Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 1554/2018

ze dne 2018-11-27
ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.1554.2018.1

22 Cdo 1554/2018-311

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve

věci žalobkyně V. S., narozené XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Vlastislavem

Peřinou, advokátem se sídlem v Chrudimi, Resselovo nám. 135, proti žalovanému

P. M., narozenému XY, bytem v XY, zastoupenému JUDr. Zdeňkem Poštulkou,

advokátem se sídlem v České Třebové, U Javorky 976, o imisi stíněním, vedené u

Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 8 C 48/2015, o dovolání žalovaného proti

rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 29.

11. 2017, č. j. 27 Co 300/2017-285, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 29.

11. 2017, č. j. 27 Co 300/2017-285, s výjimkou výroku pod bodem II., a rozsudek

Okresního soudu v Chrudimi ze dne 11. 5. 2017, č. j. 8 C 48/2015-247, se ruší a

věc se vrací okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně se domáhala, aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se

omezování jejího vlastnického práva imisí – stíněním stromy.

Žalobkyně uvedla, že je vlastnicí pozemku st. par. XY, jehož součástí je

rodinný dům XY, žalovaný je vlastníkem pozemku par. XY, dále též vlastníkem

domů XY a XY, vše v katastrálním území XY. Oba pozemky spolu sousedí, přičemž

se nachází v zastavěné oblasti rodinných domů, jejichž zahrádky jsou ve

vnitrobloku a oddělené navzájem tak, že sousedům nestíní (drátěnými ploty nebo

plaňkami).

Žalovaný požádal žalobkyni o povolení stavby plotu bez bližší specifikace;

zřídil neprůhledný, dva metry vysoký plot na hranici s pozemkem žalobkyně. To

žalobkyně tolerovala, nicméně žalovaný vysázel na svém pozemku u zmíněného

plotu dvanáct téměř čtyři metry vysokých tújí a za nimi ještě 5 třímetrových

listnatých stromů a keře. Pozemek žalobkyně je tak zastíněn nad míru přiměřenou

místním poměrům.

Žalovaný se bránil tvrzením, že na jeho pozemku dříve rostla vysoká borovice,

jejíž stínění žalobkyni nevadilo. Tento strom pokácel a dohodl se s žalobkyní

na postavení dřeveného plotu i na osázení hranice tújemi. Tím chtěl zamezit

pohledům od sousedů a zajistit své soukromí. K zastínění dochází pouze po část

dne, stín je proměnlivý a již zmíněná borovice zastiňovala pozemek žalobkyně.

Žalobkyně dále neprokázala příčinnou souvislost mezi úhynem rostlin u plotu a

zastíněním, přičemž si může pěstovat rostliny, kterým stav po výsadbě tújí

nevadí. Zkrácení tújí by mohlo vést k jejich úhynu.

Okresní soud v Chrudimi („soud prvního stupně”) rozsudkem ze dne 11. 5. 2017,

č. j. 8 C 48/2015-247, ve výroku I. uložil žalovanému povinnost zdržet se

omezování užívání pozemku žalobkyní zastiňováním jejího pozemku, a to imisemi

stíněním devíti tújemi a pěti listnatými stromy vysázenými na pozemku

žalovaného. Výroky II. a III. rozhodl o nákladech řízení.

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že v místních poměrech je souvislý

neprůhledný živý plot na hranicích pozemků výjimkou, a pokud se zde takový plot

nachází, dosahuje výšky nanejvýš 2,5 metru. V daném případě však vysázené

stromy na pozemku žalovaného dosahují až do výšky 4 metrů, přičemž dřevěný plot

mezi zahradami účastníků řízení je vysoký asi 2 metry. Soud prvního stupně též

provedl vlastní měření, ze kterého zjistil, že by výška vysázených stromů podle

představ žalovaného byla s ohledem na místní poměry nepřiměřeně vysoká.

Předmětná lokalita je uliční zástavbou s malými pozemky na zahrádky. Žalovaný

dovozuje jím tvrzenou přípustnou výšku zeleně ze samostatně stojících stromů v

okolí, nikoli na hranicích pozemků; ostatně i borovice, která rostla v

minulosti na pozemku žalovaného a kterou pokácel, byla též samostatně stojící

strom. Není přípustné, aby jeden nepřiměřený zásah do vlastnických práv

žalobkyně nahradil žalovaný jiným, též nepřiměřeným zásahem.

Dohodu účastníků řízení o výšce živého plotu měl soud za neprokázanou.

Soud uzavřel, že vysázené stromy stíní pozemek žalobkyně v míře nepřiměřené

místním poměrům a podstatně omezují jeho obvyklé užívání; proto žalobě vyhověl.

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích („odvolací soud”)

rozsudkem ze dne 29. 11. 2017, výrokem I. potvrdil rozsudek soudu prvního

stupně v části výroku I., kterým bylo uloženo žalovanému, aby se zdržel

omezování užívání pozemku žalobkyně zastiňováním jejího pozemku, a to imisemi

stíněním devíti tújemi a čtyřmi listnatými stromy vysázenými na pozemku

žalovaného, a ve výrocích II. a III. Výrokem II. změnil rozsudek soudu prvního

stupně tak, že v části výroku I., jímž bylo žalovanému uloženo zdržet se

omezování užívání pozemku žalobkyně zastiňováním jejího pozemku dalším

listnatým stromem vysázeným na pozemku žalovaného, žalobu zamítl. Ve výroku

III. rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně

změnil pouze v části, kde byla žalovanému uložena povinnost zdržet se stínění

pozemku žalobkyně celkem pěti listnatými stromy, přičemž na pozemku žalovaného

se nachází toliko čtyři listnaté stromy.

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými a právními závěry soudu prvního

stupně. Přisvědčil i odkazu žalobkyně na § 1017 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník („o. z.“), podle kterého by mohla požadovat i odstranění

žalovaným vysázené zeleně, protože nebyla dodržena zákonem daná hranice pro

výsadbu těchto stromů. Túje snáší zkracování, a žalobkyně by se spokojila i s

jejich zkrácením. Soud prvního stupně správně zohlednil skutečnosti, že

žalobkyně je povinna snášet zastínění dřevěným neprůhledným plotem, poněvadž

ten byl vybudován s jejím souhlasem; to však neplatí pro vysázené stromy,

přesahující oplocení o dva metry, o tomto přesahu neexistuje žádná dohoda.

Žalovanému jsou známy místní poměry a musel vědět, že taková výsadba stromů

bude žalobkyni při užívání jejího pozemku nepřiměřeně omezovat.

Soudu prvního stupně nelze podle názoru odvolacího soudu vytýkat, jak to činí

žalovaný, že nehodnotil každou dílčí námitku žalovaného, a v této souvislosti

považovat nelze jeho rozsudek za nepřezkoumatelný. Nepřezkoumatelný není

rozsudek založený na dílčích nedostatcích odůvodnění; musí se jednat o vady

skutkových zjištění, což není tento případ. K tomu dodal, že soud na určitou

námitku vznesenou účastníkem řízení obvykle reaguje tak, že v odůvodnění

rozhodnutí prezentuje odlišný názor, který zdůvodní, čímž se s námitkami

vypořádá. Absence odpovědí na některé námitky žalovaného tak nezpůsobuje

nepřezkoumatelnost a nesprávnost rozsudku.

Proti výrokům I. a III. rozsudku odvolacího soudu podává žalovaný dovolání,

jehož přípustnost opírá o § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění pozdějších předpisů („o. s. ř.”), s odůvodněním, že “rozhodnutí

odvolacího soudu se zásadně odchyluje od ustálené rozhodovací praxe NS při

řešení otázek hmotného i procesního práva a procesních postupů, neboť odvolací

soud tyto hmotněprávní i procesní otázky nesprávně právně posoudil a aplikoval

a tak nezajistil žalobcům právo na spravedlivý proces.” Dodává, že přípustnost

dovolání spočívá i v existenci otázek, kterými se dovolací soud doposud

nezabýval. Tyto důvody přípustnosti dovolání v dalším textu konkretizuje.

Dovolatel namítá, že bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces. V rámci

dokazování byl opomenut výslech svědka Ing. K. ze dne 1. 9. 2016; soud prvního

stupně tak postupoval v rozporu s rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2017,

sp. zn. 22 Cdo 4810/2016, ze dne 1. 3. 2017, sp. zn. 22 Cdo 2085/2015, a ze dne

26. 7. 2017, sp. zn. 22 Cdo 1236/2017. Odvolací soud námitce dovolatele o tomto

opomenutí nevyhověl a zatížil řízení vadou spočívající v nepřezkoumatelnosti

rozsudku a v porušení zásady přímosti, přičemž dovolatel opětovně odkazuje na

rozsudek sp. zn. 22 Cdo 1236/2017 a rozsudek sp. zn. 22 Cdo 2085/2015. Namítá

nepřípustné a nepřiměřené hodnocení výpovědi svědka Š. a manželky žalovaného,

které je v rozporu s rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. 25

Cdo 133/2011 a ze dne 14. 6. 2010, sp. zn. 22 Cdo 2516/2008. Způsob hodnocení

důkazů je podle dovolatele vadný, k čemuž dospívá na základě rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2006, sp. zn. 32 Odo 5/2005.

Dovolatel namítá, že se odvolací soud nevypořádal s jeho odkazem na judikaturu

Nejvyššího správního soudu ohledně ochrany soukromí (sp. zn. As 13/2010 – toto

označení je však nedostatečné, pozn. dovolacího soudu - a rozsudek ze dne 30.

7. 2013, sp. zn. 4 As 97/2013); odvolací soud tak postupoval v rozporu s

usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2009, sp. zn. 30 Cdo 4389/2009, a též

s § 13 a 14 o. z., a zároveň nevysvětlil, proč tato zákonná ustanovení nevzal v

potaz. Obrana dovolatele spočívala v tom, že jen bránil své právo na soukromí,

které stojí nad právem žalobkyně proti stínění; nalézací soudy však nijak

nezdůvodnily, proč upřednostnily právo žalobkyně. Dovolatel označuje za

neúnosné údajné rozdíly v praxi Nejvyššího správního soudu a soudů v

občanskoprávním řízení ohledně imisí.

Odvolací soud neposuzoval ústní dohodu o vysázení stromů mezi žalobkyní a

dovolatelem v souladu s § 556 o. z. s přihlédnutím k vůli účastníků, a

postupoval v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn.

29 Cdo 61/2017. Tuto dohodu neposuzoval podle jejich vůle, ale zaměřil se např.

na to, že svědkové nepotvrdili přesnou výši vysázených stromů (k tomu dovolatel

dodává, že si s žalobkyní toto mezi sebou neujednali a uvádí, že žalobkyně

souhlasila s vystavěním takového plotu a že si byla vědoma i zastínění).

Nalézací soudy se nevypořádaly s provedenými důkazy a neučinily z nich žádná

skutková zjištění, což je podle dovolatele v rozporu s rozsudkem Nejvyššího

soudu ze dne 24. 3. 2005, sp. zn. 29 Odo 817/2003. Rozsudek neobsahuje řádné

odůvodnění, neboť se odvolací soud nevypořádal se všemi argumenty dovolatele,

což je v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2014, sp. zn. 30

Cdo 2738/2014, a rozsudkem ze dne 29. 10. 2003, sp. zn. 33 Odo 809/2002. Vnímá

i jako chybný postup soudu prvního stupně při místním šetření, neboť ze

zjištěných skutečností neučinil žádné závěry a postup při měření výšky stromů

byl proveden neodborně.

Dovolatel také zmiňuje rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 22

Cdo 5259/2015, který je věcně podobný s projednávanou věcí (řízení se týká

místa, které žalobkyně využívá minimálně, a tedy nelze hovořit o nepřiměřeném

obtěžování a vysázení stromů vždy není obtěžováním).

Nalézací soudy postupovaly při aplikaci právních předpisů mechanicky, neboť

nezjišťovaly skutkový stav řádně. Chybí zjištění o tom, zdali existují „rozumné

důvody“ na straně žalobkyně jakožto podmínka žaloby podle § 1017 o. z. Nejvyšší

soud se doposud nezabýval otázkou, zda lze živý plot posuzovat podle § 1017

odst. 1 nebo odst. 2 o. z. Dovolatel má za to, že vysázené stromy představují

rozhradu, a on má právo na pozemku takovou rozhradu mít.

Odkazuje na rozsudek Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 22 Cdo 5259/2015; ten se

podle dovolatele zabývá retroaktivitou a způsoby, jak se proti imisím bránit.

Nevyplývá z něj však, zdali se může negatorní žaloba aplikovat na vzrostlé

stromy vysázené již za účinnosti o. z., když § 1017 takovou možnost neumožňuje.

Dovolatel vnímá jako stěžejní fakt, že toto ustanovení dává možnost domáhat se

svého práva formou „aktivní žaloby“, neboť stanoví, čeho všeho se může

poškozený domáhat. Opačný výklad, tedy že je možné připustit žalobu negatorní,

je podle názoru dovolatele chybný a překračuje zákonné vymezení. Jedná se o

speciální ustanovení, na které již nelze aplikovat první část věty v § 1017

odst. 1 nebo § 1013 o. z.

Odvolací soud postupoval v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 30. 1.

2014, sp. zn. 33 Cdo 2390/2012, neboť rozhodl na základě skutkových zjištění,

která nemají oporu v provedeném dokazování. Jedná se o to, že zadání znaleckého

posudku se mělo se týkat pouze stínění způsobeného vysázenými stromy; stejně

tak nalézací soudy překročily žalobu, pokud se zabývaly stíněním, které nebylo

žalováno. Ze znaleckého posudku vyplývá, že vysázené stromy nejsou podstatným

zdrojem zastínění, a tedy nelze o nich hovořit jako o kvalifikované imisi;

stejně tak z něj vyplývá, že zdrojem zastínění jsou i stromy žalobkyně, nicméně

odvolací soud tuto skutečnost nevzal v potaz.

Dovolatel poukazuje v této souvislosti na „nekorektní a diskriminační“ postup

soudu, neboť žalobkyně je oprávněna pěstovat stromy, jejichž stínění jí nevadí.

Dodává, že nalézací soudy nevzaly v potaz důkazy týkající se šikanózního

chování žalobkyně.

Nalézací soudy se pak odchýlily od rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 10.

2017, sp. zn. 22 Cdo 3859/2017, usnesení ze dne 15. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo

4280/2016, a rozsudku ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 22 Cdo 636/2014, protože se

nezabývaly limity oslunění stanovenými veřejným právem.

Odkázal i na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo

1438/2017, s tím, že rozhodnutí, jakožto exekuční titul, musí být určité;

napadený rozsudek neobsahuje, jakým způsobem se má žalovaný stínění zdržet, a

tedy není materiálně vykonatelný. Dodává, že se soudy nezabývaly tím, v jaké

konkrétní míře nad míru obvyklou dovolatel zasahuje do práv žalobkyně.

Dovolatel navrhuje, aby dovolací soud napadený rozsudek změnil a žalobu v celém

rozsahu zamítl. V případě, že rozsudek bude zrušen a věc vrácena nalézacím

soudům k dalšímu řízení, žádá dovolatel o přidělení věci „jinému místně

příslušenému krajskému a případně i okresnímu soudu“.

Žalobkyně ve vyjádření k dovolání poukazuje na jeho nesystematičnost, která

komplikuje i vyjádření k jeho obsahu. Tvrdí, že dovolání je nedůvodné i

nepřípustné. Jeho podstatná část se týká skutkových zjištění nalézacích soudů v

souvislosti s tvrzením dovolatele, že prokázal uzavření dohody o výsadbě

stromů. Žalobkyně má za to, že to není otázka, která by spočívala na nesprávném

právním posouzení věci. Dovolatelův výklad práva na soukromí a svépomoc je

nepřípustný až absurdní. Námitky k dokazování a skutkovému zjištění nenaplňují

dovolací důvod, že rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení věci. K

otázce ,,zdali je živý plot rozhradou" žalobkyně uvádí, že rozhradou je v dané

věci plot oddělující sousední pozemky. Dovolatel zastínil její zahradu

vysázením stromů, ačkoliv je podle § 1013 o. z. povinen se takového jednání

zdržet. Navrhuje, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl anebo zamítl.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 o. s. ř., že je

uplatněn dovolací důvod, uvedený v § 241a odst. 1 o. s. ř. a že jsou splněny i

další náležitosti dovolání a podmínky dovolacího řízení (zejména § 240 odst. 1,

§ 241 o. s. ř.), napadené rozhodnutí přezkoumal a zjistil, že dovolání je

důvodné; jeho přípustnost je dána tím, že rozhodnutí odvolacího soudu závisí na

vyřešení otázek hmotného práva, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od

ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a také jsou tu otázky, které v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny (viz níže).

K dovolacím námitkám skutkového charakteru se uvádí: Od 1. 1. 2013 lze

dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na

nesprávném právním posouzení věci - § 241a odst. 1 o. s. ř. (viz např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod

číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 28 Cdo 4295/2013). Uplatněním způsobilého

dovolacího důvodu ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. není zpochybnění právního

posouzení věci, vychází-li z jiného skutkového stavu, než z jakého vyšel při

posouzení věci odvolací soud; samotné hodnocení důkazů odvolacím soudem

(opírající se o zásadu volného hodnocení důkazů zakotvenou v ustanovení § 132

o. s. ř.) nelze (ani v režimu dovolacího řízení podle občanského soudního řádu

ve znění účinném od 1. ledna 2013) úspěšně napadnout žádným dovolacím důvodem.

Proto se dovolací soud nemohl zabývat tvrzením, že napadené rozhodnutí vychází

ze skutkových zjištění, která nemají oporu v provedeném dokazování.

Lze přisvědčit tvrzení žalobkyně, že dovolání není dobře uspořádáno, dovolací

výtky nejsou náležitě seřazeny podle témat; také důvody přípustnosti dovolání

nejsou zvlášť uvedeny, nicméně z textu dovolání, ve kterém se opakovaně

odkazuje na rozpor s judikaturou, resp. na to, že jde o otázky judikaturou

dosud neřešené, je lze dovodit. Byť se tak vymezení přípustnosti dovolání

pohybuje na samotné hranici toho, co je ještě přijatelné (řada dovolacích výtek

není s důvodem přípustnosti spojena), nelze dovodit, že by způsobilé důvody

přípustnosti vůbec vymezeny nebyly.

Jednotlivé dovolací námitky je třeba uspořádat; nejprve je třeba zvážit

námitku, že stínění stromy na hranici nelze posoudit podle § 1013 odst. 1 o.

z., a zabývat se vztahem tohoto ustanovení k § 1017 o. z.; tuto otázku dovolací

soud doposud neřešil, stejně jako otázku stínění tzv. rozhradou mezi pozemky.

Pak je nutné posoudit dovolací výtky o tom, že vůbec nejde imisi, protože

zastíněná jsou místa, které žalobkyně využívá minimálně, a tedy nelze hovořit o

nepřiměřeném obtěžování (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn.

22 Cdo 5259/2015). K tomu patří námitka, že soudy se nezabývaly přípustnou

mírou zastínění z hlediska veřejného práva, že nesprávně hodnotily znalecký

posudek.

Pro případ, že o relevantní imisi šlo, bránil se žalovaný tím, že se s

žalobkyní na vysázení tújí i jejich výšce dohodl; v dovolání zpochybňuje závěr,

že taková dohoda nebyla prokázána.

Dále je tu námitka, že soudy se nevyrovnaly s tvrzeními žalovaného ohledně

toho, že vysazením tújí sledoval ochranu svého soukromí a že ignorovaly v této

souvislosti judikaturu Nejvyššího správního soudu.

Konečně je třeba posoudit námitky, týkající se vykonatelnosti rozhodnutí.

1. Ke stínění jako imisi:

1. 1. Vztah nároku na zdržení se imisí (§ 1013 odst. 1 o. z.) a na odstranění

stromů (§ 1017 o. z.); imise a rozhrada

Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach,

světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek

jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně

omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo

přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a

na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod (§

1013 odst. 1 o. z.).

Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused

zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li

je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis

nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající

obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice

pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m (§ 1017 odst. 1 o. z.).

Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad,

tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného

právního předpisu (§ 1017 odst. 2 o. z.).

Nárok na odstranění stromů podle § 1017 odst. 1 o. z. nelze úspěšně uplatnit,

jde-li o stromy vysázené před 1. lednem 2014 (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

27. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5259/2015), vlastník pozemku, který je obtěžován

stromy vysázenými na sousedním pozemku před 1. 1. 2014 tak, že jej nad míru

přiměřenou místním poměrům obtěžují účinky způsobené těmito stromy, se může

bránit cestou negatorní žaloby (§ 1013 odst. 1 o. z. - usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 26. 7. 2017, sp. zn. 22 Cdo 872/2017).

Ustanovení § 1013 odst. 1 o. z., ukládající vlastníkovi, aby se zdržel stínění

v míře nepřiměřené místním poměrům, které podstatně omezuje obvyklé užívání

pozemku, a § 1017 o. z. obsahují odlišné normy a navzájem si nekonkurují;

společné mají jen to, že chrání vlastníka před účinky stromů na sousedním

pozemku.

Ustanovení § 1017 odst. 1 o. z. dává vlastníkovi negatorní nárok na zdržení se

sázení stromů; lze též žádat odstranění již vysázených či vzrostlých stromů.

Oba tyto nároky mají preventivní charakter; lze je uplatnit bez ohledu na to,

zda stromy takto vysázené již stíní; nejde jen o ochranu proti stínění, podle

důvodové zprávy může jít o stromy, které hrozí v budoucnu vyčerpat podstatnou

měrou podzemní vláhu nebo narušit kořeny sousední pozemek. Jestliže však stromy

již sousední pozemek zastiňují navzdory zákazu uvedenému v § 1013 odst. 1 o.

z., lze se domáhat – jde-li o stromy vysázené po 31. 12. 2013 za podmínek

uvedených v § 1017 odst. 1 o. z. – jejich odstranění, nebo lze i žádat ochranu

podle § 1013 odst. 1 o. z. Zatímco podle § 1017 odst. 1 o. z. lze žádat v

tomto případě jen odstranění stromů, pak bude-li žalovanému uložena povinnost

podle § 1013 odst. 1 o. z., bude volba na něm; může např. stromy jen zkrátit

tak, aby nadále sousedovi nepřiměřeně nestínily.

Vzhledem k uplatnění zásady „iura novit curia“ nemusí žalobce uplatněný nárok

právně kvalifikovat; žádá-li, jako v této věci, zdržení se imise (stínění), jde

o žalobu podle § 1013 odst. 1 o. z., žádá-li odstranění stromů, jde o nárok

uvedený v § 1017 odst. 1 o. z.

Dovolací námitka, že stínění stromy vysázenými po 31. 12. 2013 nelze posoudit

podle § 1013 odst. 1 o. z. tak není důvodná.

V projednávané věci odvolací soud – stejně jako soud prvního stupně – věc

posoudily podle žalobního návrhu správně podle § 1013 odst. 1 o. z. Odvolací

soud přiléhavě odkázal na tvrzení žalobkyně, že neuplatňuje návrh na odstranění

zeleně (na které by podle § 1017 odst. 1 o. z. měla právo), kterou nechce

nechat zcela odstranit, ale že se spokojí s jejím zkrácením; tuto okolnost by

měl žalovaný v dalším řízení vzít do úvahy.

1.2. Živý plot jako rozhrada mezi pozemky.

Dovolatel tvrdí, že jím vysázené túje jsou rozhradou mezi pozemky, a proto má

právo je na pozemku mít. Uvádí, že „pokud soudy posoudily túje podle § 1017,

tak jde o špatnou aplikaci práva, neboť jde o rozhradu“. Patrně – dovolání není

jednoznačně formulováno – mu jde o to, že věc by měla být posouzena podle §

1017 odst. 2 o. z., který vylučuje uplatnění § 1017 odst. 1 o. z. v případě, že

vysázené stromy tvoří rozhradu mezi pozemky. Tvrdí, že tuto otázku soudy dosud

neřešily.

Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé

rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné (§ 1024 o. z.). Ustanovení §

1017 odst. 1 o. z., umožňující odstranění stromů, se nepoužije, je-li na

sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o

strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu (§ 1017 odst. 2 o. z.).

V dané věci však nejde o žalobu opřenou o § 1017 odst. 1 o. z., ale, jak

uvedeno výše, o nárok podle § 1013 odst. 1 o. z. Dále: Podle § 1024 o. z. je

vlastností rozhrady to, že vede „mezi sousedními pozemky“ a odděluje je. V této

věci však jde o túje a stromy, vysazené na pozemku žalovaného až za plotem,

který na svém pozemku postavil, aby pozemky oddělil; rozhradou tak může být jen

tento plot, nikoliv však živý plot vysázený až za umělým plotem – rozhradou.

Protože v dané věci nešlo o nárok uvedený v § 1017 odst. 1 o. z., nemůže řešení

uvedené otázky založit přípustnost dovolání; na ní totiž napadené rozhodnutí

nespočívá. Jen pro úplnost se uvádí, že § 1017 odst. 2 se uplatní tam, kde jde

o žalobu na odstranění stromů, tvořících rozhradu; samotná okolnost, že živý

plot tvoří rozhradu mezi pozemky, ještě nevylučuje uplatnění nároku podle §

1013 odst. 1 o. z., lze-li rozhradu snížit a tak zabránit imisi.

1.3. Imise a obvyklé užívání pozemku.

Dovolatel tvrdí, že vůbec nejde imisi, protože zastíněná jsou místa, které

žalobkyně využívá minimálně, a tedy nelze uvažovat o nepřiměřeném obtěžování;

rozsudek odvolacího soudu je tak v rozporu s právním názorem vysloveným v

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5259/2015, „kde

byla zajímavá pasáž, kde byla žaloba pro imise stíněním zamítnuta ….“ atd. Ve

zmíněné věci však žaloba zamítnuta nebyla, a Nejvyšší soud se jen zabýval

intertemporálními účinky § 1017 odst. 1 o. z., o který v dané věci není

rozhodnutí opřeno. Tvrzený rozpor tak není dán.

Nicméně takto – byť neurčitě - formulovanou dovolací výtku je třeba dát do

souvislosti s tvrzeními v dovolání, že soudy pominuly fotodokumentaci, podle

které žalobkyně u „plotu s tújemi“ pěstuje plodiny a že dotčenou část užívá

minimálně (str. 4 dovolání – jde ovšem zjevně o rozporná tvrzení – pokud tam

pěstuje plodiny, nejde o minimální užívání). Žalovaný v odvolání tvrdil, že na

zastíněném místě žalobkyně pěstuje „prosperující květiny“, a tím zpochybňoval,

že žalobkyně je v užívání pozemku omezena. Zpochybňoval tak závěr, že stínění

podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku žalobkyně.

Negatorní nárok podle § 1013 odst. 1 o. z. je dán, jestliže 1) imise vnikají na

pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a 2)

podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Jde o sice související, nicméně

samostatné skutečnosti, a soud, který hodlá vyhovět žalobě proti imisi, musí

zkoumat a odůvodnit existenci obou těchto předpokladů.

Závěr o podstatném omezení obvyklého užívání pozemku žalobkyně však soud

prvního stupně nijak nezdůvodnil, patrně vyšel z toho, že podstatné omezení

vyplývá již z míry zastínění, které je dáno v míře nepřiměřené místním poměrům.

Tak tomu však není; soud měl uvést skutková zjištění, ze kterých dovodil to, že

stínění podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku žalobkyně (zejména pěstování

plodin a užívání k rekreaci). Odvolací soud se pak zabýval otázkou, zda stínění

překračuje míru přiměřenou poměrům, obvyklým užíváním pozemku se však

nezabýval. Odůvodnění rozsudků obou soudů tak v tomto směru nevyhovuje

požadavkům § 157 odst. 2 o. s. ř. a řízení je zatíženo vadou, která mohla mít

za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, ke které dovolací soud přihlédne,

je-li dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.).

1.4. K výtce že nalézací soudy se nezabývaly limity oslunění stanovenými

veřejným právem.

I když v odvolacím řízení lze rozsudek soudu prvního stupně přezkoumat i z

důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 212a odst. 1 o. s. ř.), samotná

skutečnost, že se odvolací soud nezabýval otázkou v odvolání neuplatněnou, o

jejíž posouzení navíc soud prvního stupně rozhodnutí neopřel, nezakládá

dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 1 o. s. ř. (usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 1. 7. 2009, sp. zn. 22 Cdo 122/2008, a řada dalších rozhodnutí). V odvolání

žalovaný uvedenou námitku nevznesl; odvolacímu soudu proto nelze vytýkat, že se

jí nezabýval.

Na okraj lze poznamenat, že občanské soudní řízení je ovládáno zásadou

projednací a je tak na účastnících, aby vznesli tvrzení, že oslunění pozemku

odpovídá či neodpovídá veřejnoprávním limitům, a navrhli k tomu důkazy; je pak

na soudu, aby vzhledem k § 1 odst. 1 o. z. (uplatňování soukromého práva je

nezávislé na uplatňování práva veřejného) zvážil, zda navržený důkaz provede.

Ještě se poznamenává, že technické normy (ČSN) nejsou obecně závazným právním

předpisem (viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 12. 1995, sp.

zn. 6 A 68/94).

1. 5. Další dovolací námitky k otázce, zda jde o nepřípustnou imisi stíněním:

V dovolacím řízení nejsou v zásadě předmětem přezkumu skutkové otázky. Nicméně

podle konstantní judikatury odůvodnění rozsudku, které neodpovídá požadavkům §

157 odst. 2 o. s. ř., zpravidla zakládá vadu řízení, která mohla mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci; k takové vadě dovolací soud přihlédne,

je-li dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.; srov. shodně například

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2014, sp. zn. 32 Cdo 14/2014, a ze dne

15. 9. 2015, sp. zn. 32 Cdo 1145/2015).

Odvolací soud řadu odvolacích námitek zcela pominul; patrně proto, že odvolání

považoval za „obsáhlé a vyčerpávající“ (str. 3 rozsudku), a tak se obecně

vyjádřil „k celému spektru výhrad žalovaného proti rozsudku okresního

soudu“ (str. 6 rozsudku). K obdobné otázce se Nejvyšší soud vyjádřil např. v

rozsudku ze dne 9. 12. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4253/2014, takto:

„Obsah i rozsah odůvodnění rozsudku je vymezen v § 157 odst. 2 o. s. ř. Toto

ustanovení je však třeba vždy aplikovat s přihlédnutím k individuálním

okolnostem věci. Je-li podání zvláště rozsáhlé (jako je tomu v dané věci) a

přitom obsahuje řadu tvrzení, která pro posouzení věci nejsou významná, anebo

jde např. v dovolacím řízení o nepřípustná tvrzení (skutkové námitky či tzv.

novoty), nelze výjimečně vyloučit odkaz na to, že např. „další námitky se

netýkají skutečností, na kterých je přezkoumávané rozhodnutí založeno, a tudíž

nemohou zpochybnit jeho právní závěry“, či použít obdobnou formulaci. To platí

zejména tam, kde soud zjistí existenci právních skutečností natolik významných

pro projednávanou věc, že další uplatněné skutečnosti nemohou mít na výsledek

řízení zásadní vliv… I když rozhodnutí soudu prvního stupně nevyhovuje všem

požadavkům na jeho odůvodnění, není zpravidla nepřezkoumatelné, jestliže je z

obsahu odvolání zřejmé, že nedostatky odůvodnění nebyly na újmu uplatnění práv

odvolatele (usnesení ze dne 17. 10. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3466/2013). ‚Ústavně

zaručenému právu na spravedlivý proces sice odpovídá povinnost obecných soudů

svá rozhodnutí řádně odůvodnit a v tomto rámci se adekvátně, co do myšlenkových

konstrukcí, racionálně logickým způsobem vypořádat s argumentačními tvrzeními

účastníků řízení, avšak rozsah této povinnosti nemůže být chápán tak, že

vyžaduje podrobnou odpověď na každý argument (srov. nález Ústavního soudu ze

dne 15. 4. 2014, sp. zn. II. ÚS 3076/13, bod 19, a judikaturu v něm citovanou).

Požadavky, jež lze klást na soud, pokud jde o vypořádání se s námitkami stran

sporu, se do značné míry odvíjejí od pregnantnosti a jasnosti formulace těchto

námitek samotných‘ (usnesení Nejvyššího soudu dne 27. 1. 2015, sp. zn. 28 Cdo

2650/2013). Je třeba vzít v úvahu to, že kapacita soudů není neomezená a že je

někdy zbytečně vyčerpávána nepodstatnými či nevýznamnými námitkami, jejichž

výslovné řešení by šlo na úkor rychlého rozhodnutí sporů těch účastníků, kteří

své postoje dokážou jasně a stručně formulovat. I proto se dovolací soud

zaměřil na podstatu věci a opomenul ta tvrzení stran, která nemohla posouzení

věci v dovolacím řízení ovlivnit“.

I když v nyní projednávané věci odvolání není (stejně jako dovolání)

formulováno jasně a pregnantně, nejde o případ, kdy nelze v jeho obsahu

identifikovat právně významné námitky proti rozhodnutí soudu prvního stupně

(ostatně ani odvolací soud nepostupoval podle § 43 o. s. ř.).

V odvolání uplatnil dovolatel řadu skutkových námitek, a některé z nich mohly

být relevantní (např. tvrzení o rozporu zjištění soudu se znaleckým posudkem –

str. 3 odvolání, o tom, že žalobkyně „bezproblémově“ pěstuje na zastíněné části

květiny, a okresní soud to pominul – str. 4, nebylo nijak prokázáno, že stíní i

stromy za tújemi, a z výpovědi znalce vyplývá opak – str. 5). Odvolací soud se

však těmito potenciálně relevantními námitkami nezabýval, a zatížil tak řízení

vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Stejně tak se odvolací soud nezabýval námitkou, že míra imise měla být

posuzována pouze v rozsahu, ve kterém zeleň převyšuje žalobcův 2 m vysoký

neprůhledný plot, s jehož zřízením žalobkyně souhlasila. Zde jde o otázku

právní, kterou lze zformulovat takto: Souhlasila-li žalobkyně se zřízením plotu

určitých parametrů a také s tím spojeným zastíněním jejího pozemku, který

stavba plotu přinese, lze při posouzení protiprávnosti imise stíněním,

způsobené stromy (či jiným objektem) na pozemku žalovaného vycházet jen z toho,

oč stín stromů přesahuje stín plotu? Odpověď je jasně záporná. To, že žalobkyně

dobrovolně umožnila zastínění části svého pozemku, ať již v míře relevantní

imise či nikoliv, neznamená, že žalovaný je oprávněn k této imisi „připojit“

další tak, že by při zvažování, zda o relevantní imisi jde, bylo třeba posoudit

každou z těchto imisí (stínění plotem a stíněním stromy) zvlášť. Zastiňuje-li v

takovém případě plot a stromy dohromady nepřípustně (za podmínek uvedených v §

1013 odst. 1 o. z.) sousední pozemek, jde o jedinou imisi, ovšem s tím, že ji

soud nezakáže v rozsahu stínění plotu.

2. K námitce žalovaného, že se s žalobkyní na vysázení tújí i jejich výšce

dohodl.

Protože žaloba na ochranu proti rušení imisemi je druhem negatorní vlastnické

žaloby (byť soudní praxe ji podle okolností poskytuje i jiným subjektům, které

mají věcné či obligační právo věc užívat), vlastník (či jiný oprávněný) se

žalobou podle § 1013 odst. 1 obč. zák. nemůže úspěšně domáhat ochrany proti

tomu, kdo do jeho práva zasahuje na základě svého práva, které může být právem

věcným (věcné břemeno), právem obligačním (například právo nájmu či pachtu)

nebo může vyplývat přímo ze zákona.

V této věci žalovaný tvrdil, že uzavřel s žalobkyní dohodu o tom, že na pozemku

u plotu vysadí túje ve výši, která nyní žalobkyni vadí. Ohledně tohoto tvrzení

nese důkazní břemeno; je na něm, aby prokázal, že účastníci projevili vůli

určitého obsahu. Soud prvního stupně po provedeném dokazování a hodnocení

provedených důkazů konstatoval, že dohodu účastníků o výšce živého plotu

nepovažuje za prokázanou. V dovolání nyní žalovaný namítá, že soudy opomenuly

důkaz provedený výslechem svědka K., a polemizuje s hodnocením důkazů v řízení

před soudem prvního stupně.

Soud prvního stupně v odůvodnění rozhodnutí důkaz provedený výslechem svědka K.

k dohodě o výši tújí nezmínil a nijak jej nehodnotil; ačkoliv na tuto

skutečnost žalovaný v odvolání upozornil, odvolací soud na ni nereagoval.

Takzvané opomenuté důkazy, tj. důkazy, o nichž v řízení nebylo soudem

rozhodnuto, případně provedené důkazy, jimiž se soud nezabýval, proto téměř

vždy založí nejen nepřezkoumatelnost vydaného rozhodnutí, ale současně též jeho

protiústavnost (nález Ústavního soudu dne 6. 8. 2008, sp. zn. II. ÚS 881/08).

Protože soud opomenul hodnocení provedeného důkazu, zatížil řízení vadou, která

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), a

odvolací soud na toto pochybení nereagoval.

Dovolatel dále polemizuje s hodnocením důkazů soudem prvního stupně; jak

uvedeno výše, jde o námitky v dovolacím řízení nepřípustné. Jen na okraj se

poznamenává, že výpovědi svědků, popř. účastníků, které byly učiněny

prostřednictvím dožádaného soudu, může soud sám hodnotit, i když se v tomto

případě neuplatní „skutečnosti nezachytitelné v protokolu o jednání“, například

způsob, jakým svědek vypovídá, jak se při výpovědi chová apod. (viz k tomu

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1736/2002, a

judikaturu tam citovanou).

3. Ke střetu práva na ochranu vlastnického práva proti imisím a práva na

ochranu soukromí

Dovolatel v řízení před soudem prvního stupně tvrdil, že se tújemi chrání proti

„imisím pohledem“ z pozemku žalobkyně a že tak činí z titulu práva na ochranu

soukromí; to opíral o čl. 7 a 10 Listiny základních práv a svobod („LPS“) – viz

str. 7 odvolání. I tuto námitku soudy pominuly.

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v

případech stanovených zákonem (čl. 7 odst. 1 LPS).

Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu,

a to na základě zákona a za náhradu (čl. 11 odst. 4 LPS).

Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména

nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho

soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat

takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo

takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny

i soukromé písemnosti osobní povahy (§ 86 o. z.).

K omezení základních práv či svobod, i když jejich ústavní úprava omezení

nepředpokládá, může dojít v případě jejich kolize. V těchto situacích je nutné

stanovit podmínky, za splnění kterých má prioritu jedno základní právo či

svoboda, a za splnění kterých jiné. Základní je v této souvislosti maxima,

podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze v zájmu jiného

základního práva či svobody. Jedním z kritérií je porovnání závažnosti obou v

kolizi stojících základních práv (nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994,

sp. zn. Pl. ÚS 4/94).

V dané věci jde o tvrzenou kolizi dvou základních práv – vlastnického práva

žalobkyně (jeho nerušeného výkonu) a práva žalovaného na soukromí, údajně

rušeného pohledy z pozemku žalobkyně.

Obtěžování pohledem je možno považovat za imisi jen v mimořádném případě, pokud

je soustavně a závažným způsobem narušováno soukromí vlastníka nebo uživatele

sousední nemovitosti; při posuzování věci je třeba přihlížet k oprávněným

zájmům všech účastníků řízení (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2000, sp.

zn. 22 Cdo 1150/99). Těm, kdo mají faktickou možnost nahlížet do cizích oken

nelze zpravidla uložit, aby provedli taková opatření, kterými by tuto možnost

vyloučili. Proto je na tom, kdo se cítí být obtěžován pohledem, aby provedl

opatření, která by tomuto obtěžování zabránila. Obtěžování pohledem je imisí,

proti které právo poskytuje ochranu jen v případě, jde-li o mimořádnou situaci

a zvlášť závažné a soustavné narušování soukromí vlastníka nebo uživatele

sousední nemovitosti. Zda jde o mimořádnou situaci, která by umožnila

poskytnout ochranu, je věcí úvahy soudů v nalézacím řízení; tuto úvahu by mohl

dovolací soud zpochybnit, jen pokud by byla zjevně nepřiměřená (usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2251/2005).

V rozsudku ze dne 12. 12. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1629/99, Nejvyšší soud uvedl:

„Aby bylo možno obtěžování pohledem považovat za imisi, muselo by jít o

mimořádnou situaci, při které by bylo soustavně a závažným způsobem narušováno

soukromí vlastníka nebo uživatele sousední nemovitosti; zpravidla by šlo o

případy, kdy vlastnické právo by bylo zneužíváno k nahlížení do sousední

nemovitosti za účelem narušování soukromí sousedů anebo by došlo ke stavební

změně, umožňující nahlížení do dosud uzavřených prostor, přičemž tuto změnu by

neodůvodňovaly oprávněné zájmy toho, kdo změnu provedl. Při posuzování věci je

třeba přihlížet k oprávněným zájmům všech účastníků řízení".

Žalovaný, který se bránil i tím, že túje chrání jeho soukromí, namítal fakticky

střet jeho práva na ochranu soukromí s právem žalobkyně na ochranu proti imisi

stíněním. Nešlo o právně nevýznamné tvrzení, a soudy se jím měly zabývat. Pokud

tak neučinily (snad s výjimkou zmínky na konci druhého odstavce na třetí straně

rozsudku soudu prvního stupně, která směřuje spíše tvrzené dohodě o výsadbě

tújí než k narušení soukromí), pak je jejich právní hodnocení věci předčasné, a

tudíž nesprávné; napadené rozhodnutí tak v této části závisí na vyřešení otázky

hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu; to zakládá přípustnost i důvodnost

dovolání.

Obecně platí, že námitka, že žalovaný se výsadbou dřevin zastiňujících sousední

pozemek oprávněně chrání své soukromí, by mohla být důvodná, kdyby bylo

zjištěno, že jeho soukromí je závažně narušováno právě ze zastíněného pozemku v

míře neobvyklé v dané lokalitě, a že tak lze po žalující straně spravedlivě

žádat, aby zastínění snášela. Míru narušení soukromí je třeba posoudit

objektivně, nikoliv tedy ze subjektivního pohledu žalovaného. Zpravidla by šlo

o případ úmyslného narušování soukromí.

Odkazy dovolatele na judikaturu Nejvyššího správního soudu nejsou významné,

neboť ta se netýká rozhodování o imisích, ale jde o problematiku stavebního

práva, tedy o jiné právní posouzení. Žalovaný též nesprávně vykládá názor,

vyslovený Nejvyšším soudem v rozsudku ze dne 12. 12. 2000, sp. zn. 22 Cdo

1629/99 (a převzatém další judikaturou, na kterou odkazuje), že „je na tom,

kdo se cítí být obtěžován pohledem, aby provedl opatření, která by tomuto

obtěžování zabránila“. Žádné z těchto rozhodnutí nevyšlo z názoru, že by byla

přípustná taková opatření k ochraně soukromí, která by rušila nepřípustnou

imisí jiného vlastníka. Tedy samotná okolnost, že vlastník chce dosáhnout

ochrany soukromí, jej ještě neopravňuje k svémocným zásahům do práva jiného.

4. K vykonatelnosti rozhodnutí o imisi stíněním:

Již v odvolání žalovaný poukazoval na to, že mu není zřejmé, jaká povinnost mu

vlastně z rozsudku soudu prvního stupně vyplývá, a poukazoval na komplikace ve

vykonávacím řízení (str. 3 a 4 odvolání). Tuto námitku odvolací soud pominul. V

dovolání pak dovolatel uvádí, že rozhodnutí přesně nevymezuje povinnosti

žalovaného; v tom spatřuje rozpor s rozhodnutím Nejvyššího soudu ve věci sp.

zn. 22 Cdo 1438/2017.

Tato dovolací námitka je důvodná, byť je tu rozpor s jiným rozhodnutím

Nejvyššího soudu, řešícím obdobnou problematiku; to zakládá i přípustnost

dovolání.

V rozsudku ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1421/2003, publikovaném ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud uvedl: „Domáhá-li se žalobce

ochrany proti obtěžování včelami nad míru přiměřenou poměrům, je třeba žalobní

návrh formulovat tak, že žalovaný je povinen zdržet se obtěžování žalobce

včelami z chovu na (v žalobě uvedeném) pozemku žalovaného, pronikajícími na (v

žalobě uvedenou) nemovitost žalobce. Jestliže soud zjistí, že dochází k

obtěžování žalobce nad míru přiměřenou poměrům (příp. že jde o vážné ohrožení

výkonu jeho práva), žalobě vyhoví a v odůvodnění rozsudku vyloží míru

obtěžování, která je ještě v dané věci přiměřená poměrům, a míru obtěžování v

dané věci. V řízení o výkon rozhodnutí pak bude soud zkoumat, zda obtěžování

žalobce se snížilo na míru přiměřenou poměrům, uvedenou v odůvodnění

vykonávaného rozsudku“.

Jde-li o stínění stromy (resp. obecně „zelení“), lze uvedené pravidlo

konkretizovat tak, že soud v odůvodnění rozhodnutí uvede, jakou výšku stromů v

určité vzdálenosti od hranice mezi pozemky účastníků považuje z hlediska imise

stíněním ještě za přípustnou. Není vyloučeno ani uvedení těchto parametrů ve

výroku rozhodnutí, resp. vymezení přípustné míry zastínění jinými konkrétními a

ověřitelnými údaji tak, aby ve vykonávacím řízení nebylo nutno znovu řešit, zda

pozemek je i nadále nepřípustně zastíněn a provádět k tomu další dokazování v

podstatě v podobném rozsahu, jako v nalézacím řízení. Jestliže žalující strana

připouští stínění v míře o něco přesahující zákonem povolenou imisi a žádá jen

o ochranu do této míry, je třeba zohlednit i tuto skutečnost; je ovšem třeba,

aby toto omezené uplatňování práva v žalobě či později v řízení jasně vyjádřila.

Z výroku rozsudku soudu prvního stupně pod bodem I., který odvolací soud

potvrdil, vyplývá zákaz „zdržet se omezování užívání pozemku žalobkyní

zastiňováním jejího pozemku… a to imisemi stíněním“ zelení tam uvedenou. I to

je nesprávná formulace; žalovaný totiž může stínit pozemek žalobkyně a tím i do

jisté míry omezovat jeho užívání, nejde-li o zastínění v míře nepřiměřené

místním poměrům, které podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku (§ 1013 odst.

1 o. z.).

Dovolatel žádá přidělení věci „jinému místně příslušenému krajskému a případně

i okresnímu soudu“; patrně mu jde o postup podle § 243e odst. 3 o. s. ř.

Dovolací soud však vychází z toho, že na pochybeních vytýkaných odvolacímu

soudu se podílí i forma, jakou dovolatel – jeho právní zástupce – podává jinak

oprávněné námitky a tvrzení, spolu s tím, že oprávněné výtky jsou v poměrně

rozsáhlých podáních smíšeny s výtkami zjevně neopodstatněnými. Proto k

uvedenému kroku nepřikročil.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolání je důvodné. Proto nezbylo, než rozhodnutí

odvolacího soudu v rozsahu uvedeném ve výroku zrušit; vzhledem k tomu, že

důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i pro

rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí a věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 11. 2018

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu