USNESENÍ
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr.
Zdeňka Sajdla a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., ve
věci žalobkyně: I. T., nar. XY, bytem XY, zastoupená JUDr. Danielou
Trávníčkovou, advokátkou se sídlem v Blansku, Svitavská 1018/1, proti
žalovaným: 1) Národní památkový ústav, IČ 75032333, se sídlem v Praze,
Valdštejnské náměstí 3, zastoupený Mgr. Jiřinou Svojanovskou, advokátkou se
sídlem v Brně, Šilingrovo náměstí 257/3, a 2) Zámek Slavkov – Austerlitz –
příspěvková organizace, IČ 00373320, se sídlem ve Slavkově u Brna, Palackého
náměstí 1, o vydání movitých věcí, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn.
15 C 132/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze
dne 27. 2. 2018, č. j. 20 Co 231/2017-1056, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému ad 1) na náhradě nákladů
dovolacího řízení částku 4 114 Kč k rukám advokátky Mgr. Jiřiny Svojanovské do
tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
III. Ve vztahu mezi žalobkyní a žalovaným ad) 2 nemá žádný z účastníků právo na
náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
V záhlaví označeným rozsudkem odvolací soud potvrdil výroky II., III. a IV.
rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 7. prosince 2016, č. j. 15 C
132/2006-931, kterými byla žaloba zamítnuta v části o vydání v uvedených
výrocích blíže specifikovaných movitých věcí a bylo rozhodnuto o nákladech
řízení před soudem prvního stupně (výrok I. rozsudku odvolacího soudu);
současně odvolací soud změnil výrok I. rozsudku soudu prvního stupně tak, že
zamítl žalobu i v části o vydání v tomto výroku blíže specifikovaných movitých
věcí z mobiliáře zámku Rájec – Jestřebí a zámku Lysice (výrok II. rozsudku
odvolacího soudu). Odvolací soud zároveň zrušil výrok V. rozsudku soudu prvního
stupně, jímž byl žalovaný ad 1) zavázán k úhradě soudního poplatku (výrok III.
rozsudku odvolacího soudu), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok IV.
rozsudku odvolacího soudu).
Rozsudek odvolacího soudu napadla dovoláním žalobkyně. Předpoklady jeho
přípustnosti (v části směřující vůči měnícímu výroku II. rozsudku odvolacího
soudu) spatřovala v tom, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázek
hmotného práva, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené
judikatury, případně otázek v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud
neřešených. Předestřela přitom tyto otázky: 1) zda zámecký mobiliář bylo lze
konfiskovat podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a
urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a
nepřátel českého a slovenského národa (dále jen „dekret č. 12/1945 Sb.“), 2)
zda právní předchůdce dovolatelky (její otec A. S.) byl osobou německé
národnosti ve smyslu § 2 odst. 1 dekretu č. 12/1945 Sb. a 3) zda se na něj
vztahovala výjimka dle § 1 odst. 2 tohoto dekretu. V části směřující vůči
potvrzujícímu výroku I. rozsudku odvolacího soudu pak dovolatelka přípustnost
svého dovolání spatřovala v tom, že se odvolací soud při posuzování okruhu
movitých věcí, na něž se vztahovala výzva jejího právního předchůdce učiněná ve
smyslu ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních
rehabilitacích (dále jen „zákon č. 87/1991 Sb.“), odchýlil od v posuzovaném
řízení vydaného nálezu Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 38/02.
Žalovaný ad 1) navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) dovolání
projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění
účinném od 30. 9. 2017 (v textu i jen „o. s. ř.“); srov. čl. II bod 2 zákona č.
296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Přípustnost dovolání proti napadenému rozhodnutí odvolacího soudu (jež nepatří
do okruhu rozhodnutí /usnesení/ vyjmenovaných v § 238a o. s. ř.) je třeba
poměřovat hledisky uvedenými v § 237 o. s. ř.
Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti
každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže
napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,
při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe
dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla
vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být
dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Základním zákonným předpokladem restituce majetku dle zákona č. 87/1991 Sb. je
okolnost, že k majetkové křivdě došlo v tzv. rozhodném období, jež zákonodárce
vymezuje v ust. § 1 odst. 1 citovaného zákona a jehož počátek určil datem 25.
2. 1948, tedy datem nástupu režimu, který již zcela vědomě, programově a trvale
porušoval principy právního státu.
Dovolací soud přitom již opakovaně dovodil, že právním důvodem konfiskace
majetku podle dekretu č. 12/1945 Sb. byl dekret samotný; docházelo k ní tudíž k
datu jeho účinnosti (23. 6. 1945), k němuž se konfiskované věci staly majetkem
Československého státu, přičemž následné konfiskační rozhodnutí mělo jen
deklaratorní charakter (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2017, sp.
zn. 22 Cdo 4716/2016, ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5583/2016, či ze dne
9. 5. 2017, sp. zn. 28 Cdo 4922/2016).
K posuzování dovolatelkou předestíraných vad konfiskačního řízení se pak
Ústavní soud vyjádřil ve svém stanovisku sp. zn. Pl. ÚS-st. 21/05 ze dne 1. 11.
2005 (publikovaném pod č. 477/2005 Sb.), jež při řešení otázky, zda ke
konfiskaci majetku podle dekretu č. 12/1945 Sb. či dekretu prezidenta republiky
č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy,
došlo z hlediska restitučních předpisů v rozhodném období, nalezlo odraz i v
judikatuře dovolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11.
2008, sp. zn. 28 Cdo 4351/2008, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2009,
sp. zn. 28 Cdo 142/2009, ústavní stížnost proti němuž Ústavní soud odmítl
usnesením ze dne 12. 7. 2011, sp. zn. I. ÚS 1325/10, usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3503/2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne
26. 11. 2009, sp. zn. 28 Cdo 1417/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 6.
2009, sp. zn. 28 Cdo 349/2009, ústavní stížnost proti němuž Ústavní soud odmítl
usnesením ze dne 11. 11. 2010, sp. zn. III. ÚS 2223/09, usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 12. 11. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3886/2009, ústavní stížnost proti
němuž Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. I. ÚS 67/10).
Ústavní soud v tomto stanovisku dovodil, že skutečnosti nastalé před 25. 2.
1948 a jejich právní následky, nelze-li na ně v taxativně stanovených případech
aplikovat příslušná ustanovení restitučních zákonů, jsou dokonanými
skutečnostmi jak z pohledu práva mezinárodního, tak i z pohledu práva
vnitrostátního. Připustil však současně, že soudy v restitučním řízení jsou
zcela výjimečně oprávněny posuzovat dopad správních aktů přijatých v rozhodném
období z hlediska v úvahu připadajících restitučních titulů, přičemž, došlo-li
jimi k dokončení sporu, který započal před počátkem rozhodného období, jest za
restituční důvod považovat zneužití dekretu prezidenta republiky – např.
svévolnou anulací rozhodnutí vydaného ve prospěch vlastníků, resp. jejich
právních nástupců (srov. např. nález sp. zn. IV. ÚS 309/97 ze dne 31. 8. 1998,
publikované pod č. 91, svazek 11 Sbírky nálezů a usnesení).
Konfiskace podle dekretu č. 12/1945 Sb. ve světle uvedené judikatury, tedy byla
zákonným aktem, jejž nelze posuzovat z hlediska vad, nicotnosti či věcné
nesprávnosti na něj navazujících správních (deklaratorních) rozhodnutí, není-li
to zákonem výslovně připuštěno (jak je tomu kupř. v režimu restitucí
zemědělského majetku dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k
půdě a jinému zemědělskému majetku, v případě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č.
229/1991 Sb.). Podle citovaného dekretu přitom zpravidla docházelo ke
konfiskaci veškerého majetku dotčené osoby přímo ze zákona bez správního
řízení, byl-li vlastník věci jako osoba, jejíž majetek konfiskaci podléhal, ze
strany státních orgánů takto označen (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 24.
6. 2003 sp. zn. II. ÚS 155/03) a jestliže on sám nenavrhl, aby bylo rozhodnuto
ve správním řízení, nebo vydání takového deklaratorního aktu neuznal za
potřebné sám správní úřad. Tvrzení o vadách v konfiskačním řízení vydaného
rozhodnutí tak samo o sobě není s to účinky konfiskace zpochybnit, neboť
právním titulem přechodu vlastnického práva zde není tento správní akt, nýbrž
dekret samotný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2017, sp. zn. 28
Cdo 5581/2015).
Vyšlo-li tudíž v posuzované věci najevo, že movité věci nárokované dovolatelkou
dle zákona č. 87/1991 Sb. nabyl Československý stát konfiskací podle dekretu č.
12/1945 Sb. na základě vyhlášek Okresního národního výboru v Tišnově ze dne 25.
7. 1945, č. j. 360/X/F/u-1945, a Okresního národního výboru v Uherském Brodě ze
dne 25. 7. 1945, č. j. B 2.693/1945, jimiž byl za osobu podléhající konfiskaci
označen právní předchůdce dovolatelky a které z podnětu podaného opravného
prostředku nebyly do počátku rozhodného období zrušeny či změněny –
dovolatelkou označeným výměrem Zemského národního výboru v Brně ze dne 2. 3.
1948, završujícím proces konfiskace, vydaným již v rozhodném období, zde tedy
nedošlo ke změně či anulaci rozhodnutí vydaného ještě před započetím rozhodného
období orgánem státu ve prospěch původního vlastníka, jakožto projevu politické
perzekuce (§ 6 odst. 2 ve spojení s § 2 odst. 1 písm. c/ zákona č. 87/1991 Sb.)
– je zjevné, že tyto věci (bez ohledu na to, zda byly konfiskačními správními
akty individualizovány či nikoliv) přešly coby součást majetku konfiskací
postižené osoby do vlastnictví státu již dnem účinnosti aplikovaného dekretu
(23. 6. 1945), tedy před počátkem rozhodného období (§ 1 odst. 1 zákona č.
87/1991 Sb.). V situaci, kdy aplikovaný restituční předpis (zákon č. 87/1991
Sb.) jiný přezkum rozhodnutí, jejichž prostřednictvím byla konfiskace dle
dekretu č. 12/1945 Sb. realizována, nepřipouští (nevymezuje jej jako restituční
důvod), nejsou pak z hlediska právního posouzení věci rozhodné ani eventuální
dovolatelkou tvrzené vady, nicotnosti či věcné nesprávnosti těchto rozhodnutí
(viz dovolatelkou namítaný nedostatek působnosti dekretu č. 12/1945 Sb. na
majetek tvořící zámecký mobiliář, nesprávné postižení adresáta konfiskačního
rozhodnutí, coby osoby nikoliv německé národnosti, či nedostatečné vyhodnocení
naplnění podmínek § 1 odst. 2 dekretu č. 12/1945 Sb.).
Uzavřel-li tedy odvolací soud, že zákonné předpoklady restituce žalobkyní
nárokovaných movitých věcí dle zákona č. 87/1991 Sb., nejsou naplněny, když k
jejich odnětí došlo na základě výše uvedených konfiskačních správních aktů
podle dekretu č. 12/1945 Sb. mimo rozhodné období (od 25. 2. 1948 do 1. 1.
1990; § 1 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb.), nijak se tím od výše citované
rozhodovací praxe dovolacího soudu, tak jak se ustálila po vydání
sjednocujícího stanoviska Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS-
st. 21/05, a na níž není důvodu čehokoliv měnit, neodchýlil. Uvedené konkluze
přitom v situaci, kdy použitý restituční předpis neumožňuje přezkum vad,
nicotnosti či věcné nesprávnosti správních (deklaratorních) rozhodnutí
navazujících na aplikovaný dekret (nevymezuje je jako samostatný restituční
důvod), evidentně nelze zpochybnit prostřednictvím dovolatelkou předestíraných
otázek, jimiž se domáhá posouzení, zda se na nárokované movité věci a osobu
jejího právního předchůdce dekret č. 12/1945 Sb. vskutku vztahoval. Optikou
uvedených otázek tudíž na přípustnost dovolání očividně usuzovat nelze.
Zjišťuje-li pak soud obsah právního úkonu, a to i pomocí výkladu projevů vůle,
jde o skutkové zjištění, zatímco dovozuje-li z něj konkrétní práva a povinnosti
účastníků právního vztahu, jde již o aplikaci práva na zjištěný skutkový stav,
tedy o právní posouzení (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 10.
1999, sp. zn. 2 Cdon 1548/97, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a
stanovisek pod č. 73/2000). Jinými slovy, právním posouzením věci je taková
činnost soudu, při níž soud aplikuje konkrétní právní normu na zjištěný
skutkový stav, tedy z konkrétních skutkových zjištění dovozuje, jaká mají
účastníci podle příslušného právního předpisu práva a povinnosti. Činí-li
naopak soud závěry o obsahu právního jednání, dospívá ke skutkovým zjištěním a
nikoliv k právním závěrům (srovnej dále rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.
10. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2900/99, uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod
č. 46/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 33 Cdo
4747/2009, ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 33 Odo 1024/2006, ze dne 30. 1. 2012,
sp. zn. 33 Cdo 3255/2010, ze dne 28. 7. 2010, sp. zn. 33 Cdo 5198/2008).
Jestliže tedy odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně, vycházeje z
individuálních skutkových okolností případu (zejména obsahu výzvy dovolatelky
doručené dne 30. 9. 1991 povinné osobě) a přihlížeje k písemně zachycenému
jazykovému vyjádření jednající osoby (viz § 35 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, účinného do 31. 12. 2013), dovodil, že učiněná výzva ve
smyslu ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 87/1991 Sb., obsahující výslovnou
žádost o vydání „movitého majetku, který patřil k 25. 2. 1948 do evidence
státního zámku Lomnice u Tišnova“, se vztahuje právě na movité věci evidované k
uvedenému datu jako majetek dotčeného zámku, a nikoliv již na jiné movité věci
patřící původně právnímu předchůdci dovolatelky (mobiliář panství Luhačovice),
jde o závěr skutkový, a nikoliv právní. Platí přitom, že dovolací soud je dle
účinné procesní úpravy skutkovým stavem zjištěným soudy nižšího stupně vázán
(srovnej kupř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 25 Cdo
3420/2015, a ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 22 Cdo 2515/2016, nebo rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 998/2016, dále viz též
usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 538/16, bod 10, ze
dne 14. 2. 2017, sp. zn. I. ÚS 1766/16, bod 6, a ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. II.
ÚS 2050/17, bod 17). Jakkoli tedy dovolatelka vytýká, že rozhodnutí odvolacího
soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, ve skutečnosti – posuzováno
podle obsahu dovolání – zpochybňuje ve výše naznačeném rozsahu skutkový stav
zjištěný odvolacím soudem, neboť uvedenými výtkami brojí toliko proti hodnocení
důkazů, k čemuž však nemá s účinností od 1. 1. 2013 k dispozici žádný způsobilý
dovolací důvod (srov. § 241a odst. 1 o. s. ř. a dále v poměrech do 31. 12. 2012
například důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2011, sen. zn. 29 NSČR
29/2009, uveřejněného pod číslem 108/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek, včetně tam zmíněného odkazu na nález Ústavního soudu ze dne 6. 1.
1997, sp. zn. IV. ÚS 191/96, uveřejněný pod číslem 1/1997 Sbírky nálezů a
usnesení Ústavního soudu), když uplatněním způsobilého dovolacího důvodu není
ani zpochybnění právního posouzení věci, vychází-li z jiného skutkového stavu,
než z jakého vyšel při posouzení věci odvolací soud (srov. např. usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod
č. 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Výklad předmětné výzvy realizovaný soudy nižšího stupně nadto koresponduje
ustálené judikatuře, dle níž interpretace obsahu právního úkonu může směřovat
jen k objasnění toho, co v něm bylo projeveno (vůle jednajícího se při výkladu
právního úkonu vyjádřeného slovy uplatní, jen není-li v rozporu s jazykovým
projevem), a nemůže nahrazovat či měnit již učiněné projevy vůle (srovnej např.
rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2012, sp. zn. 33 Cdo 2978/2010, a ze
dne 22. 8. 2001, sp. zn. 25 Cdo 1569/99; dále srov. z judikaturní praxe
Nejvyššího soudu jeho rozhodnutí ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. 33 Cdo 1421/2013,
ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 26 Cdo 2317/2006, ze dne 30. 10. 2009, sp. zn. 23
Cdo 1102/2008, či ze dne 24. 5. 2013, sp. zn. 33 Cdo 603/2012, či z judikatury
Ústavního soudu jeho nález ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03, uveřejněný
pod číslem 84/2005 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu). Nikterak přitom
neodporuje ani dovolatelkou označenému nálezu Ústavního soudu ze dne 24. 3.
2004, sp. zn. I. ÚS 38/02 (vydanému v posuzovaném soudním řízení), jenž se
otázkou vymezení okruhu movitých věcí dotčených předmětnou výzvou nezabýval a
předčasným (se zřetelem ke značnému rozsahu nárokovaného movitého majetku)
shledal tolik závěr obecných soudů o nedostatečné individualizaci požadovaných
movitých věcí.
Vytýká-li dovolatelka konečně, že jí nebylo poskytnuto poučení ve smyslu
ustanovení § 118a o. s. ř. a že odvolací soud nezopakoval provedené důkazy,
rozhodl překvapivě a v rozporu s jejím legitimním očekáváním, dlužno předně
uvést, že prostřednictvím těchto svých námitek poukazuje na vady řízení.
Takovýmito výtkami se ovšem Nejvyšší soud může zabývat jen tehdy, je-li
dovolání shledáno přípustným (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), přičemž toliko jejich
prostřednictvím na přípustnost dovolání usuzovat nelze.
Výtky dovolatelky ostatně postrádají relevanci. V situaci, kdy rozhodoval na
základě skutkového stavu zjištěného již soudem prvního stupně (pro závěr o
nenaplnění zákonné podmínky vzniku majetkové křivdy v rozhodném období ve
smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb. byla podstatnou již soudem
prvního stupně učiněná skutková konkluze, že právní předchůdce dovolatelky byl
za osobu podléhající konfiskaci dle dekretu č. 12/1945 Sb. označen správními
akty vydanými ještě před započetím rozhodného období), totiž odvolací soud
nikterak nepochybil, nezopakoval-li provedené důkazy (§ 213 o. s. ř.). Současně
tak nešlo ani o případ, kdy by odvolací soud postupoval překvapivě, tj. kdy by
z pohledu předcházejícího řízení posuzoval rozhodovanou věc originálním
způsobem, zbavuje tak účastníky řízení možnosti vůči přijatým závěrům skutkově
a právně argumentovat (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2001,
sp. zn. III. ÚS 729/2000, či ze dne 11. 6. 2007, sp. zn. IV. ÚS 321/2007,
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2007, sp. zn. 22 Cdo 2125/2006, ze dne
18. 3. 2010, sp. zn. 32 Cdo 1019/2009, či ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 32 Cdo
4706/2010). Okolnost, že posuzované soudní řízení bylo přerušeno do skončení
správního řízení o státním občanství dovolatelčina právního předchůdce, pak
sama o sobě zcela nepochybně nebyla s to založit legitimitu očekávání
dovolatelky, že v závislosti na výsledcích tohoto správního řízení nutně uspěje
i v soudním řízení o majetkových restitučních nárocích vznesených dle zákona č.
87/1991 Sb. Pakliže žaloba v posuzovaném případě nebyla zamítnuta pro neunesení
důkazního břemene či břemene tvrzení, nýbrž na základě zjištěného skutkového
stavu věci, nebylo zde zjevně důvodu ani pro postup soudu podle § 118a o. s. ř.
Postup podle tohoto ustanovení totiž přichází v úvahu jen tehdy, jestliže
účastníky uvedená tvrzení a navržené (případně i nenavržené, ale provedené)
důkazy nepostačují k tomu, aby byl objasněn skutkový stav věci (srov. např.
odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2003, sp. zn. 21 Cdo
121/2003, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2006, sp. zn. 22 Cdo
2335/2005).
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že předpoklady přípustnosti dovolání v
projednávaném případě naplněny nebyly (§ 237 o. s. ř.).
Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věty první o. s.
ř.), dovolání jako nepřípustné odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c
odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy
dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a kdy k nákladům žalovaného ad 1), jenž se
prostřednictvím právního zástupce vyjádřil k dovolání, patří odměna advokáta za
zastupování ve výši 3 100 Kč [§ 6 odst. 1, 7 bod 5, § 9 odst. 4 písm. b) a § 11
odst. 1 písm. k/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších
předpisů], spolu s paušální náhradou hotových výdajů advokáta stanovených
částkou 300 Kč na jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu) a
náhradou za daň z přidané hodnoty z odměny a z náhrad (§ 137 odst. 3 písm. a/
o. s. ř.) ve výši 714 Kč, celkem tedy 4 114 Kč. Ve vztahu mezi žalobkyní a
žalovaným ad 2), který se k dovolání nevyjádřil, pak Nejvyšší soud právo na
náhradu nákladů dovolacího řízení nepřiznal žádnému z účastníků.
Shora citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu – vydaná po 1. lednu 2001 – jsou
dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, rozhodnutí
Ústavního soudu na www.usoud.cz.
Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 15. 5. 2019
Mgr. Zdeněk Sajdl
předseda senátu