu vyslovenými v

tomto rozhodnutí.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího bude rozhodnuto v

rámci nového rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. 10. 2018

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu