Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 2373/2016

ze dne 2017-04-05
ECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.2373.2016.1

28 Cdo 2373/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a

soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobkyně Komerční banky,

a.s., IČ 453 17 054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, proti žalovaným 1.

A. P., P., 2. Ing. J. P., P., a 3. Ing. J. P., P., všem zastoupeným Janem

Kalvodou, advokátem se sídlem v Praze 6, Bělohorská 85, o zaplacení 4.540.883

Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 28 C

226/2010, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

21. května 2015, č. j. 58 Co 247/2014-348, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. května 2015, č. j. 58 Co

247/2014-348, se v části výroku I., jíž bylo prvostupňové rozhodnutí změněno,

jakož i ve výrocích II. a III. ruší a věc se v naznačeném rozsahu odvolacímu

soudu vrací k dalšímu řízení.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 11. 3. 2014, č. j. 28 C 226/2010-197,

ve znění opravného usnesení ze dne 13. 3. 2014, č. j. 28 C 226/2010-203, zamítl

žalobu (původně podanou jako vzájemný návrh v řízení vedeném u téhož soudu pod

sp. zn. 28 C 216/2008 a posléze vyloučenou k samostatnému projednání), kterou

se žalobkyně domáhala, aby jí žalovaní společně a nerozdílně uhradili částku

6.306.555,06 Kč s příslušenstvím (výrok I.), současně rozhodl i o nákladech

řízení (výroky II. a III.). Soud zjistil, že žalovaní byli vlastníky budovy v

městské části Praha 1, kterou žalobkyně užívala k nebytovým účelům na základě

nájemní smlouvy sjednané s nimi v září 1991. Nebylo však prokázáno, že by k

uzavření tohoto kontraktu přivolil příslušný obecní úřad (respektive že by

žalovaní o udělení takového souhlasu včas požádali), jak tehdy účinná právní

úprava vyžadovala, pročež se jedná o právní úkon absolutně neplatný. Žalobkyně

se z titulu bezdůvodného obohacení ve smyslu § 451 zákona č. 40/1964 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“),

domáhala vrácení nájemného zaplaceného v letech 2007 až 2009, její nárok však

nemohl být shledán důvodným, jelikož soud dospěl k závěru, že dohodnuté nájemné

se nacházelo v rozmezí minimální a maximální hodnoty znalecky zjištěného v

místě a čase obvyklého nájemného za užívání srovnatelných nemovitostí coby

peněžního ekvivalentu majetkového prospěchu, jejž v souladu s uvedenou smlouvou

nabyla žalobkyně. Koresponduje-li plnění, jež nájemkyně podle sporného právního

úkonu poskytla, svým rozsahem hodnotám, které sama přijala, nemá ani zčásti

nárok na vrácení hrazených úplat. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 21. 5. 2015, č. j. 58 Co 247/2014-348,

rozhodnutí soudu prvního stupně k odvolání žalobkyně ve výroku I. ohledně

částky 1.765.672,06 Kč a specifikovaného příslušenství potvrdil, jinak je v

tomto výroku změnil tak, že žalovaným uložil zaplatit žalobkyni společně a

nerozdílně částku 4.540.883 Kč s úrokem z prodlení od 5. 3. 2010 do zaplacení

(výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (výroky II. a

III.). Odvolací soud shledal přiléhavou výhradu žalobkyně proti způsobu, jakým

obvodní soud na základě znaleckého posudku pracoval s hodnotou obvyklého

nájemného. Nebylo totiž možné vyjít z rozmezí minimálních a maximálních hodnot

tržní hladiny nájemného a jakoukoli sumu nacházející se mezi nimi pokládat za

obvyklé nájemné, nýbrž bylo třeba určit konkrétní částku, jejímž

prostřednictvím lze kvantifikovat obohacení žalobkyně. Městský soud, jenž

poznamenal, že není rozhodné „zda sjednané nájemné odpovídalo obvyklému

nájemnému, ale jaké bylo obvyklé nájemné v daném místě a čase, tj.

jaké plnění

má být poskytnuto ze strany nájemce jako ekvivalent užívání pronajatých prostor

oproti vrácení pronajímatelem přijatého obvyklého nájemného“, proto vyšel ze

střední hodnoty tržního nájemného obsažené ve znaleckém posudku, jejž použil

též soud prvního stupně, o zjištěný obnos pak ponížil objem žalobkyní

poskytnutého peněžního plnění za rozhodné období a v tomto rozsahu konstatoval

důvodnost žalobou uplatněného nároku. Namítali-li žalovaní promlčení žalobou

uplatněného práva, odvolací soud jim nepřitakal, neboť počátek subjektivní

promlčecí doby odvíjel ode dne právní moci rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 1

ze dne 10. 11. 2010, č. j. 28 C 216/2008-144, a Městského soudu v Praze ze dne

24. 10. 2011, č. j. 51 Co 224/2011-197, jimiž byla v řízení vedeném mezi týmiž

účastníky autoritativně deklarována neplatnost sporné nájemní smlouvy (jednalo

se o kauzu, v níž se nynější žalovaní domáhali po Komerční bance, a.s.,

zaplacení dlužného nájemného z titulu smlouvy o nájmu předmětné nemovitosti). Proti tomuto rozsudku (dle obsahu podání nikoli proti potvrzující části jeho

výroku I.) brojí žalovaní dovoláním, v němž rekapitulují skutkový stav věci,

namítajíce, že zde existuje uzavřená řada důkazů podporujících závěr, že

dovolatelé adresovali někdejšímu Obvodnímu národnímu výboru pro Prahu 1 žádost

o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu vzpomínaného objektu, o níž daný orgán ve

lhůtě předvídané § 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., ve znění účinném do 2. 12. 1999, nerozhodl, pročež nastala fikce udělení souhlasu. S poukazem na nález

Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2541/09 podotýkají, že jim nemůže jít k tíži

fakt, že se originál žádosti v archivu příslušného úřadu nepodařilo dohledat. Dovolatelé dále předestírají, že odvolací soud nerespektoval judikaturu

Nejvyššího soudu (ale též např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 483/01)

zaobírající se hodnocením důkazu znaleckým posudkem, jelikož při vyčíslování

obvyklého nájemného odborný závěr znalce týkající se nutnosti vycházet z

rozpětí minimální a maximální hodnoty obvyklého nájemného, který shledal

nepřesvědčivým, nahradil vlastní úvahou ohledně potřeby užití exaktně určené

střední hodnoty namísto toho, aby znalce vedl k odstranění domnělých nedostatků

v jeho úvahách. Chybný je rovněž samotný přístup, jejž odvolací soud zvolil při vyčíslování

majetkového prospěchu účastníků, neboť jednak proti sobě nesmyslně postavil

„obvyklé nájemné“ a „obvyklé nájemné v místě a čase“, jednak vyšel z mylného

předpokladu, že není rozhodující, zda sjednané nájemné odpovídalo obvyklému

nájemnému, přestože podle judikatury Nejvyššího soudu se žalobkyně v souladu s

§ 457 obč. zák. může domáhat vrácení smluvního plnění pouze v tom rozsahu, v

němž objem jí poskytnutých prostředků přesahuje hodnotu prospěchu, jejž sama

přijala (otázka vzájemného poměru sjednaného a obvyklého nájemného je tak pro

řešený spor zcela zásadní). Dovolatelé mají rovněž za to, že městský soud si v

rozporu s § 213 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále

jen „o. s.

ř.“), nezjednal odpovídající důkazní podklad pro své skutkové

závěry, poněvadž neprovedl důkaz listinou z roku 1992, která dokládá existenci

úředního souhlasu s rozšířením plochy nájmu, a přinejmenším částečně tak

vyvrací závěr o neplatnosti nájemní smlouvy. Postup odvolacího soudu pokládají

žalovaní taktéž za překvapivý. Předmětem kritiky dovolatelů se stal rovněž způsob, jakým odvolací soud uchopil

otázku počátku subjektivní promlčecí doby, jež při plnění z neplatné smlouvy

počíná dnem, kdy oprávněný zjistí takové okolnosti, z nichž lze dovodit, že

smlouva, v souladu s níž bylo plněno, je neplatná; jeho schopnost právně

kvalifikovat rozhodné skutečnosti naopak významu postrádá. V dané kauze

žalobkyně nabyla povědomí o okolnostech působících neplatnost její smlouvy se

žalovanými již v listopadu 2006, kdy jí Úřad městské části Praha 1 sdělil, že

neeviduje souhlas s uzavřením řečeného kontraktu. Žalobkyně tedy svou žalobu na

vrácení části zaplaceného nájemného, již soud obdržel v roce 2010, podala

opožděně. Žalovaní dále namítají rozpor výkonu předmětného práva s dobrými

mravy, přičemž zejména odkazují na rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo

2292/2006 a 28 Cdo 329/2010, v nichž byl akcentován význam dlouhodobosti

existence vztahu mezi stranami neplatné nájemní smlouvy a jejich dobré víry. Dovolatelé svou argumentaci uzavírají návrhem, aby Nejvyšší soud napadený

rozsudek změnil tak, že žalobu zamítne, případně aby jej zrušil a věc

odvolacímu soudu vrátil k dalšímu řízení. V řízení o dovolání bylo postupováno podle o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, které je podle čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, a dle čl. II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, rozhodující pro dovolací přezkum. Nejvyšší soud se jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání

bylo podáno řádně a včas, osobami k tomu oprávněnými a zastoupenými v souladu s

§ 241 odst. 1 o. s. ř., zabýval jeho přípustností. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Polemizují-li dovolatelé se závěrem soudů nižších stupňů, dle něhož se

nepodařilo prokázat doručení žádosti o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy

mezi účastníky řízení příslušnému správnímu orgánu, je třeba zdůraznit, že tato

otázka má jednoznačně skutkový charakter (srovnej např. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 16. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1400/99, usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 20. 12. 2001, sp. zn.

26 Cdo 1668/2000, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 22. 3. 2007, sp. zn. 32 Odo 1356/2005), a úvahy nalézacího, potažmo

odvolacího soudu, jež se jí dotýkají, tak nemohou podléhat dovolacímu přezkumu,

který je zacílen výlučně na správnost právního posouzení věci (viz kupř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2015, sp. zn. 28 Cdo 2378/2015, či

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 33 Cdo 784/2015). Pokud

žalovaní odkazují na nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2011, sp. zn. I. ÚS

2541/09, lze pro úplnost podotknout, že sám Ústavní soud v nálezu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. II. ÚS 3012/13, vydaném ve sporu stejných procesních subjektů

jako posuzovaná pře, jenž se odvíjel od identického skutkového základu,

okolnosti předmětné kauzy od prve zmíněného případu odlišil a úsudek o

neplatnosti dotčené nájemní smlouvy neshledal ústavně nekonformním. Dovolatelům lze v obecné rovině přitakat potud, že při vzájemném vypořádání

stran neplatné nájemní smlouvy v režimu § 457 obč. zák. stojí oproti povinnosti

pronajímatele vrátit přijaté úplaty povinnost nájemce vydat náhradu za užívání

pronajatého statku, jež svou výší odpovídá hladině nájemného placeného obvykle

v daném místě a čase za užívání srovnatelných objektů (viz např. rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2009, sp. zn. 30 Cdo 1207/2007, ze dne 14. 9. 2011, sp. zn. 28 Cdo 2220/2010, a ze dne 12. 6. 2013, sp. zn. 28 Cdo 986/2012),

přičemž se ta či ona smluvní strana může domáhat vydání bezdůvodného obohacení

toliko v rozsahu, v němž jí poskytnuté hodnoty přesahují majetkový prospěch,

jejž na základě předmětného kontraktu sama nabyla (srovnej např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 33 Odo 1615/2006, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3008/2007, eventuálně

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 2847/2015). Těmto

tezím se však odvolací soud v napadeném rozsudku nikterak nezpronevěřil, neboť

zjišťoval, zda a případně do jaké míry žalobkyní zaplacené nájemné převyšovalo

tržní hladinu nájemného coby peněžní ekvivalent prospěchu získaného užíváním

nemovitosti na základě neplatné smlouvy. Výtky, jež v tomto bodě žalovaní

adresují odvolacímu soudu, se týkají nanejvýše nešťastné volby použitých

výrazových prostředků a nijak nepostihují skutečný rozchod nosných úvah, na

nichž spočívá zpochybněný rozsudek, s judikaturou Nejvyššího soudu. Kritiku dovolatelů namířenou vůči postupu odvolacího soudu při práci s

vypracovaným znaleckým posudkem pak dovolací soud pokládá za neopodstatněnou. Není sporu o tom, že je v rozhodovací praxi stabilizován názor, podle něhož má-

li soud pochybnost o věcné správnosti znaleckého posudku, respektive je-li

znalecký posudek nejasný nebo neúplný, nemůže odborné závěry v něm obsažené

nahradit vlastním názorem, nýbrž musí znalce požádat, aby podal potřebná

vysvětlení, posudek doplnil nebo jinak odstranil jeho nedostatky, popřípadě

vypracoval posudek nový (srovnej kupř. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 25 Cdo 259/2012, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2015,

sp. zn.

26 Cdo 2965/2015, eventuálně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1557/2015; shrnutý výklad je ve shodě též s názorem

Ústavního soudu vysloveným v dovolateli citovaném nálezu ze dne 6. 5. 2003, sp. zn. I. ÚS 483/01). Od naznačených tezí se nicméně odvolací soud v daném případě

neodchýlil. Znalecký ústav, jenž vypracoval posudek na č. l. 48, ze kterého při

určování obvyklého nájemného vycházely oba soudy nižších instancí, totiž jako

odpověď na otázku zadanou coby znalecký úkol poskytl dva údaje: jednak pásmo

obvyklého nájemného vymezené minimem a maximem, jednak střední hodnotu

stanovenou jako konkrétní (průměrnou) částku. Tím, že odvolací soud ze dvou

znalci předestřených údajů vybral ten, který podle jeho právního názoru plně

korespondoval s veličinou, jíž je v souladu s konstantní judikaturou poměřován

prospěch osoby užívající cizí věc dle neplatné smlouvy, jejich odborné závěry

nekorigoval, nýbrž je toliko interpretoval a vyhodnotil s cílem dobrat se

zjištění o právně relevantní skutečnosti, což jsou úkony, které soudu

konfrontovanému se znaleckým posudkem bezesporu příslušejí. Otázku ve smyslu § 237 o. s. ř. neskýtá ani argumentace upínající se k

dovolateli vznášené námitce rozporu výkonu žalovaného práva s dobrými mravy,

jež ve své podstatě spočívá v poukazu na podobnost rysů řešeného případu s

kauzami, jimž se dovolací soud věnoval v jiných rozhodnutích. Rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2009, sp. zn. 28 Cdo 2292/2006, se ovšem

fakticky nezabýval problematikou aplikačních předpokladů § 3 odst. 1 obč. zák.,

nýbrž otázkou neplatnosti nájemní smlouvy, a to navíc v kontextu notně odlišném

od přezkoumávané věci (v onom sporu měla uvedený právní úkon činit neplatným

diskrepance mezi kolaudačním určením pronajímaných prostor a účelem vymezeným

ve smlouvě, již soudy shledaly zanedbatelnou, a tudíž řádnost řečené smlouvy

neohrožující). Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. 28 Cdo

329/2010, pak byl sice vydán ve věci, jež nese určité shodné rysy s posuzovanou

pří, v jeho odůvodnění však nebylo nikterak naznačeno, že by v případě

dlouhodobého užívání nemovitosti na základě nájemní smlouvy neplatné pro

nedostatek souhlasu příslušného správního orgánu mělo být vznesení nároku na

vrácení poskytnutého plnění z titulu bezdůvodného obohacení paušálně hodnoceno

coby nemravné. Dovolací soud v citovaném rozhodnutí pokládal za nesouladné s

dobrými mravy uplatnění námitky promlčení práva na vydání částky odpovídající

rozdílu mezi výší zaplaceného a obvyklého nájemného, nikoli tento žalobní

požadavek samotný. Ani zde tudíž nelze vysledovat žádný rozpor závěrů soudů

nižších stupňů s judikaturou soudu dovolacího. Předmětné dovolání je nicméně přípustným, poněvadž se odvolací soud odchýlil od

ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu při řešení otázky počátku

subjektivní promlčecí doby ve vztahu k právu na vrácení plnění poskytnutého dle

absolutně neplatné smlouvy.

Dovolací soud již v minulosti mnohokrát zdůraznil, že byla-li nabyta majetková

hodnota v souladu s kontraktem stiženým absolutní neplatností, odvíjí se běh

promlčecí doby se subjektivně určeným počátkem upravené v § 107 odst. 1 obč. zák. od okamžiku, kdy se ochuzený dozvěděl o skutečnostech, jež uvedenou

neplatnost zakládají (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2004, sp. zn. 26 Cdo 1161/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2007,

sp. zn. 33 Odo 306/2005, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 3306/2007, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2012, sp. zn. 28

Cdo 1957/2012). Schopnost ochuzeného relevantní fakta právně kvalifikovat

naproti tomu rozhodná není (srovnej kupř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3977/2007, ze dne 7. 5. 2013, sp. zn. 28 Cdo 3169/2012,

a ze dne 1. 6. 2015, sp. zn. 28 Cdo 5129/2014). Je zajisté dobře myslitelné, že

teprve v průběhu určitého soudního řízení vyjdou najevo okolnosti, z nichž bude

smluvní strana moci dovodit, že smlouva, na níž má účast, nebyla uzavřena

platně. S ohledem na nezávažnost povědomí účastníka o přesném právním hodnocení

určujících skutečností však není přiléhavé, aby byl v souvislostech řešeného

případu počátek subjektivní promlčecí doby připínán k okamžiku, kdy soud z

dotčeného skutkového stavu příslušné právní konsekvence dovodil tím, že

neplatnost sporného právního úkonu v odůvodnění pravomocného rozhodnutí

výslovně konstatoval (viz kupř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2016,

sp. zn. 26 Cdo 4606/2015, přiměřeně srovnej i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

25. 11. 2003, sp. zn. 32 Odo 586/2002). Zcela konkrétně lze vyzdvihnout, že v rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 ze

dne 10. 11. 2010, č. j. 28 C 216/2008-144, jehož datum právní moci odvolací

soud v přezkoumávané kauze pokládal za rozhodné pro stanovení počátku

subjektivní promlčecí doby, se uvádí, že nynější žalobkyně (tehdy v pozici

žalované) se bránila „zejména námitkou neplatnosti nájemní smlouvy z důvodu

nedostatku předchozího souhlasu obecního úřadu“. Tento poznatek prima facie

oslabuje pravděpodobnost eventuality, že by znalost skutečností činících

zmíněnou smlouvu neplatnou daná účastnice seznala teprve z výsledného rozsudku. Ostatně Komerční banka, a.s., s uplatněním projednávaného nároku nevyčkávala

vydání konečného rozhodnutí v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod

sp. zn. 28 C 216/2008, neb vzájemný návrh (posléze vyloučený k samostatnému

projednání) na zaplacení částky, o niž se vede spor v předmětné věci, podala

již 3. 3. 2010. Konstrukce, dle níž se žalobkyně o tom, že došlo k bezdůvodnému

obohacení a kdo se na její úkor obohatil (§ 107 odst. 1 obč. zák.), tj. o

okolnostech relevantních pro uplatnění práva na vydání majetkového prospěchu

soudní cestou (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2007, sp. zn. 33 Odo 528/2006, ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 28 Cdo 1840/2008, a ze dne 18. 1. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4812/2010), dozvěděla až poté, co řečený nárok před soudem

skutečně vznesla, se dovolacímu soudu jeví protismyslnou.

V souhrnu je tedy možné konstatovat, že způsob, jímž soudy nižších stupňů v

nynější kauze vyřešily otázku počátku subjektivní promlčecí doby, ve světle

shora předestřeného neobstojí coby korektní, a daný problém je nutno znovu

posoudit s náležitým zřetelem k závěrům rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Vzhledem k přípustnosti dovolání bylo třeba zhodnotit, zdali řízení před soudy

nižších stupňů nezatěžovaly zmatečnosti či jiné vady ohrožující správnost

rozhodnutí ve věci samé (§ 242 odst. 3 o. s. ř.). Ze spisu však Nejvyšší soud

existenci podobných nedostatků nezjistil a poukazy žalovaných na možná

pochybení v procesním postupu soudů neshledal přesvědčivými. Tvrdí-li

dovolatelé, že městský soud nerespektoval § 213 odst. 2 o. s. ř., nenabízejí

argumenty, pro něž by tato výtka mohla být shledána opodstatněnou, neboť v

dovolání artikulovaný názor, dle něhož bylo namístě, aby odvolací soud provedl

rovněž další listinný důkaz týkající se existence souhlasu správního orgánu s

uzavřením předmětné nájemní smlouvy, tj. otázky, v níž oba soudy nižších

instancí dospěly ke shodnému skutkovému závěru, s námitkou porušení

odkazovaného pravidla (regulujícího dokazování v odvolacím řízení)

nekoresponduje a nevystihuje ani jinou vadu řízení, jelikož je svou podstatou

výtkou vůči úplnosti zjištění skutkového stavu (k rozlišení vad řízení a

pochybení při zjišťování skutkového stavu srovnej přiměřeně kupř. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. 28 Cdo 2749/2009, respektive

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2012, sp. zn. 33 Cdo 1934/2010). Není rovněž zřejmé, v čem dovolatelé spatřují překvapivost v postupu odvolacího

soudu, poněvadž tuto vlastnost judikatura připisuje především druhostupňovým

rozhodnutím, v nichž je bez varování zaujat právní názor, který nebyl zastáván

žádnou ze stran ani soudem prvního stupně (viz např. nález Ústavního soudu ze

dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13, bod 32), čímž jsou účastníci připraveni

o možnost skutkově a právně argumentovat k aspektu věci, jenž se v posledku

ukázal být rozhodným (viz kupř. nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. II. ÚS 312/15, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 22 Cdo

1029/2013, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 30 Cdo

2320/2015). V řešené věci ovšem městský soud nevyzdvihl jako relevantní žádnou

skutečnost, kterou by za určující pro výsledek sporu nepokládal již obvodní

soud, pročež lze o překvapivosti rozsudku odvolací instance hovořit jen stěží. S ohledem na výše popsané pochybení při právním posouzení věci nicméně Nejvyšší

soud postupem podle § 243e odst. 1 a odst. 2, věty první, o. s. ř. napadený

rozsudek v rozsahu dotčeném dovoláním zrušil a věc vrátil Městskému soudu v

Praze k dalšímu řízení. Odvolací soud je ve smyslu § 243g odst. 1, části věty první za středníkem, o. s. ř. ve spojení s § 226 o. s. ř. vázán právními názory dovolacího soudu

vyslovenými v tomto rozhodnutí.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rámci

nového rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. 4. 2017

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu