Nejvyšší soud Usnesení občanské

26 Cdo 2147/2018

ze dne 2019-01-22
ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.2147.2018.1

26 Cdo 2147/2018-252

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve

věci žalobkyně CITY WEST INVESTORS s.r.o., se sídlem v Praze 5 – Stodůlkách,

Archeologická 2256/1, IČO: 27255531, zastoupené JUDr. Tomášem Vymazalem,

advokátem se sídlem v Olomouci, Wellnerova 1322/3, proti žalované POZEMSTAV

Prostějov, a.s., se sídlem v Prostějově, Pod Kosířem 329/73, IČO: 25527380,

zastoupené Mgr. Tomášem Kotrysem, advokátem se sídlem v Prostějově, Vrahovická

2526/7, o určení existence právního vztahu, vedené u Okresního soudu ve Vyškově

pod sp. zn. 4 C 105/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v

Brně ze dne 29. listopadu 2017, č. j. 16 Co 41/2016-237, t a k t o :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobkyně (zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastnice nebytové jednotky č.

XY nacházející se v bytovém domě č. p. XY v obci XY, části obce XY, postaveném

na parcele p. č. st. XY v k. ú. XY /dále jen „nebytová jednotka“, „předmětný

dům“, resp. „dům“ a „pozemek“/) se domáhala určení, že žalovaná nemá k domu a

pozemku žádné právo, které ji opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu

nebo provést změnu stavby (dále též jen „požadované určení“) – zde vybudovat

podkroví, tzn. 5. NP a 6. NP (podkroví řešené ve dvou úrovních) na předmětném

domě (dále též jen „nadstavba“). V rámci vylíčení rozhodujících skutečností v

žalobě mimo jiné uvedla, že v současné době vede příslušný stavební úřad řízení

o odstranění stavby, pro jehož výsledek je významná rovněž otázka, zda

stavebníku (zde žalované) svědčí k domu a pozemku právo, které ho opravňovalo

zřídit na domě nadstavbu, k níž mu navíc nedala souhlas. Naléhavý právní zájem

na požadovaném určení spatřovala v tom, že bez tohoto určení je nejisté její

právní postavení v uvedeném stavebním řízení, a to – jak dodala v průběhu

řízení – zejména proto, že správní orgány rozhodující v tomto správním řízení

dovozují, že její nebytová jednotka (garážové stání) není nebytovým prostorem

ve smyslu definice obsažené v zákoně č. 72/1994 Sb., ve znění účinném do 31.

prosince 2013 (nyní v § 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších

předpisů), nýbrž je pouhou součástí garážové haly, která je teprve takovým

nebytovým prostorem a jíž je (pouhým) spoluvlastníkem; současně v rámci

dotčeného stavebního řízení uplatnila občanskoprávní námitky, o nichž není

stavební úřad oprávněn si samostatně učinit odpovídající právní závěr. Kromě

toho však rovněž uvedla, že nelegální výstavbou dalších pater na předmětném

domě se snížil její podíl na společných částech domu a na pozemku, čímž bylo

zasaženo do jejího spoluvlastnického práva.

Okresní soud ve Vyškově (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 14. října 2015,

č. j. 4 C 105/2013-196, žalobu zamítl (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení

účastnic (výrok II.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne

29. listopadu 2017, č. j. 16 Co 41/2016-237, citovaný rozsudek soudu prvního

stupně potvrdil v zamítavém výroku I. a změnil v nákladovém výroku II. ohledně

výše nákladů řízení. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastnic.

Zamítavý rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, neboť na zjištěném (stejném)

skutkovém základě dovodil, že žalobkyně nemá na požadovaném určení naléhavý

právní zájem ve smyslu § 80 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013.

Dovolání žalobkyně (dovolatelky) proti citovanému rozsudku odvolacího soudu

není přípustné podle § 237 o.s.ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění účinném od 30. září 2017 – dále opět jen „o.s.ř.“), neboť tam

nastolené právní otázky, na jejichž vyřešení napadené rozhodnutí závisí,

posoudil odvolací soud v konečném důsledku v souladu s dlouhodobě ustálenou

rozhodovací praxí dovolacího soudu, od níž není důvod se odchýlit.

K otázce, zda žaloba podaná v této věci je žalobou podle § 80 písm. c/ o.s.ř.,

u níž je třeba tvrdit a prokazovat naléhavý právní zájem, jak měly za to oba

soudy, či jinou, v § 80 o.s.ř. neuvedenou, žalobou, jak nyní míní dovolatelka,

lze uvést následující. Žaloba na určení důvodnosti námitek vznesených ve

stavebním řízení, podaná u soudu na základě postupu stavebního úřadu podle §

137 odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění účinném do 30. června 2006

(dále jen „stavební zákon“), vskutku nebyla – jak namítala dovolatelka –

určovací žalobou, kterou by bylo možno podřadit pod ustanovení § 80 písm. c/

o.s.ř., nýbrž šlo o jinou, v § 80 o.s.ř. neuvedenou, žalobu. Byla totiž žalobou

na určení právní skutečnosti, u níž nebylo třeba prokazovat naléhavý právní

zájem, neboť byla podána na základě zákonného zmocnění a v důsledku odkazu

žalobce příslušným státním orgánem (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu z 28.

srpna 2001, sp. zn. 22 Cdo 1528/2000, tj. rozhodnutí, na které v dovolání

odkázala dovolatelka). V posuzovaném případě však o takovou žalobu nešlo. To

vyplývá především z toho, že podání dané určovací žaloby nepředcházel postup

stavebního úřadu podle § 137 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Navíc formulace

žalobního petitu je v tomto případě širší, než předpokládalo ustanovení § 137

odst. 1 stavebního zákona; tomu by odpovídala např. formulace, že (konkrétní)

námitka, uplatněná v konkrétním stavebním řízení, je důvodná (srov. např.

usnesení Nejvyššího soudu z 22. října 2001, sp. zn. 22 Cdo 2929/99, či z 19.

března 2002, sp. zn. 22 Cdo 1902/2001). Kromě toho ve prospěch závěru, že v

souzené věci nejde o žalobu na určení důvodnosti námitek vznesených ve

stavebním řízení, hovoří také okruh účastníků daného soudního řízení, který je

– podle obsahu spisu – jiný (užší), než okruh účastníků stavebního řízení,

jehož se má požadované určení týkat. Zbývá pouze dodat, že okruh účastníků

řízení o žalobě na určení důvodnosti občanskoprávních námitek (ve smyslu § 137

odst. 1 stavebního zákona) a okruh účastníků stavebního řízení, ve kterém byly

tyto námitky vzneseny, mají být stejné (viz rozsudek Nejvyššího soudu z 20.

března 2013, sp. zn. 22 Cdo 1458/2011).

Z řečeného vyplývá, že žaloba podaná v této věci, jejímž prostřednictvím se

dovolatelka dožaduje určení neexistence práva, je určovací žalobou podle § 80

písm. c/ o.s.ř., jíž se lze takového určení domáhat pouze za podmínky, že na

tom je naléhavý právní zájem.

Soudní praxe je dlouhodobě ustálena v názoru, že určovací žaloba je

preventivního charakteru a má místo jednak tam, kde její pomocí lze eliminovat

stav ohrožení práva či nejistoty v právním vztahu, a k odpovídající nápravě

nelze dospět jinak, jednak v případech, v nichž určovací žaloba účinněji než

jiné právní prostředky vystihuje obsah a povahu příslušného právního vztahu a

jejím prostřednictvím lze dosáhnout úpravy, tvořící určitý právní rámec, který

je zárukou odvrácení budoucích sporů účastníků. Tyto funkce určovací žaloby

korespondují právě s podmínkou naléhavého právního zájmu ve smyslu § 80 písm.

c/ o.s.ř.; nelze-li v konkrétním případě očekávat, že je určovací žaloba bude

plnit, nebude ani naléhavý právní zájem na takovém určení. Přitom příslušné

právní závěry se vážou nejen k žalobě na určení jako takové, ale také k tomu,

jakého konkrétního určení se žalobce domáhá (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu

z 27. března 1997, sp. zn. 3 Cdon 1338/96, uveřejněné pod č. 21/1997 časopisu

Soudní judikatura, a dále např. z 26. května 2015, sp. zn. 26 Cdo 522/2015

/ústavní stížnost podanou proti citovanému rozhodnutí odmítl Ústavní soud České

republiky usnesením z 15. prosince 2015, sp. zn. I. ÚS 2607/15/). Kromě toho je

určovací žaloba podle § 80 písm. c/ o.s.ř. prostředkem umožňujícím poskytnutí

ochrany právnímu postavení žalobce dříve, než toto jeho postavení bylo

porušeno, takže jejím cílem je zásadně poskytnutí preventivní ochrany; není

proto opodstatněna zpravidla tam, kde právní vztah nebo právo byly porušeny a

kde je třeba domáhat se ochrany žalobou na plnění (srov. rozhodnutí Nejvyššího

soudu z 29. října 1998, sp. zn. 2 Cdon 246/97, a dále např. z 24. května 2016,

sp. zn. 26 Cdo 1313/2015).

V projednávaném případě je předně zapotřebí zdůraznit, že pro účely posouzení

otázky naléhavého právního zájmu na požadovaném určení je bez právního významu

nejistota dovolatelky ohledně jejího postavení ve stavebním řízení – aktuálně v

(přerušeném) řízení o dodatečném povolení stavby (nadstavby postavené na

předmětném domě). Žaloba na určení podle § 80 písm. c/ o.s.ř. nemá totiž za

účel poskytnout ochranu právnímu postavení žalobce, jež mu poskytují normy

práva veřejného (v tomto případě postavení účastníka stavebního řízení), nýbrž

soukromého (k tomu viz rovněž ustanovení § 7 o.s.ř.). V této souvislosti však

pokládá dovolací soud za potřebné – vzhledem k charakteru uplatněných

dovolacích námitek – i přesto podotknout, že žaloba podaná v této věci není ani

způsobilá „nahradit“ žalobu na určení důvodnosti námitek vznesených ve

stavebním řízení (podanou u soudu na základě postupu stavebního úřadu podle §

137 odst. 2 a 3 stavebního zákona), jak v dovolání naznačuje dovolatelka. Z

toho, co bylo uvedeno na jiném místě odůvodnění tohoto rozhodnutí, totiž

vyplývá, že výsledek daného (soudního) řízení by nebyl závazný pro všechny

účastníky příslušného stavebního řízení (obě zmíněná řízení mají odlišný okruh

účastníků). Za tohoto stavu nelze ovšem vyloučit, že by v jiném soudním řízení

mezi odlišným okruhem účastníků dotčeného stavebního řízení bylo o požadovaném

určení rozhodnuto jinak; právní stav by tak byl i nadále nejistý. Navíc z

perspektivy pro danou věc rozhodujícího hlediska, jímž je ochrana

soukromoprávního postavení dovolatelky, pak určovací žaloba postrádá

preventivní charakter už proto, že do (tvrzeného) vlastnického práva k nebytové

jednotce bylo již zasaženo a dovolatelka má k dispozici žalobu na plnění. Snad

jen na okraj lze v této souvislosti dodat, že existence zvláštní veřejnoprávní

ochrany (poskytované v tomto případě ve stavebním řízení) obecně nevylučuje

použití ochrany občanskoprávní (srov. nález Ústavního soudu z 25. srpna 1998,

sp. zn. Pl. ÚS 14/98, a dále např. rozsudek Nejvyššího soudu z 28. ledna 2015,

sp. zn. 25 Cdo 1859/2013).

Z vyložených důvodů lze uzavřít, že právní závěr o nedostatku naléhavého

právního zájmu na požadovaném určení (§ 80 písm. c/ o.s.ř.) je ve skutečnosti

výrazem standardní soudní praxe.

Ve vztahu k dovolací námitce, že odvolací soud potvrdil zamítavý rozsudek soudu

prvního stupně z jiného důvodu, než pro který žalobu zamítl soud prvního

stupně, aniž před vydáním potvrzujícího rozsudku seznámil dovolatelku se svým

právním názorem (odlišným od právního názoru soudu prvního stupně) a umožnil jí

se k němu vyjádřit, je zapotřebí zdůraznit následující. Nejvyšší soud v řadě

svých rozhodnutí (srov. např. rozsudky z 18. března 2010, sp. zn. 32 Cdo

1019/2009, uveřejněný na str. 324 v sešitě č. 9/2010 časopisu Soudní rozhledy,

z 22. listopadu 2010, sp. zn. 22 Cdo 2147/2009, uveřejněný pod č. C 8968 v

Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, a z 27. září 2012, sp. zn. 30 Cdo

422/2012) zaujal názor, že vydal-li odvolací soud tzv. překvapivé rozhodnutí,

je řízení postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci. Byť taková vada přípustnost dovolání nezakládá a lze k ní přihlédnout

pouze v případě přípustného dovolání, dovolací soud přesto pokládá za potřebné

v tomto případě dodat, že překvapivým je takové rozhodnutí, které nebylo možno

na základě zjištěného skutkového stavu věci, postupu odvolacího soudu a dosud

přednesených tvrzení účastníků řízení předvídat. Tak je tomu tehdy, kdy

odvolací soud (oproti soudu prvního stupně) posuzoval skutečnost, kterou žádný

z účastníků řízení nikdy netvrdil či nepopíral, popř. která nebyla předmětem

posuzování soudu prvního stupně. Překvapivými jsou tedy taková rozhodnutí,

jejichž přijetím je účastník řízení zbaven možnosti skutkově a právně

argumentovat; jde o rozhodnutí, jež z pohledu předcházejícího řízení

originálním způsobem posuzují rozhodovanou věc. O takovou situaci však v

souzené věci nešlo. Dovolatelka odůvodňovala podanou žalobu mimo jiné tvrzením,

že má na požadovaném určení naléhavý právní zájem (ve smyslu § 80 písm. c/

o.s.ř.). Sama tedy již dopředu předpokládala, že soudy se budou touto otázkou

zabývat. Navíc odvolací soud vycházel v tomto směru ze stejných skutkových

zjištění jako soud prvního stupně, avšak na stejném skutkovém základě přijal

pouze odlišné právní závěry ohledně otázky naléhavého právního zájmu. Nerozhodl

tedy o věci samé v neprospěch dovolatelky pro nesplnění povinností tvrdit a

prokazovat skutečnosti svědčící o naléhavém právním zájmu. Vzhledem k tomu

nebylo namístě, aby ji o uvedených povinnostech poučoval (podle § 5, resp. podle § 118a odst. 1 až 3 o.s.ř. ve spojení s § 213b o.s.ř.). V tomto směru

nelze tedy napadené rozhodnutí pokládat za nepředvídatelné (k tomu viz v

podrobnostech rozsudek Nejvyššího soudu z 25. května 2006, sp. zn. 22 Cdo

2335/2005, uveřejněný na str. 180 v sešitě č. 5/2007 časopisu Soudní rozhledy

/ústavní stížnost podanou proti citovanému rozsudku Ústavní soud odmítl

usnesením z 1. listopadu 2006, sp. zn. II. ÚS 532/06/). Dovolatelčin odkaz na

rozsudek Nejvyššího soudu z 28. dubna 2005, sp. zn. 30 Cdo 940/2004, uveřejněný

pod č. 12/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, byl v poměrech souzené

věci nepřípadný.

Vzhledem k uplatněným dovolacím námitkám lze navíc přičinit,

že dvojinstančnost není obecnou zásadou občanského soudního řízení a ani

ústavně zaručeným právem (srov. rozsudky Nejvyššího soudu z 11. ledna 2011, sp. zn. 21 Cdo 3820/2009, a z 28. listopadu 2012, sp. zn. 33 Cdo 199/2012, a dále

např. usnesení Nejvyššího soudu z 28. ledna 2014, sp. zn. 22 Cdo 2223/2013,

uveřejněné v sešitě č. 5/2014 časopisu Soudní rozhledy, či z 1. června 2018,

sp. zn. 26 Cdo 4048/2017; viz též usnesení Ústavního soudu z 18. června 2001,

sp. zn. IV. ÚS 101/01). Proto nelze bez dalšího – zejména bez přihlédnutí k

individuálním okolnostem konkrétního případu – aplikovat právní názor, který

stran povinnosti odvolacího soudu seznámit účastníky řízení se svým právním

názorem odlišným od právního názoru soudu prvního stupně zaujal Nejvyšší soud v

rozsudcích z 27. dubna 2009, sp. zn. 22 Cdo 646/2009, a z 20. září 2017, sp. zn. 22 Cdo 3245/2017, tj. v rozhodnutích, na která dovolatelka v dovolání

rovněž odkázala.

Se zřetelem k řečenému lze uzavřít, že dovolání není přípustné podle § 237

o.s.ř., a proto je dovolací soud podle § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl – se

souhlasem všech členů senátu (§ 243c odst. 2 o.s.ř.) – pro nepřípustnost.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího

řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 1. 2019

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu