Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 1413/2014

ze dne 2015-06-03
ECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.1413.2014.1

28 Cdo 1413/2014

ROZSUDEK

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a

soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla v právní věci žalobce hlavního

města Prahy, IČ 000 64 581, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2,

zastoupeného JUDr. Ing. Světlanou Semrádovou Zvolánkovou, advokátkou se sídlem

v Praze 2, Karlovo náměstí 18, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalobce

Domu dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4, IČ 452 41 651, se sídlem v Praze

4, Bartákova 1200/4, zastoupeného JUDr. Petrem Pavlíkem, advokátem se sídlem v

Praze 8, Křižíkova 159/56, proti žalovaným 1) obci Skryje, IČ 002 44 392, se

sídlem ve Skryjích 15, zastoupené prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem

se sídlem v Praze 2, Botičská 4, a 2) České republice – Úřadu pro zastupování

státu ve věcech majetkových, IČ 697 97 111, se sídlem v Praze 2, Rašínovo

nábřeží 390/42, o určení vlastnického práva k nemovitostem a o vzájemných

návrzích žalovaných, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 6 C

104/2007, o dovoláních žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne

10. listopadu 2011, č. j. 27 Co 275/2011-584, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2011, č. j. 27 Co

275/2011-584, se zrušuje a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.

Okresní soud v Rakovníku rozsudkem ze dne 6. 4. 2011, č. j. 6 C 104/2007-529,

určil, že vlastníkem budovy č. p. 100 na pozemku parc. č. st. 122/1 v k. ú. S.

n. B. je žalovaná 2) (výrok I.), žalobu, kterou se žalobce domáhal určení svého

vlastnického práva ke zmíněné budově s vypočtenými pozemky a dalšími stavbami,

jakož i vzájemný návrh žalované 1), jež usilovala o určení, že je vlastníkem

dané budovy a souvisejících pozemků, zamítl (výrok II.) a rozhodl o náhradě

nákladů řízení (výrok III.). Soud podrobně shrnul historii přechodů

vlastnického práva a práva hospodaření ke sporným nemovitostem a poté dovodil,

že budova č. p. 100 se s účinností ke dni 1. 1. 1950 stala majetkem státu,

přičemž nebylo prokázáno, že by kdykoli poté vlastnictví k ní přešlo na jiný

subjekt. Žalobce se dovolával rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a

tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) ze dne 1. 1. 2001, č. j. 34008/2000-14, na jehož

základě mělo dojít k přechodu některých věcí z majetku státu do vlastnictví

krajů. Podle soudu byl však daný správní akt z hlediska řešeného sporu

irelevantní, neboť podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí,

práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 157/2000 Sb.“), musela být obdobná rozhodnutí

vydána do dne 1. 1. 2002, zatímco přílohy rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1. 2001, v

nichž jsou předmětné nemovitosti uvedeny, byly vyhotoveny až v roce 2006. Žalovaná 1) pak vlastnictví k budově č. p. 100 a pozemkům, za jejichž vlastníka

se považovala, nenabyla ani na základě § 1 či § 2 zákona č. 172/1991 Sb., o

přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 172/1991 Sb.“), ani vydržením. Žalobu i

vzájemný návrh žalované 1) tak bylo třeba zamítnout, pouze vzájemnému návrhu

žalované 2) mohl soud vyhovět. K odvolání žalobce, žalované 1) a vedlejšího účastníka na straně žalobce

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 11. 2011, č. j. 27 Co 275/2011-584,

rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobce určil vlastníkem budovy č. p. 100 na pozemku parc. č. st. 122/1 a pozemků parc. č. st. 122/2, st. 283 a

st. 284 v k. ú. S. n. B., jakož i vlastníkem oplocení, studny, přípojky vody,

přípojky kanalizace, čistírny odpadních vod, zpevněné plochy, trafostanice,

kabeláže a bazénu na pozemcích ve výroku specifikovaných, a dále tak, že zamítl

vzájemný návrh žalované 2) na určení jejího vlastnictví k budově č. p. 100,

jinak prvostupňové rozhodnutí potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů

řízení před soudy obou stupňů (výroky II. a III.). Odvolací soud zopakoval

důkaz výše zmíněným rozhodnutím MŠMT ze dne 1. 1. 2001, přičemž vyzdvihl, že

příloha B tohoto rozhodnutí, v níž jsou náležitě identifikovány předmětné

nemovitosti, byla vyhotovena souběžně s tímto správním aktem, nikoli až

dodatečně. V návaznosti na předešlé skutkové zjištění vyslovil odvolací soud

právní závěr, že k přechodu sporných nemovitostí do vlastnictví žalobce na

základě rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1. 2001 skutečně došlo, přičemž z hlediska

věcné správnosti, tj. souladu se zákonem č. 157/2000 Sb., obsah daného právního

aktu odvolacímu soudu nepříslušelo přezkoumávat. Žalovaná 1) vlastnické právo k

těmto nemovitostem podle odvolacího soudu nenabyla v režimu zákona č. 172/1991

Sb., avšak ani vydržením, neboť by ke vzniku vlastnického práva na základě

posledně uvedeného právního důvodu mohlo dojít nejdříve ke dni 24. 5. 2001,

přičemž již ke dni 1. 1.

2001 vlastnictví k nemovitostem přešlo v souladu s

citovaným rozhodnutím MŠMT na žalobce. Jelikož z hlediska časové posloupnosti

nabývací titul žalobce předchází nabývacímu titulu žalované 1), bylo nutno jej

upřednostnit i co do právních účinků a dovodit, že vlastníkem daných

nemovitostí je žalobce. Oproti soudu prvního stupně odvolací soud shledal na

straně žalobce naléhavý právní zájem na určení vlastnictví nejen k nemovitostem

evidovaným v katastru nemovitostí, nýbrž i ve vztahu ke stavbám, jež zápisu do

katastru nemovitostí nepodléhají, avšak tvoří součásti a příslušenství budovy

č. p. 100, a také ohledně těchto staveb žalobě vyhověl. Proti rozsudku odvolacího soudu brojí žalovaná 1) dovoláním, které má za

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a), případně písm. c) zákona č. 99/1963

Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Žalovaná 1) nejprve

zdůrazňuje, že se svým návrhem domáhala určení vlastnictví nejen k budově č. p. 100, ale také k pozemkům parc. č. st. 122/2, st. 283 a st. 284, o části jejího

návrhu, jež se těchto pozemků týkala, však výrokem I. rozsudku krajského soudu

rozhodnuto nebylo. Rovněž má za to, že řízení před odvolacím soudem bylo

postiženo vadou, neboť jeho předmětem nemohly být některé z objektů, k nimž

žalobce uplatňuje vlastnické právo. Jedná se v první řadě o oplocení, které je

podle judikatury Nejvyššího soudu obvykle pouhým příslušenstvím stavby, a

zpevněnou plochu, jež v daném případě vůbec není samostatnou věcí v právním

smyslu, což platí i o tzv. kabeláži. Pokud jde o přípojku kanalizace, zde

odvolací soud opomenul zvláštní úpravu v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacích, a neprovedl žádné důkazy týkající se vlastnictví k tomuto

zařízení. Konečně je bez opory v provedeném dokazování též závěr odvolacího

soudu o existenci vlastnického práva žalobce k trafostanici, neboť tato je

podle mínění žalované 1) ve vlastnictví společnosti ČEZ, a. s. Žalovaná 1) poukazuje na rozpor skutkových zjištění odvolacího soudu s

provedeným dokazováním, spočívající v tom, že sporná budova č. p. 100 odlišně

od názoru odvolacího soudu v původních přílohách rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1. 2001 zmíněna nebyla, neboť se v tomto správním aktu hovoří výlučně o budově č. p. 100 na pozemku parc. č. 122/2, zatímco ve skutečnosti se tato stavba nachází

na pozemku parc. č. st. 122/1. Dále si je podle žalované 1) třeba povšimnout,

že v původních přílohách předmětného rozhodnutí MŠMT je řeč o stavbách a

pozemcích v katastrálním území S., přestože jeho správný název zní S. n. B.,

přičemž některé z pozemků jsou označeny jako pozemkové parcely, ačkoli se jedná

o parcely stavební. Žalovaná 1) proto ve světle důkazů v řízení předložených

pokládá za nepochopitelný závěr odvolacího soudu, že se rozhodnutí MŠMT

vztahovalo i na budovu č. p. 100, o niž se vede předmětný spor. Nadto podotýká,

že odvolací soud porušil její právo na spravedlivý proces, když se k jejím

námitkám vztahujícím se k nedostatkům v identifikaci nemovitostí v rozhodnutí

MŠMT ze dne 1. 1. 2001 dostatečně nevyjádřil. Z hlediska nesprávného právního posouzení uplatňuje žalovaná 1) dvě námitky.

Na

prvním místě rozporuje závěr odvolacího soudu o nemožnosti věcného přezkumu

rozhodnutí MŠMT s tím, že dané rozhodnutí nebylo vydáno ve správním řízení a

jde toliko o jednostranný akt státu spočívající v převodu konkretizovaného

majetku na určené subjekty. Žalovaná 1) se proti tomuto rozhodnutí nemohla

nikterak bránit, a to ani cestou správního soudnictví, neboť k podání správní

žaloby vzhledem k tomu, že neměla postavení účastníka správního řízení, nebyla

aktivně legitimována. Jelikož rozhodnutí MŠMT nevykazuje obvyklé znaky

správního rozhodnutí, není případné aplikovat ustálený názor judikatury, podle

nějž mimo rámec správního soudnictví správní rozhodnutí přezkoumávat nelze. Zákon č. 157/2000 Sb. neskýtá žádné prostředky nápravy pro případ, že by bylo

aktem podle tohoto předpisu vydaným disponováno s majetkem nenáležejícím státu,

a zároveň není možno připustit, že by v takovém případě musel dotčený subjekt

ztrátu svého vlastnického práva strpět, aniž by mu bylo zaručeno právo na

soudní ochranu. Druhá námitka, jíž žalovaná 1) oponuje právnímu posouzení věci odvolacím

soudem, se týká posouzení účinků vydržení sporných nemovitostí. Za nesprávné je

nutno považovat již to, že odvolací soud uvažoval o konkurenci vydržení a

rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1. 2001 jako dvou různých titulů nabytí vlastnického

práva, přičemž zcela opomenul, že na nastoupení právního následku vydržení by

vydání rozhodnutí MŠMT mohlo mít vliv jen v případě, že by s ním byla žalovaná

1) obeznámena, čímž by došlo k narušení její dobré víry. To se však nestalo,

neboť žalobce začal vlastnické právo žalované 1) zpochybňovat až sedm let po

vydání rozhodnutí, o nějž opírá své vlastnictví k řečeným nemovitostem, tedy po

proběhnutí celé vydržecí doby. Žalovaná 1) konečně okrajově poznamenává, že

nesprávným je i závěr odvolacího soudu, podle nějž nemohla nabýt vlastnické

právo k budově č. p. 100 a přilehlým pozemkům podle zákona č. 172/1991 Sb.,

přičemž pokud jde o vlastní argumentaci vztahující se k této problematice,

odkázala plně na obsah svého odvolání. Z výše popsaných důvodů navrhuje žalovaná 1) dovolacímu soudu, aby napadený

rozsudek zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení. Rovněž žalovaná 2) napadla rozsudek odvolacího soudu dovoláním, jehož

přípustnost má za danou podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Žalovaná 2)

nejprve upozorňuje na skutečnost, že odvolací soud shledal naléhavý právní

zájem na určení vlastnického práva i ve vztahu ke stavbám nezapsaným do

katastru nemovitostí, přestože se obě žalované vyjádřily v tom směru, že se

nejedná o samostatné věci, a že tedy nemohou být předmětem nynějšího řízení. Pakliže nebylo vyjasněno, zda se jedná o věci v právním smyslu, není zřejmé,

jak by určení vlastnictví k nim mohlo odstranit stav právní nejistoty žalobce. Svůj závěr, že jsou tyto stavby příslušenstvím a součástmi budovy č. p. 100,

přitom odvolací soud učinil pouze na podkladě příloh rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1. 2001, což je však dle žalované 2) nepostačující.

Z tohoto důvodu má žalovaná

2) řízení před odvolacím soudem za postižené vadou, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci. Žalovaná 2) dále zpochybňuje skutková zjištění odvolacího soudu, který se

patřičně nezabýval její námitkou, že rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1. 2001

neprokazuje přechod sporných nemovitostí do vlastnictví žalobce, neboť se mělo

vztahovat toliko na věci, se kterými byla oprávněna hospodařit příspěvková

organizace Hobby centrum. Smlouva uzavřená v roce 1995 mezi touto právnickou

osobou a Školským úřadem v Mostě, jíž mělo být na Hobby centrum převedeno právo

hospodařit s daným majetkem, je však neplatnou pro absenci označení obce a

katastrálního území, nemluvě již o celkové neurčitosti vymezení jejího

předmětu. Dále je nutno vzít v potaz, že přílohy č. 90/3 až 90/5 rozhodnutí

MŠMT nebyly vyhotoveny současně s tímto aktem, což dokládá proces zápisu

sporných nemovitostí do katastru nemovitostí. Konečně žalovaná 2) upozorňuje,

že jak lze zjistit z korespondence založené ve spisu, žalobce byl ještě v roce

2007 toho názoru, že budova č. p. 100 je ve vlastnictví státu. Žalovaná 2) rovněž nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu o nepřípustnosti

přezkumu věcné správnosti rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1. 2001, jímž bylo

rozhodnuto, že věci, k nimž měla právo hospodaření příspěvková organizace Hobby

centrum, přecházejí do vlastnictví žalobce. MŠMT nepřezkoumávalo nabývací

tituly, od nichž se právo hospodaření příslušných organizací mělo odvíjet,

přestože pouze majetek, k němuž měly tyto osoby právo hospodaření, mohl na

žalobce v režimu zákona č. 157/2000 Sb. přejít. Přinejmenším již zmíněná

smlouva z roku 1995, jež směřovala k založení práva Hobby centra k hospodaření

se spornými nemovitostmi, by podle žalované 2) měla být soudnímu přezkumu z

hlediska své platnosti podrobena. Jelikož odvolací soud tento aspekt kauzy

zcela pominul, spočívá jeho rozhodnutí na nesprávném právním posouzení věci. Žalovaná 2) proto dovolacímu soudu navrhuje napadený rozsudek zrušit a věc

Krajskému soudu v Praze vrátit k dalšímu řízení. Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 31. 5. 2012, č. j. 28 Cdo 1162/2012-642, obě

dovolání zamítl (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů dovolacího řízení (výrok

II.). Ústavní soud nálezem ze dne 25. 3. 2014, č. j. II. ÚS 3142/12-653, posledně

zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu zrušil pro nedostatečné vypořádání

uplatněných dovolacích námitek. Nejvyšší soud proto dovolání žalovaných 1) a 2) znovu projednal, a to podle o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2012, které je dle čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pro dovolací přezkum

rozhodující. Nejvyšší soud se jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že obě

dovolání byla podána řádně, včas a osobami k tomu oprávněnými, přičemž žalovaná

1) je řádně zastoupena podle § 241 odst. 1 o. s. ř. a za žalovanou 2) jedná v

souladu s § 241 odst. 2 o. s. ř. osoba s právnickým vzděláním, nejprve zabýval

přípustností dovolání žalované 1).

Judikatura je ustálena v názoru, že o nesouhlasné rozsudky soudů nižších stupňů

ve smyslu § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. se jedná toliko tehdy, jsou-li práva

a povinnosti účastníků stanoveny podle závěrů těchto rozsudků po obsahové

stránce odlišně (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3107/2007, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2008, sp. zn. 33 Odo 1300/2006). Z hlediska právních poměrů žalované 1) ovšem vyznívá jak

rozhodnutí okresního soudu, tak rozsudek krajského soudu shodně, neboť oba

soudy určily, že vlastníkem sporných nemovitostí je osoba odlišná od žalované

1), a část výroku II. prvostupňového rozsudku, kterou byl zamítnut vzájemný

návrh žalované 1) na určení jejího vlastnického práva k předmětným pozemkům a

budově, odvolací soud potvrdil (obdobně viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 31. 8. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3395/2009, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne

26. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 47/2012). Jelikož soud prvního stupně nerozhodl

jinak než ve svém dřívějším rozsudku (rozsudek Okresního soudu v Rakovníku ze

dne 6. 4. 2011, č. j. 6 C 104/2007-529, je obsahem svých výroků shodný s

rozsudkem téhož soudu ze dne 5. 3. 2010, č. j. 6 C 104/2007-444, jejž odvolací

soud pro nepřezkoumatelnost zrušil usnesením ze dne 1. 7. 2010, č. j. 27 Co

176/2010-491), nebyla zde dána ani tzv. skrytá diformita, pro niž by bylo možno

usuzovat na přípustnost dovolání žalované 1) dle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. Dovolání žalované 1) by proto mohlo být shledáno přípustným toliko podle §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., tedy pokud by dovolací soud dospěl k závěru, že

napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237

odst. 1 písm. c) o. s. ř. zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy

rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle ustanovení §

241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. se přitom nepřihlíží. Nejvyšší soud předně nemá za to, že by přípustnost dovolání žalované 1) mohla

být založena námitkou, jíž odvolacímu soudu vytýká, že se nezabýval věcnou

správností rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1. 2001, neboť je považoval za správní

rozhodnutí, jež mimo rámec správního soudnictví přezkumu podrobovat nelze. Judikatura Nejvyššího správního soudu totiž s rozhodnutími ústředních správních

úřadů vydanými na základě zákona č. 157/2000 Sb. nakládá jako se správními

rozhodnutími, jež podléhají kognici správních soudů (viz kupř. rozsudek

Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2004, č. j. 6 A 63/2001-41, nebo

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2004, č. j. 5 A 8/2002-31),

což koresponduje rovněž rozhodovací praxi Ústavního soudu, jenž na obdobná

rozhodnutí hledí jako na rozhodnutí orgánů veřejné správy, proti nimž nelze

brojit ústavní stížností bez předchozího vyčerpání procesního prostředku

ochrany porušených práv v podobě správní žaloby (srovnej např.

usnesení

Ústavního soudu ze dne 10. 6. 2002, sp. zn. III. ÚS 519/01, usnesení Ústavního

soudu ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 519/01, či usnesení Ústavního soudu ze

dne 14. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 682/01). Na autoritativní a vrchnostenské

povaze daného aktu správního orgánu nemůže pak ničeho změnit skutečnost, že byl

postup vedoucí k jeho vydání ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 157/2000 Sb. vyloučen z dosahu obecné úpravy správního řízení. Je proto v principu korektní

aplikovat i v těchto souvislostech tezi, že nerozhodují-li z pozice správních

soudů v řízení k tomu určeném, jsou soudy oprávněny zkoumat správní akty

zásadně jen z hlediska toho, zda se jedná o akty nicotné (nulitní), tedy o akty

trpící vadami tak závažnými, že se neuplatní presumpce jejich správnosti (viz

např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 1200/2014). Civilnímu soudu zajisté náleží zjišťovat, zda je daný správní akt vydán v

mezích pravomoci příslušného správního orgánu (viz např. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. 28 Cdo 2184/2006, či usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 23 Cdo 3990/2009), jelikož rozhodnutí, jímž

správní orgán zjevně překročil meze své pravomoci, se pokládá za nicotné a výše

naznačená presumpce správnosti mu nesvědčí (viz kupř. rozsudek Nejvyššího

správního soudu ze dne 20. 8. 2009, č. j. 2 As 21/2009-98, případně rozsudek

Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2013, č. j. 7 As 83/2012-45). V tomto

kontextu lze podotknout, že zákon č. 157/2000 Sb. upravuje přechod určitých

věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví krajů a v rozsahu tomuto

účelu odpovídajícím vybavuje ústřední správní úřady oprávněním k vymezení

přesného rozsahu převáděného majetku. Nesvěřuje jim však pravomoc k dispozici s

předměty vlastnického práva osob od státu odlišných, pročež je možné i mimo

rámec správního soudnictví hodnotit, zda ústřední správní orgán při rozhodování

v režimu zákona č. 157/2000 Sb. nevykročil z mezí své pravomoci a

nekonstatoval, že do vlastnictví kraje přechází věc, k níž nesvědčilo

vlastnické právo České republice. Těmto tezím se však odvolací soud

nezpronevěřil, neboť se navzdory poněkud kategoricky deklarované vázanosti

rozhodnutím MŠMT ze dne 1. 1. 2001 náležitě zabýval tím, zda žalovaná 1)

nemohla předmětné nemovitosti již před vydáním tohoto správního aktu nabýt na

základě zákona č. 172/1991 Sb. (k tomu srovnej kupř. usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. 28 Cdo 672/2013), přičemž negativní odpověď na

tuto otázku, k níž odvolací soud dospěl, zpochybnila žalovaná 1) ve svém

dovolání prostým odkazem na argumentaci rozvinutou v dřívějším podání, což

nepředstavuje náležité vymezení dovolacího důvodu (viz např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4405/2008). Dovolání žalované 1) lze přesto pokládat za přípustné, poněvadž odvolací soud

vyřešil v rozporu s hmotným právem otázku předpokladů a následků vydržení

vlastnického práva, pročež má napadené rozhodnutí zásadní právní význam dle §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Odvolací soud uzavřel, že rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1.

2001 je coby titul

nabytí vlastnického práva ke sporným nemovitostem možno upřednostnit před

jejich vydržením žalovanou 1), a sice proto, že k uplynutí desetileté vydržecí

doby došlo nejdříve ke dni 24. 5. 2001, tedy po účinnosti citovaného správního

rozhodnutí o přechodu určitých věcí do majetku krajů. Taková úvaha však zjevně

nerespektuje podstatu institutu vydržení jakožto originárního způsobu nabytí

vlastnického práva, představujícího bezprostřední zákonný následek trvání

oprávněné držby věci po zákonem stanovenou dobu (viz mimo jiné rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 1997, sp. zn. 3 Cdon 648/96, nebo usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2010, sp. zn. 28 Cdo 2413/2010). Ani za

předpokladu, že by v době vydání rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1. 2001 byl

vlastníkem předmětných nemovitostí stát a v důsledku vydání tohoto správního

aktu by došlo k jejich přechodu na žalobce, nemohla by tato změna v osobě

vlastníka daných věcí mít bez dalšího vliv na existenci oprávněné držby

žalované 1), respektive na běh vydržecí doby (srovnej např. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 27. 4. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1134/96). Vydání rozhodnutí o přechodu

vlastnictví ke sporným nemovitostem na žalobce by mohlo odvrátit vydržení

vlastnického práva k nim žalovanou 1) toliko za předpokladu, že by jím byla

narušena některá ze zákonných podmínek vydržení, kupříkladu pokud by s tímto

rozhodnutím byla držitelka seznámena, pročež by mohlo dojít k zániku její

objektivně nazírané dobré víry (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2006, sp. zn. 22 Cdo 1659/2005). Žádný podobný úsudek odvolacího soudu se

však z odůvodnění napadeného rozsudku nepodává, jeho úvahy právní účinky

možného vydržení vlastnictví ke sporným věcem žalovanou 1) zcela pomíjejí, a

rozhodnutí odvolacího soudu tak spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Námitky, jimiž žalovaná 1) rozporuje skutková zjištění soudů nižších stupňů,

postrádají vzhledem k tomu, že její dovolání bylo shledáno přípustným podle §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., právní relevanci, neboť případná neúplnost,

respektive chybnost skutkových zjištění, na nichž odvolací soud své rozhodnutí

založil, může představovat toliko dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř., ten však za dané procesní situace nemá žalovaná 1) k dispozici

(srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2007, sp. zn. 32 Odo

1356/2005, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. 28 Cdo

1703/2007, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 29 Cdo

2683/2008). S ohledem na přípustnost dovolání zkoumal dovolací soud, zda v řízení nedošlo k

vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř., případně k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci (srovnej § 242 odst. 3, větu druhou, o. s. ř.).

Námitka žalované 1), že odvolací soud nerozhodl o celém jejím vzájemném návrhu,

je neopodstatněná, neboť vychází z přehlédnutí skutečnosti, že v napadeném

rozsudku bylo výslovně rozhodnuto o zamítnutí toliko vzájemného návrhu žalované

2), která se domáhala určení vlastnického práva jen k budově č. p. 100. Naopak

vzájemný návrh žalované 1), jehož petit byl formulován šíře a zahrnoval též

některé další pozemky, byl v plném rozsahu zamítnut již soudem prvního stupně,

přičemž soud odvolací toto zamítnutí pouze bez bližšího upřesnění potvrdil. Nadto lze vyslovit pochybnost, zda by nevyčerpání předmětu řízení bylo

přiléhavé pokládat za vadu, jež by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí

ve věci samé (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2006, sp. zn. 29 Odo 928/2004). Nejvyšší soud nemůže žalované 1) přisvědčit ani v tom, že se odvolací soud

dostatečně nevypořádal s argumentací, jíž upozornila na vady rozhodnutí MŠMT ze

dne 1. 1. 2001, spočívající v tom, že jsou v něm nesprávně označeny jednotlivé

nemovitosti, o něž je veden nynější spor, a v nepřesném pojmenování

katastrálního území, ve kterém se tyto nemovitosti nalézají. Přestože se

odůvodnění napadeného rozsudku tomuto problému věnuje poměrně stroze, je

zřejmé, že odvolací soud popsané nedostatky pokládal za pouhá písařská

nedopatření, jež při náležitém zohlednění obsahu a kontextu rozhodnutí MŠMT a

provedení jeho smysluplného výkladu nemohla zapříčinit objektivní nejasnost

ohledně účinků daného správního aktu. Dovolací soud tuto úvahu pokládá za

legitimní a nemá za porušení obecných požadavků na kvalitu soudního odůvodnění,

jejichž naplnění je nutno hodnotit vždy se zřetelem k okolnostem konkrétního

případu (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. IV. ÚS

919/14, bod 13), pokud na dané argumenty žalované 1) nebylo v napadeném

rozhodnutí reagováno podrobněji. Odvolací soud však zatížil svůj postup procesní vadou, jež ohrožuje správnost

napadeného rozhodnutí, když za předmět řízení o určovací žalobě pokládal

objekty, jež podle jeho mínění tvořily součásti věcí jiných. Součástí věci se

totiž rozumí vše, co k věci podle její povahy fyzicky a zároveň funkčně náleží

a nemůže být od ní odděleno, aniž by se tím věc jako taková znehodnotila, čímž

se nemíní jen neoddělitelnost fyzická či technická, nýbrž i neoddělitelnost

funkční (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2005, sp. zn. 22

Cdo 1671/2005). Judikatura Nejvyššího soudu přitom zdůrazňuje, že určení

vlastnického práva je možné jen u věci, která je samostatnou věcí ve smyslu

právním (viz kupř. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 22 Cdo

5515/2007). Žaloba sice může směřovat k určení vlastnictví jednoznačně

konkretizovaného objektu jako součásti jiné věci hlavní, tuto skutečnost je

však nutno reflektovat v žalobním petitu, respektive výroku rozhodnutí, jímž je

o dané žalobě rozhodováno (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. 22 Cdo 4670/2008, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2616/2010).

Nastíněné teze mají relevanci i v projednávané věci, neboť odvolací soud coby

samostatné předměty určovaného vlastnického práva do meritorního výroku svého

rozhodnutí pojal též některá zařízení, ohledně nichž explicitně vyslovil závěr,

že se jedná o součásti budovy č. p. 100. Uvedené se týká zejména oplocení,

trafostanice, studny či bazénu, jež jsou specifikovány ve výroku I. napadeného

rozsudku, neboť u těchto objektů ve světle dřívější judikatury Nejvyššího soudu

vskutku přinejmenším přichází v úvahu, že jde o součásti jiných věcí v právním

smyslu (srovnej přiměřeně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010,

sp. zn. 28 Cdo 1470/2010, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 22 Cdo 2958/2008, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2010, sp. zn. 22 Cdo

2597/2010, či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 11. 2006, sp. zn. 33 Odo

1386/2004). Také zpevněná plocha je zpravidla pouhým způsobem zpracování

povrchu pozemku a tvoří jeho součást, naopak součástí stavby být nemůže (viz

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 5. 2003, sp. zn. 22 Cdo 737/2002,

nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 22 Cdo 260/2012). Vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky jsou podle judikatury Nejvyššího

soudu samostatnými věcmi (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1308/2003, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2010,

sp. zn. 22 Cdo 4420/2009, potažmo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2012,

sp. zn. 28 Cdo 223/2012), pročež se předmětem řízení o vlastnické určovací

žalobě stát mohou. Namítá-li žalovaná 1), že odvolací soud pokládal žalobce za

vlastníka některých z těchto zařízení, aniž by pro to měl odpovídající oporu v

provedeném dokazování, opět tím nepřípustně uplatňuje dovolací důvod podle §

241a odst. 3 o. s. ř. S ohledem na argumentaci žalované 1) se taktéž jeví

vhodným podotknout, že příslušenství věci je samostatnou věcí v právním smyslu

(viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. 22 Cdo

3732/2013), pročež se určení vlastnického práva k němu žalobou domáhat lze. Dovolací soud nad rámec již řečeného považuje za nezbytné zopakovat, že v řadě

případů nelze stanovit jednoznačné hledisko pro posouzení, kdy je určitá stavba

samostatnou věcí a kdy je součástí jiné věci v právním smyslu. Vždy je třeba

zvažovat, zda tato stavba může být samostatným předmětem práv a povinností, a

to s přihlédnutím ke všem okolnostem věci, zejména k tomu, zda je podle

zvyklostí v právním styku účelné, aby stavba jako samostatná věc byla předmětem

právních vztahů (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2013,

sp. zn. 28 Cdo 2155/2012). Úvahy soudů nižších stupňů o tom, co je součástí

věci a co věcí samostatnou, podrobuje dovolací soud přehodnocení jen v případě,

že je lze označit za zjevně nepřiměřené (viz kupř. rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 6. 1. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1964/2003). To ovšem předpokládá, že se soudy

popsanou otázkou skutečně zabývaly, zatímco odůvodnění napadeného rozsudku je v

tomto směru deficitní v míře, jež zakládá rozpor s požadavky plynoucími z § 157

odst. 2 o. s.

ř., respektive nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů (srovnej

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2008, sp. zn. 32 Odo 1091/2006,

popřípadě rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 33 Cdo

3783/2008). Z rozhodnutí odvolacího soudu totiž nelze seznat, které ze staveb

nezapsaných v katastru nemovitostí, o něž se mimo jiné vedl nynější spor,

pokládal za součásti budovy č. p. 100, které z nich měl za příslušenství této

stavby a o jaké úvahy se tyto jeho závěry opíraly (srovnej obdobně např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 1999, sp. zn. 24 Cdo 234/98, nebo

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2369/99). Ve

světle shora uvedeného tedy dovolací soud dospěl k závěru, že řízení před

odvolacím soudem bylo zatíženo vadami ohrožujícími správnost výsledného

rozhodnutí, a i proto dovolání žalované 1) shledal důvodným. Nejvyšší soud se následně z hlediska důvodnosti zabýval dovoláním žalované 2),

které je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Argumentaci, jíž žalovaná 2) zpochybňuje právní posouzení věci obsažené v

napadeném rozsudku, však dovolací soud přesvědčivou neshledává. Podle názoru

žalované 2) odvolací soud ve svých právních úvahách pochybil, když se odmítl

zabývat věcnou správností rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1. 2001. Jak již však

Nejvyšší soud nastínil, mělo dané rozhodnutí povahu vrchnostenského aktu

veřejné správy, pročež mu svědčila presumpce správnosti, odůvodněná ochranou

důvěry ve výstupy rozhodovací činnosti orgánů veřejné moci. Právní účinky

vzpomínaného rozhodnutí by bylo možno mimo rámec správního soudnictví

zpochybnit, pokud by bylo shledáno, že správní orgán vykročil z mezí zákonem

svěřené pravomoci, popřípadě že je toto rozhodnutí zasaženo nicotností z jiného

důvodu. Na tak intenzivní nedostatek však nelze usuzovat ze skutečnosti

namítané žalovanou 2), že MŠMT v rozporu se zákonem č. 157/2000 Sb. rozhodlo o

přechodu státního majetku, k němuž disponoval právem hospodaření jiný subjekt

než vedlejší účastník na straně žalobce. I kdyby bylo možné žalované 2)

přisvědčit v tom, že smlouva, na jejímž základě měla tato příspěvková

organizace nabýt právo hospodaření ke sporným nemovitostem, byla neplatnou,

mohla by tím být založena nanejvýše prostá nezákonnost rozhodnutí MŠMT, nikoli

však jeho nulita. Z hlediska právní jistoty třetích subjektů by se nejevilo

únosným, aby podobný nedostatek v postupu ústředního správního úřadu vedl ke

zpochybnění práv na základě aktů veřejné moci nabytých (srovnej např. nález

Ústavního soudu ze dne 9. 11. 2004, sp. zn. I. ÚS 163/02, nález Ústavního soudu

ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. I. ÚS 2216/09, bod 22, nebo nález Ústavního soudu

ze dne 13. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 529/09, bod 22), a to tím spíše, dovolává-li

se této vady správního aktu sama Česká republika, byť aktuálně vystupující coby

subjekt soukromoprávních vztahů (k nemožnosti abstrahovat od veřejněmocenské

povahy státu ani v případech, kdy uplatňuje svá soukromá práva, viz např. nález

Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. III. ÚS 2176/13, bod 15).

Vzhledem k tomu, že dovolací soud shledal tuto polemiku s právním posouzením

věci odvolacím soudem nepřiléhavou, jeví se nadbytečným zabývat se námitkami,

kterými žalovaná 2) rozporuje oprávnění vedlejšího účastníka hospodařit s

nemovitostmi, na něž se vztahovalo rozhodnutí MŠMT ze dne 1. 1. 2001. Jak bylo

osvětleno výše, neplatnost smlouvy o převodu práva hospodaření s národním

majetkem uzavřené mezi Školským úřadem v Mostě a vedlejším účastníkem nemůže

ohrozit správnost eventuálního závěru o přechodu vlastnického práva ze státu na

žalobce, a ani odvolacímu soudu tedy nelze vytknout žádné pochybení, pokud se

tímto aspektem sporu ve svém rozhodnutí blíže nezabýval.

Žalovaná 2) dále vyzdvihuje, že k vyhotovení příloh 90/3 až 90/5 k rozhodnutí

MŠMT ze dne 1. 1. 2001 došlo teprve dodatečně. To se však skutkovým závěrům

odvolacího soudu, jež se odrážejí v odůvodnění napadeného rozsudku, nikterak

neprotiví, neboť krajský soud výslovně připustil, že přílohy rozhodnutí MŠMT ze

dne 1. 1. 2001 označené čísly 90/3, 90/4 a 90/5 byly vypracovány až po roce

2003, zároveň však dovodil, že totéž nebylo možné říci o příloze daného

správního aktu označené písmenem B, jež tvořila nedílnou součást rozhodnutí již

při jeho vydání. Dále měl odvolací soud za zjištěné, že sporná budova č. p.

100, jakož i související pozemky byly již v příslušných částech přílohy B

identifikovány dostatečně přesně, takže na následné vydání příloh číslo 90/3 až

90/5 nebylo, alespoň pokud jde o předmětné nemovitosti, možno pohlížet jako na

nepřípustné rozšíření majetku, na nějž rozhodnutí MŠMT dopadalo. Z hlediska

korektnosti napadeného rozsudku stěžejní závěr, že byly předmětné nemovitosti

jednoznačně specifikovány již v příloze B, pak žalovaná 2) ve svém dovolání

nijak přesvědčivě nezpochybňuje.

Skutečnost, že žalobce ještě v roce 2007 vyjádřil mínění, že budova č. p. 100

je stále v majetku České republiky, není pro výsledek posuzované věci

relevantní, neboť pouhé subjektivní stanovisko tohoto druhu nemohlo přivodit

změnu vlastnických poměrů, nelze-li v něm spatřovat projev vůle směřující ke

zpětnému převodu sporných nemovitostí na stát, což však ani žalovaná 2)

netvrdí. Námitky, jež žalovaná 2) v dovolacím řízení uplatnila, proto podle

názoru Nejvyššího soudu nedokládají, že by skutková zjištění odvolacího soudu

postrádala oporu v provedeném dokazování.

Vzhledem k tomu, že žalovaná 2) upozorňuje v rovině procesních nedostatků na

fakt, že odvolací soud nepostavil najisto, které ze staveb, jichž se předmětné

řízení týká, tvoří součásti budovy č. p. 100 a které představují samostatné

věci ve smyslu právním, je nicméně v tomto směru její dovolání opodstatněným, a

to z důvodů nastíněných v předešlém výkladu, jež zde není nezbytné opakovat.

Dovolacímu soudu, který dospěl k závěru, že odvolací soud věc nesprávně právně

posoudil, a nadto bylo odvolací řízení postiženo vadami, jež mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, proto nezbylo, než napadený rozsudek v

souladu s § 243b odst. 2, částí věty za středníkem, o. s. ř. zrušit a věc dle §

243b odst. 3, věty první, o. s. ř. vrátit Krajskému soudu v Praze k dalšímu

řízení.

Odvolací soud je ve smyslu § 243d odst. 1, části věty první za středníkem, o.

s. ř. ve spojení s § 226 o. s. ř. vázán právními názory dovolacího soudu v

tomto rozhodnutí vyslovenými.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rámci

nového rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. června 2015

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu