Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 1151/2015

ze dne 2016-01-07
ECLI:CZ:NS:2016:28.CDO.1151.2015.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a

soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobkyně CHODOV REALITY

a.s., IČ 27075257, se sídlem v Praze 6, Hokešovo náměstí 26, zastoupené Mgr.

Janou Tichou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Nežárská 613, s adresou pro

doručování: Praha 1, Revoluční 23, proti žalovanému hlavnímu městu Praze se

sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2, zastoupenému Mgr. Jakubem Kotrbou,

advokátem se sídlem v Praze 1, Těšnov 1059/1, o 804.202,- Kč s příslušenstvím,

vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 131 EC 88/2012, o dovolání

žalobkyně i žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. srpna

2014, č. j. 30 Co 158/2014-110, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. srpna 2014, č. j. 30 Co

158/2014-110, se zrušuje v části výroku II., jíž bylo rozhodnuto o náhradě

soudního poplatku ve výši 40.210,- Kč, a věc se v tomto rozsahu vrací uvedenému

soudu k dalšímu řízení; jinak se dovolání účastníků odmítají.

příslušenstvím (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

Žalobkyně své právo na uvedenou částku dovozovala ze skutečnosti, že žalovaný

měl v období od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010 na části jejích pozemků parc. č.

2105/84, 2105/85 a 2105/110, v k. ú. Ch., umístěnu jím vlastněnou stavbu

zemního valu, jež současně znemožňovala samostatné užití zbylé plochy, aniž by

přitom za tento stav bylo žalobkyni poskytováno náležité peněžité protiplnění.

Na základě provedeného dokazování soud konstatoval, že byl-li na pozemcích

žalobkyně umístěn zemní val ve vlastnictví žalovaného a žalovaný takto bez

relevantního právního důvodu užíval předmětné pozemky, bezdůvodně se na její

úkor obohatil. Žalovaný současně prostřednictvím stavby zemního valu plní svou

funkci chránit občany obce před hlukem z provozu dálnice. Soud dále odkázal na

judikatorní závěry, dle nichž bezesmluvním užíváním pozemků náležících osobě

odlišné od obce jako veřejné prostranství vzniká v souladu s § 451 obč. zák. na

straně obce bezdůvodné obohacení plněním bez právního důvodu. Požadavek

žalobkyně na úplatu za to, že zastavění pozemků brání jejich náležitému

užívání, současně není v rozporu s dobrými mravy. Výši obohacení soud vyčíslil

dle příslušného výměru Ministerstva financí i znaleckého posudku a žalobě jako

důvodné vyhověl.

K odvolání žalovaného přezkoumal uvedené rozhodnutí Městský soud v Praze, jenž

je rozsudkem ze dne 19. 8. 2014, č. j. 30 Co 158/2014-110, změnil tak, že

žalobu zamítl (výrok I.), a nepřiznal žalovanému náhradu nákladů řízení před

soudy obou stupňů (výrok II.). Odvolací soud konstatoval, že předmětný zemní

protihlukový val je samostatnou stavbou v občanskoprávním smyslu, přičemž i

pokud by takovou stavbou nebyl, neměnilo by to nic na tom, že žalobkyni brání v

užívání jejích pozemků. Zemní val přitom působí především ve prospěch veřejného

statku a chrání veřejnost před hlukem z přilehlých komunikací. Dotčené pozemky

byly současně vyhláškou č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy zahrnuty mezi pozemky

tvořící veřejné prostranství. Přesto však není namístě žalobkyni přiznat právo

na náhradu za jejich užívání žalovaným, neboť je třeba přihlédnout k úvahám

vysloveným Ústavním soudem jako obiter dictum v nálezu ze dne 1. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 581/14, jejichž prostřednictvím je naznačováno, kam se bude do

budoucna ubírat jeho rozhodovací praxe. Odvolací soud ocitoval příslušnou pasáž

z odkazovaného rozhodnutí vyjadřujícího názor, že postrádá logiku, aby měl

samosprávný subjekt platit vlastníku za užívání nemovitosti, kterou jakožto

veřejný statek užívá blíže neurčený okruh osob, a uzavřel, že i v projednávané

věci se žalobkyně domáhá vydání bezdůvodného obohacení, aniž by k tomu

existoval jakýkoliv právní podklad. Na posuzovaný případ lze vztáhnout i v

témže nálezu Ústavního soudu vyslovený závěr o rozporu s dobrými mravy. Žalobkyně získala pozemky darovací smlouvou od původního restituenta a při

jejich nabytí byla obeznámena s jejich stavem, tedy i s tím, že její vlastnické

právo bude významným způsobem omezeno, přesto však nemovitosti do svého

vlastnictví přijala. Jak poznamenal ve zmíněném nálezu Ústavní soud, využití

pozemku vydaného v rámci restitucí a sloužícího jako veřejné prostranství k

právnímu obchodu značí spekulativnost prodeje, kterýžto je uskutečňován s cílem

konfrontovat majetkové požadavky vlastníka pozemků s institucí veřejné moci,

která řádné užívání pozemků garantuje. Na převod pozemků je tak možno pohlížet

jako na rozporný s dobrými mravy ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku (dále též jen „o. z.“). Předestřené premisy se uplatní o to

více, že ani po převodu pozemků nebyla očekávatelná změna jejich účelového

určení. Je-li pozemek veřejným statkem, je vysoce nepravděpodobné, že by se

jeho vlastník domohl v budoucnu změny územního plánu, jež by jako jediná mohla

vést k tomu, že by se pozemek stal skutečným předmětem výkonu vlastnického

práva. Vyhovění žalobě tedy v intencích odkazovaných závěrů Ústavního soudu

brání absence opory v hmotném právu i rozpor s dobrými mravy, tak jak je o něm

aktuálně hovořeno v § 2 odst. 3 o. z. Odvolací soud tudíž změnil rozhodnutí

soudu prvního stupně a žalobu zamítl. Shledal dále existenci důvodů zvláštního

zřetele hodných ve smyslu § 150 o. s. ř., pro něž je namístě upřít procesně

úspěšnému žalovanému právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Žalobkyně podávala žalobu za situace, v níž judikatura opakovaně přiznávala

vlastníkům pozemků sloužících jako veřejné prostranství právo na náhradu za

toto užívání, přičemž ke změně náhledu došlo až v důsledku vzpomínaného nálezu

Ústavního soudu. Bylo by tedy neúměrně tvrdé požadovat po ní náhradu nákladů

řízení před soudy obou stupňů. Žalovaný je pak statutárním městem, pročež je

třeba zohlednit i to, že dle judikatury Ústavního soudu lze u statutárních měst

presumovat existenci dostatečného materiálního a personálního vybavení k tomu,

aby byla schopna kvalifikovaně hájit svá práva i bez právní pomoci advokáta. Není-li prokázán opak, nejsou náklady statutárního města na advokátní

zastoupení náklady účelně vynaloženými, přičemž v daném případě z řízení

nevyplynulo nic, co by nasvědčovalo nezbytnosti zastupování advokátem. I z

tohoto důvodu tedy odvolací soud procesně úspěšnému žalovanému náhradu nákladů

řízení nepřiznal.

Proti rozsudku odvolacího soudu (dle obsahu podání zjevně toliko jeho výroku

I.) podala dovolání žalobkyně, jež odvolacímu soudu vytkla, že se odchýlil od

ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, a poukázala na to, že v obdobných

sporech (jež byly Nejvyšším soudem posuzovány v rozhodnutích sp. zn. 28 Cdo

3366/2008 a sp. zn. 28 Cdo 3114/2010) byl nárok vlastníka pozemků, na nichž je

umístěn zemní val, shledán důvodným a tento náhled byl aprobován i Ústavním

soudem (viz jeho usnesení sp. zn. IV. ÚS 724/2011). Oprávněnost požadavku byla

mimo jiné dovozována i z odkazu na § 22 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Požadavku na

právní jistotu odporuje, aby bylo soudy rozhodováno naprosto protichůdně ve

sporech mezi týmiž účastníky za užívání týchž pozemků, jež se liší toliko

časovým obdobím. Odvolacím soudem převzaté úvahy vyslovené jako obiter dictum v

nálezu Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 581/14, se pak netýkaly

účastníků tohoto řízení, nebyly vysloveny ani v rámci sporu vedeného ohledně

vydání bezdůvodného obohacení a toliko naznačují možný (avšak nikoliv jistý)

judikatorní vývoj. Předmětný nález je třeba pojímat jako ojedinělý exces

vymykající se konstantní judikatuře Ústavního i Nejvyššího soudu a

nerespektující primární účel zákona č. 229/1991 Sb., přičemž k odchýlení se od

ustáleného výkladu § 11 zákona č. 229/1991 Sb. v rozhodovací praxi Ústavního

soudu bylo přistoupeno, aniž by byl respektován § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o

Ústavním soudu, upravující postup při odklonu od názorů doposud zastávaných

Ústavním soudem. Předestřené dokládá nesprávnost rozsudku odvolacího soudu

vycházejícího z názorů ve zmíněném rozhodnutí obsažených. Práva vlastníků nelze

posuzovat v závislosti na způsobu nabytí věci, a proto je třeba každému z nich

přiznat stejnou ochranu jeho práv, včetně práva na užitky při bezesmluvním

užívání ve veřejném zájmu. Není-li zde zákonné opory, nemůže soudní judikatura

zbavit vlastníka věci práva na nabývání prospěchu z jejího užívání.

Úvaha o rozporu požadavku žalobkyně s dobrými mravy pak popírá jeden z principů

vlastnického práva, a činí tak rozdíly mezi vlastníky pozemků, na nichž se

nachází stavba či veřejný statek, v závislosti na způsobu jejich nabytí.

Ústavní soud přitom opakovaně judikoval, že vlastník pozemků není povinen

strpět jejich obecné užívání bezplatně, což odpovídá i konstantní rozhodovací

praxi Nejvyššího soudu. Svou polemiku s rozhodnutím odvolacího soudu završila

dovolatelka návrhem, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil

městskému soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření k dovolání žalobkyně zpochybnil opodstatnění její

argumentace a navrhl jeho zamítnutí.

Proti rozsudku odvolacího soudu ve výroku II. podal dovolání též žalovaný, jenž

má za to, že jím podané dovolání splňuje požadavky přípustnosti ve smyslu § 237

o. s. ř., přičemž výše částky, jež mu byla napadeným výrokem upřena, přesahuje

bagatelní limit dle § 238 o. s. ř. Odvolacímu soudu vytýká, že se při výkladu

podmínek aplikace § 150 o. s. ř. odchýlil od ustálené judikatury Nejvyššího

soudu (reprezentované například usnesením ze dne 20. 2. 2014, sp. zn. 23 Cdo

2389/2013, či rozsudky ze dne 25. 2. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3542/2013, a ze dne

31. 3. 2014, sp. zn. 23 Cdo 3172/2013), z níž se podává nezbytnost komplexního

posouzení širokého spektra hledisek na straně účastníků i těch, jež se týkají

průběhu konkrétního soudního řízení, přihlédl-li toliko k aspektu jedinému –

změně názoru v judikatuře Ústavního soudu. Třebaže dovolateli nezpůsobí

odepření náhrady nákladů řízení výraznější újmu, nelze odhlédnout od toho, že

rovněž pro žalobkyni by jejich nahrazení nebylo významnějším zásahem do jejího

majetkového stavu, a to již s přihlédnutím k částkám, které jí byly žalovaným

vyplaceny na základě výsledků v obdobných soudních sporech jak na jistině, tak

na nákladech řízení. Žalovanému navíc nebyl dán v rámci odvolacího řízení

prostor pro vyjádření k případné aplikaci § 150 o. s. ř., čímž bylo řízení

zatíženo vadou ve smyslu § 242 odst. 3 o. s. ř. a ohroženo právo dovolatele na

spravedlivý proces. Důraz odvolacího soudu na změnu judikatury Ústavního soudu

nezohledňuje, že tímto bylo v podstatě přitakáno obraně žalovaného, jíž se už

dříve hájil v řadě obdobných soudních sporů. Byl-li požadavek žalobkyně shledán

v rozporu s dobrými mravy, není důvodu ji zbavovat povinnosti nahradit

protistraně náklady řízení.

Dovolatel se rovněž domnívá, že otázka účelnosti nákladů soudního řízení

vynaložených statutárním městem na advokátní zastoupení by měla být posouzena

odlišně od závěrů vyslovených v usneseních Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013,

sp. zn. 25 Cdo 3381/2012, ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 26 Cdo 366/2013, či ze

dne 10. 6. 2014, sp. zn. 28 Cdo 3895/2013. Doposud nevyřešeno zůstává, mají-li

žalovaní, tedy subjekty v procesní obraně, jedná-li se o hlavní město Prahu,

statutární města či jiné veřejnoprávní subjekty oplývající pracovníky s právním

vzděláním, právo na náhradu nákladů právního zastoupení v situaci týkající se

soukromoprávního sporu, jenž bezprostředně nesouvisí s jejich majetkem či

záležitostmi svěřenými veřejnoprávními předpisy. Dovolatel přitom ve své

závěrečné řeči u odvolacího soudu zmínil základní teze, proč by mu měla být

přiznána náhrada nákladů řízení, čímž dostál požadavkům judikatury zmiňované

odvolacím soudem. Připomněl dále, že se jedná o spor složitý a nepodřaditelný

pod běžnou agendu žalovaného. Mělo by být rovněž přihlédnuto k preventivní

povaze institutu náhrady nákladů řízení zajišťující ochranu žalovaného před

neoprávněně podanými žalobami.

Nepovažují-li pak soudy obecně zastoupení žalovaného advokátem za prospěšné,

měly by se zaobírat tím, jaká částka odpovídá výdajům účelně vynaloženým na

jeho procesní obranu (tj. zejména výlohám na zaměstnance a materiální

zabezpečení jejich činnosti), a v tomu odpovídající výši mu přiznat kompenzaci.

V opačném případě by bylo porušeno právo na spravedlivý proces, jak se podává

například z nálezu Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2009, sp. zn. III. ÚS 292/07.

Dovolatel navíc podotknul, že východiskem pro rozhodování jsou zde paušální

sumy dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., které zmíněné kritérium nesplňují a často

neodpovídají smluvené odměně advokáta. Kombinování uvedených přístupů (paušální

náhrady a náhrady účelně vynaložených nákladů) v návaznosti na postavení

účastníků je narušováním jejich rovnosti ve smyslu čl. 37 odst. 3 Listiny

základních práv a svobod. Výdaje na advokátní zastoupení přitom nemusí

převyšovat náklady při zajištění obrany prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

Účelné jsou pak nepochybně výlohy na zaplacení soudního poplatku, bez nějž by

nebylo projednáno podané odvolání, a nebyl by zvrácen nepříznivý rozsudek soudu

prvního stupně. Tento náhled odpovídá i názorům vysloveným v nálezu Ústavního

soudu ze dne 26. 8. 2014, sp. zn. II. ÚS 405/14. Dovolatel závěrem vyčíslil

požadovanou náhradu částkou 169.147,- Kč a navrhl, aby mu byla dovolacím soudem

přiznána, eventuálně, aby Nejvyšší soud v naznačeném rozsahu rozhodnutí zrušil

a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že obě dovolání

byla podána řádně a včas, osobami k tomu oprávněnými a řádně zastoupenými podle

§ 241 odst. 1 o. s. ř., se zabýval jejich přípustností.

Dle § 237 o. s. ř. (ve znění účinném od 1. 1. 2013) není-li stanoveno jinak, je

dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se

odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky

hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od

ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího

soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně,

anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolání žalobkyně ovšem přípustné není. Dovolatelce by bylo možné přitakat

potud, že úvahy odvolacího soudu o aplikaci názorů vyslovených jako obiter

dictum v nálezu Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 581/14, nelze

mít za přiléhavé, jak se podává například z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3. 7. 2015, sp. zn. 28 Cdo 332/2015, který se této problematiky blíže dotýká. Zamítavé rozhodnutí městského soudu se však současně opírá o závěr, dle nějž

uplatnění žalovaného nároku odporuje dobrým mravům ve smyslu § 2 odst. 3 o. z. (aplikovatelného s ohledem na § 3030 o. z.), což není dovolatelkou relevantně

rozporováno. Zmiňované ustanovení vztahující se, jak zdůrazňuje odborná

literatura (Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, s. 45), především k poměřování právního

jednání (případně výjimečně k jiné právní skutečnosti) nebo výkonu práva s

dobrými mravy je zjevně, shodně jako úprava § 3 odst. 1 předchozího obč. zák.,

normou s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou. Je tak opět ponecháváno na

soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě sám vymezil

hypotézu právní normy ze širokého předem neomezeného okruhu okolností. Odpovídající úsudek soudu musí být podložen relevantními skutkovými zjištěními

a dokládat, že tato zjištění dovolují v konkrétním případě závěr o rozpornosti

s dobrými mravy (srov. přiměřeně například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2710/2010, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2160/2007), aniž by však bylo možno výslovně formulovat

obecné řešení této otázky (viz například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3891/2013). Při posuzování rozporu s dobrými mravy

přitom dává zákon soudu širokou možnost uvážení, aby jeho rozhodnutí v souladu

s pravidly ekvity přihlíželo ke všem okolnostem posuzovaného případu (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2013, sp. zn. 28 Cdo

1547/2013). Úzká provázanost s konkrétními skutkovými zjištěními pak brání

tomu, aby Nejvyšší soud, mající postavení pouze přezkumné instance, korigoval v

tomto směru závěry nalézacích soudů, nelze-li jim vytknout zjevnou

nepřiměřenost v jejich úvahách (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 8. 9. 2014, sp. zn. 28 Cdo 1003/2014, a judikaturu v něm odkazovanou). Dovolatelka ovšem nepřichází s argumentací, v jejímž světle by se mohl závěr

odvolacího soudu o rozporu s dobrými mravy jevit jako zjevně neadekvátní. Její

tvrzení o popírání rovnosti práv vlastníků poněkud dezinterpretuje odůvodnění

rozsudku odvolacího soudu, v němž není rozlišováno mezi různými kategoriemi

vlastníků, nýbrž toliko v návaznosti na zjištěné skutkové okolnosti zpochybněna

mravnost výkonu práva na žalované plnění. Optikou dobrých mravů je pak

nepochybně možno pohlížet i na výkon jednotlivých oprávnění spjatých s

vlastnictvím věci (viz přiměřeně například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 740/99, uveřejněný v časopise Soudní rozhledy č. 4/2001, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn.

22 Cdo 1010/2014,

či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4065/2014), a

tedy i na právo vlastníka na vydání bezdůvodného obohacení při neoprávněném

užívání jeho věci, jak ostatně již dříve v obecné rovině připustil Nejvyšší

soud právě s ohledem na eventuální spekulativnost jednání ochuzeného (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2014, sp. zn. 28 Cdo

2030/2013, či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. 28 Cdo

3684/2013).

Poukazuje-li dovolatelka dále na to, že v obdobných sporech byl v rozhodovací

praxi Nejvyššího soudu shledán nárok vlastníka pozemků, na nichž je umístěn

zemní val, důvodným, je třeba zdůraznit následující. Výsledek soudního sporu se

zde do značné míry odvíjí od procesní aktivity účastníků, rozsahu jimi

tvrzených a prokazovaných skutečností, na základě nichž soud utváří svá

zjištění a návazně i právní posouzení věci. Skutková zjištění soudů nižších

stupňů současně již není možno v rámci dovolacího řízení revidovat. Výsledek

dovolacího řízení, v němž je Nejvyšší soud v zásadě vázán důvody uplatněnými v

podaném dovolání (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), pak zcela zásadním způsobem

ovlivňuje argumentace dovolatele určující směřování dovolacího přezkumu. V

návaznosti na uvedené tedy nelze mít bez dalšího za narušující právní jistotu

účastníků, jsou-li v dovolacím řízení (poměřováno ve vztahu ke sporu o nároku s

obdobným faktickým základem) vysloveny závěry k odlišné dovolatelem položené

otázce, a tudíž vyjadřující jinou myšlenku. K naznačenému odklonu od dosavadní

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu by mohlo dojít za situace, byla-li by táž

právní otázka řešena odchylně, což však dovolatelka svým odkazem nenaznačuje.

Vzhledem k tomu, že zamítavé rozhodnutí odvolacího soudu obstojí už s ohledem

na závěr o rozporu s dobrými mravy a řešení dalších otázek užívání veřejného

prostranství by bylo pro výsledné rozhodnutí sporu zjevně bezcenné, nelze ani

jejich prostřednictvím dovozovat přípustnost podaného dovolání (srov. přiměřeně

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2015, sp. zn. 25 Cdo 60/2015, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4335/2010, či usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. 29 Odo 663/2003, publikované pod

R 48/2006 civ. Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud tedy

dovolání žalobkyně dle § 243c odst. 1, věty první, o. s. ř. jako nepřípustné

odmítl.

Nejvyšší soud se dále zabýval dovoláním žalovaného. Z obsahu spisu se podává,

že ani přípustnost tohoto dovolání není vyloučena bagatelním limitem ve smyslu

§ 238 odst. 1 o. s. ř., pročež je možno se zaobírat splněním podmínek

zakotvených v § 237 o. s. ř. Odvolací soud své rozhodnutí o náhradě nákladů

řízení přitom rovněž založil v podstatném rozsahu (tj. částce odpovídající

nákladům advokátního zastoupení) souběžně na dvou úvahách

– aplikaci § 150 o. s. ř. a hodnocení nákladů statutárního města na advokátní

zastoupení jako neúčelných, pročež je opět možno mít za částečně aplikovatelné

výše odkazované závěry stran otázky nezpůsobilé ovlivnit výsledné rozhodnutí, a

tudíž i založit přípustnost podaného dovolání.

Nejvyšší soud se v návaznosti na rozhodovací praxi soudu Ústavního opakovaně

přiklonil k názoru, že u statutárních měst lze presumovat existenci

dostatečného materiálního i personálního vybavení a zabezpečení k tomu, aby

byla schopna kvalifikovaně hájit svá rozhodnutí, práva a zájmy, aniž by musela

využívat právní pomoci advokátů. Není-li jimi v příslušném řízení prokázán

opak, nejsou náklady na zastoupení advokátem náklady účelně vynaloženými (srov.

například nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. III. ÚS 2984/09,

nález Ústavního soudu ze dne 14. 3. 2013, sp. zn. II. ÚS 376/12, usnesení

Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2013, sp. zn. I. ÚS 2510/13, či usnesení

Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. III. ÚS 1510/13, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3381/2012, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 26 Cdo 366/2013, či usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2014, sp. zn. 28 Cdo 3895/2013). Dovolatel

přitom nepřichází s přesvědčivými argumenty, v jejichž světle by se jevilo

namístě od předestřených tezí ustoupit v obecné rovině či je mít v řešeném

sporu za nepřiléhavé. Zmiňuje-li, že v řízení před odvolacím soudem poukazoval

na okolnosti, pro něž mu měla být náhrada nákladů advokátního zastoupení

přiznána, je třeba zdůraznit, že judikatura si žádá prokázání účelnosti

(nikoliv tedy jen vznesení příslušných tvrzení), k čemuž však dle odvolacího

soudu v tomto případě nedošlo. Navíc se zde jedná o věc spjatou s majetkem

žalovaného (stavbu zemního valu v jeho vlastnictví), již by tedy bylo možno v

podstatě přiřadit k povinnostem obce pečovat o svůj majetek (§ 38 zákona č.

128/2000 Sb., o obcích, a § 35 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze).

Uvedený závazek bezpochyby nelze redukovat pouze na nejčastější, typově obdobné

majetkoprávní problémy obce. Z rozhodovací praxe Ústavního soudu se dále

podává, že zaměstnávají-li dotčené subjekty pracovníky s vysokoškolským právním

vzděláním, lze očekávat, že tito budou schopni řešit právní záležitosti

týkající se činnosti zmíněných subjektů, třebaže nepůjde o standardní agendu

(srov. nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2014, sp. zn. I. ÚS 2310/13).

Okolnost, že v rámci obiter dicta nálezu Ústavního soudu byl nastíněn odlišný

náhled na související otázku, pak sama o sobě nepoukazuje na mimořádnou

obtížnost sporu. Procesní postavení statutárního města je sice okolností

dozajista významnou při posuzování naplnění kritéria účelnosti nákladů (srov.

například usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. I. ÚS 3858/12),

není, jak je zřejmé i z rozhodnutí výše odkazovaných (v nichž je statutární

město taktéž v pozici žalovaného), však faktorem určujícím, kterýžto by byl sám

o sobě postačujícím pro odklon od tezí výše předestřených.

K výhradě vztahující se k údajnému nekorektnímu kombinování hledisek účelnosti

a paušální náhrady je nutno poznamenat, že zde nejde o diferenciaci přístupů

dle právní povahy procesních subjektů, ale toliko o sousledné dílčí kroky soudu

při přiznávání náhrady nákladů řízení. Pakliže totiž není naplněn předpoklad

účelnosti nákladů ve smyslu § 142 o. s. ř. na advokátní zastoupení, není ani

prostor pro výpočet jejich výše dle paušálních částek uvedených ve vyhlášce č.

177/1996 Sb. (advokátním tarifu).

V souladu s aktuální rozhodovací praxí Ústavního soudu (srov. nález Ústavního

soudu ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 39/13), zdůrazňující demonstrativnost

výčtu nákladů uvedeného v § 137 odst. 1 o. s. ř. a možnost zahrnutí mezi tyto

náklady i hotové výdaje nezastoupeného účastníka stanovené paušální částkou dle

§ 13 odst. 3 advokátního tarifu, by přitom bylo možno uvažovat o nároku

statutárního města na náhradu zmíněných výloh (například na personální a

materiální zabezpečení). Leč takovouto kompenzaci procesní obrany žalovaný

nepožadoval, což odpovídá tomu, že k hájení svých práv zvolil jiný postup.

Účelem úpravy § 137 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 142 o. s. ř. je ovšem

nahradit výdaje účastníkem skutečně upotřebené k hájení práva (srov. přiměřeně

Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání, Praha:

C. H. Beck, 2009, s. 978), nikoliv náklady hypotetické, k jejichž vynaložení

mohlo dojít, uplatňoval-li by svá procesní práva odlišně.

Nejvyšší soud tedy neshledal, že by otázky dovolatele upínající se k závěrům

odvolacího soudu ohledně náhrady nákladů advokátního zastoupení byly s to

založit přípustnost a důvodnost podaného dovolání. Sluší se podotknout, že

odvolací soud o neúčelnosti hovoří výslovně ve vztahu k nákladům advokátního

zastoupení, čemuž odpovídá i odkazovaná judikatura, v níž vyslovené závěry

nevyvrací nezbytnost a účelnost zaplacení soudních poplatků jako nákladů řízení

(viz například nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2014, sp. zn. II. ÚS

405/14). Rozhodnutí odvolacího soudu pak v rozsahu vztahujícím se k náhradě

soudního poplatku neobstojí ani s ohledem na aplikaci § 150 o. s. ř.

Přiléhavost je proto třeba přiznat, jak bude uvedeno níže, výtce poukazující na

neopodstatněné upření náhrady za zaplacený soudní poplatek.

Ustanovení § 150 o. s. ř. je rovněž normou s relativně neurčitou hypotézou, o

jejíž povaze již bylo výše pojednáno. Při zkoumání, zda tu jsou důvody hodné

zvláštního zřetele, soud přihlíží v první řadě k majetkovým, sociálním, osobním

a dalším poměrům všech účastníků řízení, přičemž je třeba vzít na zřetel nejen

situaci toho, kdo by měl hradit náklady řízení, ale také uvážit, jak by se

takové rozhodnutí dotklo zejména majetkových poměrů oprávněného účastníka.

Významné z hlediska § 150 o. s. ř. jsou rovněž okolnosti, které vedly k

soudnímu uplatnění nároku, postoj účastníků v průběhu řízení a jiné skutečnosti

(srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 23 Cdo

2941/2013). Vzhledem k tomu, že dotčené ustanovení je v podstatě výjimkou z

obecné zásady úspěchu ve věci, jež ovládá rozhodování o náhradě nákladů

civilního sporného řízení, je třeba je vykládat restriktivně a jeho aplikaci

zakládat na pečlivém posouzení všech rozhodných hledisek (srov. například

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2438/2013,

uveřejněné pod číslem 2/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2014, sp. zn. 26 Cdo 4079/2014).

Dovolateli tedy lze přisvědčit, že spokojil-li se odvolací soud toliko s

aspektem jediným - vyjádřením možného názoru na související problematiku v

obiter dictu nálezu Ústavního soudu, pod jehož dojmem bylo možno na spor

nahlížet z jiné perspektivy, není možné jeho rozhodnutí v dotčené části

přitakat jako správnému. Opodstatněná je i výtka poukazující na to, že korektní

aplikace § 150 o. s. ř. si žádá, aby soud dal účastníkům řízení prostor k

vyjádření ohledně eventuálního použití tohoto moderačního práva (k tomu srov.

více například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 23 Cdo

2234/2014, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. 28 Cdo

1669/2014), což, jak se podává z obsahu spisu, v projednávané věci nenastalo.

S ohledem na předestřené bylo tedy dovolání žalovaného shledáno přípustným i

důvodným v části zpochybňující rozhodnutí odvolacího soudu o náhradě

zaplaceného soudního poplatku, pročež Nejvyšší soud přistoupil dle § 243e odst.

1 a odst. 2, věty první, o. s. ř. ke zrušení napadeného rozsudku v naznačeném

rozsahu a vrácení věci městskému soudu k dalšímu řízení, ve zbývající části pak

dovolání žalovaného dle § 243c odst. 1, věty první, o. s. ř. jako nepřípustné

odmítl.

Odvolací soud je přitom ve smyslu § 243g odst. 1, části věty první za

středníkem, o. s. ř. ve spojení s § 226 o. s. ř. vázán právními názory

dovolacího soudu v tomto rozhodnutí vyslovenými.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rámci

nového rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1, věta druhá, o. s. ř.). Nejvyšší soud

závěrem podotýká, že položkou 23 sazebníku poplatků vydaného jako příloha k

zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v účinném znění, je stanoven

poplatek za dovolání směřující proti rozhodnutí, jímž nebylo rozhodováno o věci

samé (tedy i o nákladech řízení), ve výši 2.000,- Kč.