Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 2107/2020

ze dne 2020-10-26
ECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.2107.2020.1

28 Cdo 2107/2020-1028

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a

soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně T. Ž.,

narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Annou Romanovou, advokátkou se sídlem v

Hradci Králové, náměstí 5. května 812/8, proti žalovanému J. K., narozenému XY,

bytem XY, zastoupenému Mgr. Tomášem Klineckým, advokátem se sídlem v Českém

Brodě, Tuchorazská 1433, o zaplacení částky 136 615,90 Kč, vedené u Okresního

soudu v Kolíně pod sp. zn. 8 C 466/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku

Krajského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2019, č. j. 19 Co 71/2018-898, t a k t o :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Rozsudkem ze dne 31. 10. 2017, č. j. 8 C 466/2009-715, Okresní soud v

Kolíně (dále jen jako „soud prvního stupně“) uložil žalovanému zaplatit

žalobkyni částku 83 402,50 Kč (výrok I), v části o zaplacení zbylých 53 213,40

Kč „se zákonným úrokem z prodlení z částky 220 160 Kč“ žalobu zamítl (výrok

II), rozhodl o nákladech řízení (výrok III) a nákladech státu (výrok IV). K odvolání obou účastníků Krajský soud v Praze (dále jen jako „odvolací

soud“) rozsudkem ze dne 6. 6. 2019, č. j. 19 Co 71/2018-898, poté, kdy zrušil

rozsudek soudu prvního stupně v části výroku II „ohledně úroku z prodlení z

částky 273 373,40 Kč“ a v uvedeném rozsahu řízení zastavil (výrok I rozsudku

odvolacího soudu), rozsudek soudu prvního stupně dále změnil i ve výroku pod

bodem I tak, že se žaloba na zaplacení částky 83 402,50 Kč zamítá; „jinak“

rozsudek ve výroku II (tj. o zamítnutí žaloby co do částky 53 213,40 Kč)

potvrdil (výrok II rozsudku odvolacího soudu) a rozhodl o nákladech řízení

včetně nákladů vzniklých státu (výroky III – VI rozsudku odvolacího soudu). Odvolací soud aproboval konkluze soudu prvního stupně o bezdůvodném obohacení

žalovaného na úkor žalobkyně užíváním nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví

účastníků bez právního důvodu (dohody či rozhodnutí spoluvlastníků) nad rámec

spoluvlastnického podílu (dle § 451 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského

zákoníku, ve znění do 31. 12. 2013; dále též jen „obč. zák.“). S ohledem na

výsledky opakovaného a doplněného dokazování korigoval toliko závěry o výši

peněžité náhrady za žalovaným získané bezdůvodného obohacení (§ 458 odst. 1

obč. zák.), kdy akcentoval okolnost, že žalovaný nemovitost užíval nikoliv ke

komerčním účelům. Po zhodnocení provedených důkazů, včetně podaných znaleckých

posudků, a při nedostatku komparativního materiálu (k určení hladiny obvyklého

nájemného porovnávací metodou) se principiálně přiklonil k metodě simulovaného

nájemného užité ve znaleckém posudku Ing. Jiřího Ostrovského, přihlížeje i k

tržní ceně užívané nemovitosti. Výši bezdůvodného obohacení (peněžité náhrady

za ně) vyčíslil na 135 652 Kč. Jelikož žalovaný již částku 136 757,50 Kč v

průběhu řízení uhradil, byl tím nárok žalobkyně uspokojen. Rozhodnutí o

(částečném) zastavení řízení (jde-li o původně požadované úroky z prodlení)

odvolací soudu odůvodnil poukazem na žalobkyní učiněné zpětvzetí žaloby v

uvedené části (v písemném podání ze dne „30. 10. 2017“, na č. l. 705 spisu),

jež soud prvního stupně nereflektoval a jehož pochybení tímto odvolací soud

napravil. Rozsudek odvolacího soudu napadla dovoláním žalobkyně (dále i jako

„dovolatelka“) v části výroku pod body I a II, jimiž bylo v tam uvedeném

rozsahu řízení zastaveno, potvrzen rozsudek v části o zamítnutí žaloby co do

částky 53 213,40 Kč a změnou rozsudku zamítnuta žaloba i ohledně zbylých 83

402,50 Kč. Splnění předpokladů přípustnosti dovolání spatřuje dovolatelka v

tom, že se odvolací soud napadeným rozhodnutím odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu (z níž odkazuje na rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 503/2011,

sp. zn. 33 Odo 1583/2006, sp. zn. 28 Cdo 4286/2016, sp. zn.

28 Cdo 4445/2016,

sp. zn. 22 Cdo 2512/2014, sp. zn. 28 Cdo 4162/2014 „atd.“) a že „bylo

rozhodnuto v rozporu s hmotným právem“ (odkazujíc na ustanovení § 2 zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2012 Sb. a č. 188/2019 Sb.); co do důvodu

dovolání ohlašuje, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním

posouzení věci, namítajíc, že řízení je postiženo vadami, že v jeho průběhu

bylo žalobkyni upřeno právo na spravedlivý proces, když navržené a provedené

důkazy soud nesprávně hodnotil a dostatečně se nevypořádal s její argumentací. Dovolatelka brojí především proti závěrům o kvantifikaci bezdůvodného

obohacení, kdy nesouhlasí s použitou metodou určení obvyklého nájemného (dle

znaleckého posudku Ing. Jiřího Ostrovského) namísto jí předložených podkladů,

jež považuje za dostatečné k určení obvyklého nájemného porovnávací metodou. Dovozuje, že obvyklé nájemné by mělo být odvozováno „z ceny noclehů pro několik

osob“ (poukazujíc na počet lůžek v nemovitosti), jíž by jinak vynaložila na

rekreaci své rodiny, jsouc v daném období vyloučena z užívání spoluvlastněné

nemovitosti. Pochybení odvolacího soudu spatřuje i v tom, že jí – v rozporu s

ustanovením § 517 odst. 2 obč. zák. a jej interpretující judikaturou –

nepřiznal úrok z prodlení z dlužné peněžité náhrady za bezdůvodné obohacení a

že v tomto rozsahu řízení zastavil, ačkoliv co do příslušenství žalobu „nikdy

nevzala zpět“. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) dovolání

projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění

účinném od 30. 9. 2017 (srov. část první, čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony); v textu i jen „o. s. ř.“. Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo

podáno oprávněnou osobou, za splnění podmínky zastoupení advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), ve lhůtě stanovené (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), a obsahuje

náležitosti podle (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), se Nejvyšší soud zabýval tím, zda

je dovolání přípustné.

Přípustnost dovolání proti napadenému rozhodnutí odvolacího soudu (jež je

rozhodnutím, jímž se tu končí odvolací řízení, nikoliv rozhodnutím z okruhu

usnesení vyjmenovaných v § 238a o. s. ř.) jest poměřovat ustanovením § 237 o. s. ř. (hledisky v něm uvedenými). Podle § 237 o. s. ř., není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na

nesprávném právním posouzení věci (srov. § 241a odst. 1, věta první, o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu lze přezkoumat jen z důvodu vymezeného v dovolání

(srov. § 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.); z toho vyplývá mimo jiné, že při

zkoumání přípustnosti dovolání dovolací soud může posuzovat jen takové právní

otázky, které dovolatel v dovolání označil (vymezil). Podle ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu (srov. např. rozsudek velkého

senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2012, sp. zn. 31 Cdo 503/2011, uveřejněný pod číslem 17/2013 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2014, sp. zn. 28 Cdo 3699/2013) vzniká na straně spoluvlastníka, jenž užívá věc nad rámec

svého podílu bez právního důvodu (bez rozhodnutí většiny spoluvlastníků nebo

bez dohody spoluvlastníků anebo bez rozhodnutí soudu) bezdůvodné obohacení. Při určení peněžité náhrady za takto získané bezdůvodné obohacení, jež získal

na úkor ochuzeného „uživatel“ (obohacený spoluvlastník) užíváním nemovitosti,

je pak třeba postupovat v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejm. §

458 odst. 1 obč. zák.) i jejich výkladem v ustálené judikatuře, jež se kloní k

tomu, že peněžitá náhrada za užívání věci bez právního důvodu musí být

poskytnuta ve výši (zpravidla) obvyklého nájemného vynakládaného za užívání

stejné nebo obdobné věci v daném místě, čase a za srovnatelných podmínek (viz

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2001, sp. zn. 25 Cdo 845/99,

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2004, sp. zn. 33 Odo 668/2002, nebo

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 10. 2013, sp. zn. 28 Cdo 946/2013, a

judikaturu v něm odkazovanou), přičemž tento závěr je plně aplikovatelný i při

posuzování prospěchu nabytého užíváním věci nad rámec spoluvlastnického podílu

bez právního důvodu (shodně například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 28 Cdo 3356/2013). Obohacení neoprávněného uživatele je tedy determinováno mimo jiné

srovnatelností předmětu užívání (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 28 Cdo 1466/2013, či ze dne 5. 11. 2013, sp. zn. 28 Cdo

9/2013).

Při kalkulaci majetkového prospěchu získaného bez řádného právního

důvodu se sluší přihlížet rovněž ke konkrétnímu způsobu využití předmětného

statku obohaceným, to však nikoli na úkor zohlednění charakteru a stavu užívané

věci samotné, jež determinují hodnotu užívacího práva primárně (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2001, sp. zn. 25 Cdo 399/2001, rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2011, sp. zn. 28 Cdo 2220/2010, rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2359/2012, nebo rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4162/2015). Určování výše bezdůvodného obohacení, které v konkrétním případě odpovídá

obvyklému nájemnému v daném místě a čase, se neobejde bez skutkových zjištění

podpořených spolehlivými podklady, jež jsou zpravidla představovány znaleckými

posudky. Obecně bývá úsudek o v místě a čase obvyklém nájemném založen na ceně

užívacího práva srovnatelných nemovitostí. Nelze-li porovnávací metody využít,

musí soud, respektive znalec, nedostatek obdobných nemovitostí reflektovat a s

ním se vypořádat (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. 28 Cdo 3138/2012, či ze dne 16. 5. 2018, sp. zn. 28 Cdo 1265/2018). Uvedené

absenci komparativního materiálu je zapotřebí též přizpůsobit kritéria obvyklé

ceny a při stanovení obohacení získaného bez právního důvodu vycházet i z

jiných reálně zjistitelných faktů. Již dříve Nejvyšší soud připustil

eventualitu opřít se za naznačených okolností mimo jiné i o tržní hodnotu

užívané věci (srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2012, sp. zn. 28 Cdo

4022/2011, či ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 28 Cdo 1526/2009, nebo ze dne 1. 10. 2013, sp. zn. 28 Cdo 946/2013). Musí jít o postup stanovení obvyklé ceny

nájemného určitým (správně určeným) procentem z obvyklé kupní ceny (nikoliv

tedy ceny stanovené v úřední výši, tj. výši dané zákonem č. 151/1997 Sb. a dále

zejména vyhláškou č. 279/1997 Sb., z níž byla by cena nájemného vyčíslena v

„kvaziúřední“ výši a nikoliv ve výši „obvyklé“; k tomu srov. zejm. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2012, sp. zn. 28 Cdo 337/2011, dále také

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2359/2012, nebo

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2017, sp. zn. 28 Cdo 3808/2016). Směřují-li výtky dovolatelky k tomu, že určená výše bezdůvodného obohacení

neodpovídá náhradě, jež by musela vynaložit, aby mohla s členy rodiny užívat

obdobou nemovitost (pronajmout si odpovídající počet lůžek v ubytovacím

zařízení) k rekreaci v obdobné lokalitě, je nutno poukázat i na ty judikaturní

závěry, dle nichž institut bezdůvodného obohacení v souladu s § 451 a násl. obč. zák. směřuje k tomu, aby ten, kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatil,

vydal ochuzenému prospěch takto nabytý, a není

-li to možné, aby mu poskytl peněžitou náhradu (srov. § 458 obč. zák.). Dle

zákona (a jej interpretující judikatury) se tak výše vydávaného plnění odvíjí v

zásadě od prospěchu nabytého obohaceným, a nikoliv od újmy ochuzeného (srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2014, sp. zn. 28 Cdo 17/2014, ze dne

22. 4. 2015, sp. zn.

28 Cdo 2168/2014, a ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. 28 Cdo

4162/2015, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2015, sp. zn. 28 Cdo

1315/2015, a ze dne 3. 5. 2017, sp. zn. 28 Cdo 2887/2016). V tomto směru nelze

odhlédnout od skutkového zjištění soudů nižších stupňů, že předmětné

nemovitosti byly žalovaným v rozhodném období užívány nikoliv k podnikatelským,

ale „rodinným“ účelům (a nelze proto peněžitou náhradu odvozovat od prospěchu,

jehož by bylo možné dosáhnout komerčním využitím nemovitostí a tedy ani

vycházet z předložených podkladů, jež se týkají možných výnosů z takto

provozovaných nemovitostí). Za bezdůvodné obohacení též není možno považovat

jakýkoliv prospěch, jehož by mohl vlastník teoreticky dosáhnout (např. ve formě

ušlého zisku), nýbrž pouze ten prospěch, o nějž na jeho úkor obohacený buď

zvýšil svůj majetkový stav, anebo o nějž se jeho majetkový stav nezmenšil, ač

by se tak za běžných okolností stalo (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

27. 4. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4874/2014, ze dne 19. 11. 2015, sp. zn. 28 Cdo

1069/2015, či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2018, sp. zn. 28 Cdo

1614/2018). Dospěl-li tedy odvolací soud k závěru, že v dané věci nelze užít porovnávací

metodu z důvodu nedostatku srovnatelných nemovitostí, pročež bylo za takových

okolností lze úvahu o výši bezdůvodného obohacení opřít mimo jiné i o tržní

hodnotu užívané věci (učiněná zjištění nikterak nesměřující k určení ceny

administrativní), přičemž při určení výše peněžité náhrady bylo nutné vycházet

v zásadě z prospěchu nabytého žalovaným (nikoliv z újmy žalobkyně), s

přihlédnutím ke konkrétnímu způsobu využití předmětného statku žalovaným (k

soukromým účelům), nikterak se při právním posouzení věci od výše uvedené

rozhodovací praxe dovolacího soudu neodchýlil. Volba některé z obecně přijímaných metod oceňování pak v zásadě nepředstavuje

právní otázku, jejíž řešení by bylo možno v dovolacím řízení podrobit přezkumu

(viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2009, sp. zn. 22 Cdo

1192/2007, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2012, sp. zn. 29 Cdo

4946/2010, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2015, sp. zn. 28 Cdo

4754/2014, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2015, sp. zn. 28 Cdo

1315/2015). Prezentuje-li dovolatelka názor, že při vyčíslování obvyklého

nájemného měl odvolací soud vycházet převážně z jiných zdrojů (z žalobkyní

předkládaných kupních smluv a dalších jí odkazovaných důkazních prostředků) a

že za základ svého rozhodování měl vzít jiné znalecké posudky, jde již o

polemiku se skutkovými zjištěními soudů nižších stupňů (s tím, jak soud tyto

důkazy hodnotil), která nemůže založit přípustnost dovolání (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2010, sp. zn. 28 Cdo 1024/2010,

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 28 Cdo 1466/2013, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2015, sp. zn. 28 Cdo 4754/2014). Uplatněním

způsobilého dovolacího důvodu ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř.

není

zpochybnění právního posouzení věci, vychází-li z jiného skutkového stavu, než

z jakého vyšel při posouzení věci odvolacího soud, přičemž samotné hodnocení

důkazů odvolacího soudu (opírající se o zásadu volného hodnocení důkazů

zakotvenou v ustanovení § 132 o. s. ř.) nelze (ani v režimu dovolacího řízení

podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013) úspěšně napadnou

žádným dovolacím důvodem (k tomu srov. např. i důvody usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněného pod číslem 4/2014

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Námitkou, že soud v řízení neprovedl některé z účastníky navržených důkazů,

dovolatelka rovněž nenastoluje kvalifikovanou právní otázku (jde o námitku

vystihující vadu řízení, přičemž ke zmatečnostem a jiným vadám řízení

ohrožujícím správnost rozhodnutí dovolací soud přihlíží v případě přípustného

dovolání; srov. § 242 odst. 3 větu druhou o. s. ř.). Nadto lze uvést, že soud

není vázán důkazními návrhy účastníků potud, že by byl povinen provést všechny

nabízené (označené) důkazy; je oprávněn posoudit důkazní návrhy a určit, které

z navrhovaných důkazů provede (srov. § 120 odst. 1 větu druhou o. s. ř.), v

závislosti na hodnocení, které důkazy je (ke zjištění skutkového stavu)

nezbytné provést a zda a nakolik je potřebné dosavadní stav dokazování doplnit. Musí se přitom vypořádat s tím, proč některé navržené důkazy neprovedl (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 1. 2008, sp. zn. 32 Odo 801/2006,

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 33 Cdo 3983/2008, a

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3116/2011). To v

posuzované věci odvolací soud učinil (vysvětlil-li, proč neprovedené důkazy

považoval za nerelevantní, popř. za nadbytečné). Z uvedeného vyplývá, že dovoláním vymezené právní otázky, jež se upínají k

meritornímu rozhodnutí, odvolací soud vyřešil v souladu s ustálenou rozhodovací

praxí dovolacího soudu (včetně té, na kterou dovolatelka odkazuje v podaném

dovolání), aniž byly by dány důvody k jinému posouzení těchto dovolacím soudem

již vyřešených otázek, a není tak naplněno žádné z hledisek přípustnosti

dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. Dovolání v té své části, kterou žalobkyně napadla výrok rozhodnutí,

jímž odvolací soud (změnou rozsudku) rozhodl o částečném zastavení řízení za

současného zrušení dotčené části rozsudku soudu prvního stupně ohledně úroků z

prodlení, z důvodu částečného zpětvzetí žaloby, pak – v rozporu s ustanovením §

241a odst. 2 o. s. ř. – neobsahuje uvedení toho, v čem dovolatelka spatřuje

splnění předpokladů přípustnosti dovolání (ke způsobilému vymezení předpokladů

přípustnosti dovolání srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013,

sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, a ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013,

uveřejněné po čísly 80/2013 a 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a

dovolacího důvodu (ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř.). Absence těchto

(obligatorních) náležitostí dovolání (o něž lze dovolání doplnit jen v průběhu

trvání lhůty k podání dovolání (srov. § 241b odst. 3 věty první o. s.

ř.)

představuje (kvalifikovanou) vadu dovolání, pro kterou nelze v dovolacím řízení

pokračovat a nezbývá, než dovolání odmítnout (dle § 243c odst. 1 o. s. ř.). K námitkám dovolatelky – vytýká-li odvolacímu soudu (bez vymezení kvalifikované

právní otázky a předpokladů přípustnosti dovolání), že jí nepřiznal úroky z

prodlení, sluší se uvést i tolik, že na interpretaci a aplikaci ustanovení §

517 odst. 2 obč. zák. rozhodnutí odvolacího soudu nezávisí, jestliže o úrocích

z prodlení odvolací soud meritorně nerozhodoval (v uvedeném rozsahu řízení pro

zpětvzetí žaloby zastavil). K námitce, jíž dovolatelka „kategoricky odmítá, že

by vzala zpět žalobní návrh na přiznání úroků z prodlení“, jest nutno poukázat

na její podání ze dne 31. 10. 2017 (na č. l. 705), učiněné prostřednictvím

zástupkyně (advokátky, vybavené procesní plnou mocí; § 28a o. s. ř.), označené

jako „návrh rozhodnutí“, v němž žalobkyně uvádí, že „návrh na přiznání

zákonných úroků z prodlení z jistiny bere v plném rozsahu zpět“, navrhujíc, aby

soud rozhodl, že „řízení se zastavuje o zákonných úrocích z prodlení“. Zpětvzetím návrhu se rozumí procesní úkon navrhovatele (žalobce), z jehož

obsahu jednoznačně vyplývá, že na projednání svého návrhu zcela, popřípadě v

přesně určené části, nemá zájem a že je srozuměn s tím, že o jeho návrhu nebude

v tomto rozsahu soudem meritorně rozhodnuto. Občanský soudní řád nemá speciální

ustanovení o obsahových a formálních náležitostech písemného zpětvzetí

odvolání; i pro tento dispozitivní úkon tedy platí ustanovení § 42 odst. 4 o. s. ř.; o zpětvzetí odvolání půjde tehdy, jestliže projev účastníka nezanechává

pochybnosti o svém obsahu a smyslu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1441/2000). Každý procesní úkon je nutno posuzovat z

objektivního hlediska, to jest podle toho, jak byl navenek projeven, nikoli

podle toho, jestli mezi projeveným procesním úkonem a vnitřní vůlí jednajícího

je skutečný souhlas. Ani podstatný omyl účastníka mezi tím, co procesním úkonem

projevil, a tím, co jím projevit chtěl, nemá na procesní úkon a jeho účinnost

žádný vliv. Procesní úkon, jehož povaha to umožňuje, může být toliko odvolán (§

41a odst. 4 o. s. ř.), tedy mohou být odklizeny jeho (ještě nenastalé) procesní

účinky, pokud takové odvolání dojde soudu nejpozději současně s odvolávaným

procesním úkonem (k uvedenému srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 33 Cdo 3273/2011). Se zřetelem k výše uvedenému nelze shledat

jakkoliv excesivním, bylo-li podání žalobkyně ze dne 31. 10. 2017 (na č. l. 705) posouzeno dle jeho obsahu jako částečné zpětvzetí žaloby. Ve sporném řízení, jež je ovládáno dispoziční zásadou, platí, že soud je vázán

žalobou. Z toho mimo jiné vyplývá, že soud – až na výjimky uvedené v § 153

odst. 2 o. s. ř. (k nimž nelze danou věc zařadit) – nemůže žalobci přisoudit

něco jiného nebo více, než požadoval v žalobním petitu (což platí i pro úroky z

prodlení – k tomu srov. např. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2011,

sp. zn. 33 Cdo 4892/2009).

Ani z tohoto pohledu tedy nelze odvolacímu soudu nic vytknout, jestliže

meritorně nerozhodoval o nároku na úroky z prodlení [a nebylo by možno přitakat

ani argumentaci, že je řízení postiženo vadou ohrožující správnost rozhodnutí,

nehledě na to, že – jak již výše uvedeno – ke zmatečnostem, jakož i k jiným

vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí, dovolací soud

přihlíží u přípustného dovolání (srov. § 242 odst. 3 větu druhou o. s. ř.)]. Důvodnost i relevanci pak postrádá i tvrzení dovolatelky o porušení práva na

spravedlivý proces, nehledě na to, že názor, že jakákoliv námitka, jejíž

podstatou je tvrzení o porušení ústavně zaručených základních práv a svobod

rozhodnutím nebo postupem odvolacího soudu v občanském soudním řízení, je bez

dalšího uplatnitelná i jako dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. ř. (prezentovaný např. v nálezu Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS

3324/15), byl recentní rozhodovací praxí Ústavního soudu překonán (srov. nález

Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. III. ÚS 3717/16, body 22. a 23., či

stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16,

bod 39.). Proto Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věty první o. s. ř.) dovolání v jeho celém rozsahu odmítl (dle § 243c odst. 1 o. s. ř.), z části

jako nepřípustné, dílem pak i jako vadné. Rozhodnutí o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3

věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.; dovolání žalobkyně bylo

odmítnuto, zatímco (oprávněnému) žalovanému v dovolacím řízení náklady

nevznikly. Shora citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu – vydaná po 1. lednu 2001 – jsou

dostupná též na internetových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz),

rozhodnutí Ústavního soudu na stránkách nalus.usoud.cz. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.